第一篇:楊培康與無錫活力保健品有限公司侵犯發(fā)明專利權糾紛案
楊培康與無錫活力保健品有限公司侵犯發(fā)明專利權糾紛案
裁判摘要
訴訟和解協(xié)議是案件當事人為終止爭議或者防止爭議再次發(fā)生,通過相互讓步形成的合意,和解協(xié)議的內容不限于當事人的訴訟請求事項。
當事人具有較高的文化程度,并有代理律師一同參與訴訟、調解、和解活動。在此情形下,當事人在和解協(xié)議上簽字同意并收取了對方當事人按照和解協(xié)議支付的款項,此后又以調解違背其真實意愿為由申請再審的,其再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百八十二條規(guī)定的情形,應予駁回。
中華人民共和國最高人民法院
民事裁定書
(2008)民申字第1185號
再審申請人(一審原告,二審被上訴人):楊培康。委托代理人:蔣伯元。
委托代理人:徐瑞。
再審被申請人(一審被告,二審上訴人):無錫活力保健品有限公司。
法定代表人:梅賢寶,該公司董事長。
委托代理人:程曉玉,江蘇正太和律師事務所律師。
再審申請人楊培康因與再審被申請人無錫活力保健品有限公司(以下簡稱活力公司)侵犯發(fā)明專利權糾紛一案,不服江蘇省高級人民法院(2008)蘇民三終字第 0038號民事調解書,向本院申請再審。本院依法組成合議庭對本案進行了審查,現(xiàn)已審查完畢。
楊培康申請再審稱:
1、和解協(xié)議不是雙方當事人自行達成的,而是二審法院承辦法官包辦的;
2、在本案訴訟中,楊培康只是請求法院判令活力公司停止侵權,賠償損失是另案起訴。而二審法院作出的調解書將賠償損失一并解決,誤解了楊培康的真實意愿,打亂了其訴訟計劃;
3、二審調解書中的賠償數(shù)額,沒有按照專利法第六十條的規(guī)定確定。
活力公司辯稱:
1、二審民事調解書是依據雙方當事人所簽《和解協(xié)議》作出的。該和解協(xié)議是雙方當事人經過較長時間醞釀考慮后自愿簽訂的,楊培康親筆簽字確認,是雙方真實的意思表示,內容也不違反法律規(guī)定;
2、楊培康具有完全民事行為能力,有較高的文化程度和法律知識,對自己所簽和解協(xié)議的法律后果應當是明知的,而且,其代理律師參加了庭審及調解的全過程,不會產生楊培康所稱的“誤會”。
本院經審查查明:2005年11月,楊培康以活力公司侵犯其專利權為由,向江蘇省南京市中級人民法院提起訴訟,請求法院確認活力公司侵權,判令活力公司停止生產、銷售被控侵權產品。一審法院認
為,活力公司生產、銷售的被控侵權產品落入了專利權的保護范圍,構成了對楊培康專利權的侵犯,依法應當承擔相應的民事責任。據此判決,活力公司在判決生效后立即停止生產銷售被控侵權產品?;盍静环撆袥Q,向江蘇省高級人民法院提起上訴。在二審審理過程中,經法院主持調解,雙方當事人達成和解協(xié)議。二審法院根據該和解協(xié)議制作了民事調解書。
另經審查查明,2008年5月19日,楊培康與活力公司簽訂《和解協(xié)議》,楊培康本人及活力公司的特別授權代理人在該協(xié)議上簽字。楊培康的代理律師參加了二審的庭審及和解、調解活動。楊培康已收到活力公司依和解協(xié)議支付的人民幣5.5萬元。
本院認為,訴訟和解協(xié)議是案件當事人通過相互讓步以終止其爭議或防止爭議再發(fā)生而形成的合意,和解協(xié)議的內容不限于當事人的訴訟請求事項。本案中,楊培康具有較高的文化程度,其代理律師亦與楊培康一起參加了庭審及和解、調解活動,楊培康本人在和解協(xié)議上簽字,并接收了活力公司按照協(xié)議約定支付的款項。因此,本案并不存在楊培康所稱的“調解違背其真實意愿”及違反調解自愿原則的情形。另外,該和解協(xié)議的內容亦不違反法律。二審法院根據雙方當事人簽訂的和解協(xié)議依法制作調解書,并無不當。楊培康的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百八十二條規(guī)定情形。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百八十一條第一款之規(guī)定,裁定如下:
駁回楊培康的再審申請。
審 判 長 王永昌代理審判員 郃中林代理審判員 李 劍二00八年十二月二十二日書 記 員 王 新審判長簡介
王永昌高級法官:
民法院審判員。
年出生,法學碩士,2001年起任最高人1956
第二篇:楊虹與中糧期貨經紀有限公司期貨經紀合同糾紛案
楊虹與中糧期貨經紀有限公司期貨經紀合同糾紛案
原告楊虹,女,1962年7月6日出生,漢族,無業(yè),住北京市海淀區(qū)復興路22號50樓1門1號。
委托代理人閆濤,北京市北方律師事務所律師。
委托代理人譚爽,北京市北方律師事務所律師。
被告中糧期貨經紀有限公司,住所地北京市東城區(qū)和平里東街民旺乙19號凱達大廈五層。法定代表人呂軍,董事長。
委托代理人于學會,北京市眾天律師事務所律師。
原告楊虹與被告中糧期貨經紀有限公司(以下簡稱中糧公司)期貨經紀合同糾紛一案,北京市東城區(qū)人民法院于2008年6月17日移送本院,本院于2008年7月16日受理后,依法組成由法官曹欣擔任審判長,法官程慧平、郭菁參加的合議庭審理了本案。本院于2008年9月4日公開開庭進行了審理。原告楊虹的委托代理人閆濤、譚爽,被告中糧公司的委托代理人于學會到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告楊虹起訴稱:2005年5月17日,楊虹與中糧公司簽訂《期貨經紀合同》,中糧公司指派其工作人員為楊虹的資金管理人,由于楊虹對期貨市場不了解,中糧公司又是全國最大的期貨經紀公司,出于對中糧公司的信任,楊虹同意中糧公司指派工作人員作為自己的資金管理人,中糧公司及其工作人員向楊虹承諾第一年保證帳號內資金每月遞增4.5%,不會賠錢。2005年5月19日和20日,楊虹共向期貨帳戶入資96萬元。但此后,中糧公司卻違反約定,沒有向楊虹通知交易情況,致使楊虹以為一直沒有發(fā)生交易。直到楊虹書面要求中糧公司提供交易記錄,中糧公司才向楊虹提供交易記錄,楊虹發(fā)現(xiàn)帳戶出現(xiàn)巨額虧損。故楊虹訴至法院,請求判令:
1、中糧公司賠償楊虹因其違約給楊虹造成的本金損失792 000元;
2、本案訴訟費用由中糧公司承擔。
原告楊虹向本院提交以下證據予以證明:
1、《期貨經紀合同》的第1頁-第26頁;
2、客戶入資情況說明;
3、申請書;
4、客戶結帳單;
5、光盤。
被告中糧公司未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:
一、中糧公司是在國家工商局注冊的專業(yè)期貨經紀公司。中糧公司與楊虹簽訂合同后,按照法律規(guī)定和合同約定代理楊虹進行期貨交易。
二、楊虹在起訴狀中提出的中糧公司違約的事實均不存在;
三、楊虹帳戶內的交易損失是其從事期貨交易投資的正常虧損,依照法律規(guī)定和合同約定應由其自行承擔。
被告中糧公司向本院提交以下證據予以證明:
1、《期貨經紀合同》的第27頁-第34頁;
2、客戶結帳單;
3、光盤;
4、《期貨電子郵局管理辦法及實施方案》。
經本院庭審質證,雙方當事人對原告楊虹提交的證據2客戶入資情況說明、被告中糧公司提交的證據4《期貨電子郵局管理辦法及實施方案》的真實性、關聯(lián)性、合法性均無異議,本院予以確認。
雙方當事人對以下涉及本案爭議焦點的證據持有異議:
一、原告楊虹提交的證據1《期貨經紀合同》的第1頁-第26頁,用以證明雙方之間存在合同關系,根據該合同約定,中糧公司有義務通知楊虹每個月的交易情況,并提供交易月報
等書面文件。中糧公司對該證據的真實性不持異議,但認為楊虹提交的該份《期貨經紀合同》不完整,同時主張根據合同約定,中糧公司不能接受客戶的全權委托及向客戶承諾保底。由于雙方僅對該證據的證明目的存在分歧,故本院對該證據的真實性、關聯(lián)性、合法性予以確認。
二、原告楊虹提交的證據3申請書,用以證明楊虹于2007年8月2日向中糧公司提交申請要求查詢對帳記錄,此時楊虹才發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)虧損。中糧公司認為該證據不能證明楊虹此時才知道交易情況。由于雙方僅對該證據的證明目的存在分歧,故本院對該證據的真實性、關聯(lián)性、合法性予以確認。
三、原告楊虹提交的證據4客戶結帳單,用以證明其虧損情況。中糧公司認為該證據不能證明虧損的實際情況,楊虹曾從其帳戶中提取過資金。由于雙方僅是對楊虹帳戶內資金虧損的具體數(shù)額存在分歧,故本院對該證據的真實性、關聯(lián)性、合法性予以確認。
四、原告楊虹提交的證據5光盤,證明張德溫是中糧公司的工作人員。中糧公司認為該證據不能證明張德溫是其工作人員,張德溫的身份是客戶代理人,其只是使用中糧公司的場地代理客戶進行期貨交易,不是中糧公司的工作人員。因該光盤中的內容不能直接表明張德溫是中糧公司的工作人員,楊虹對此亦未提交其他證據予以佐證,故本院對該證據的證明力不予確認。
五、被告中糧公司提交的證據1《期貨經紀合同》的第27頁-第34頁,用以證明根據該合同約定,楊虹使用網上自助委托交易、計算機自助委托交易方式下達交易指令,中糧公司有權使用期貨電子郵局郵箱向楊虹發(fā)送結算單和其他通知,張德溫是楊虹帳戶的指令下達人和結算單確認人,同時約定了中糧公司收取楊虹手續(xù)費的標準。楊虹認為該證據不能證明中糧公司不存在違約行為。由于雙方僅對該證據的證明目的存在分歧,故本院對該證據的真實性、關聯(lián)性、合法性予以確認。
六、被告中糧公司提交的證據2客戶結帳單,證明楊虹帳戶內資金損失屬于正常期貨投資虧損,并得到其代理人張德溫的確認。楊虹認為該證據中有關張德溫的簽名,是中糧公司在楊虹提起本案訴訟后讓張德溫補簽的。由于楊虹未能舉證證明張德溫的簽名系補簽,故本院對其此項主張不予采信。本院對該證據的真實性、關聯(lián)性、合法性予以確認。
七、被告中糧公司提交的證據3光盤,證明在楊虹交易期間,中糧公司依約向楊虹指定的電子郵箱發(fā)送了交易結算單。楊虹認為該證據系中糧公司單方制作,無權威部門認證,故對該證據的真實性不予認可。中糧公司稱該證據來源于第三方新浪期貨電子郵局系統(tǒng),但證據來源未經公證或鑒證,現(xiàn)真實性不能予以確定,且該證據內容不完整,缺少2007年1月、2月的交易結算單發(fā)送記錄,故本院對該證據不予認定。
本院根據上述認證查明:2005年5月17日,楊虹與中糧公司簽訂《期貨經紀合同》,該合同由開戶申請書、法人授權書、期貨交易風險說明書、期貨經紀合同書、指令下達方式、期貨電子郵局郵箱客戶使用合同、通知事項、印鑒卡、代理手續(xù)費收取標準、期貨市場投資者開戶登記表10部分組成。其中,合同文件之一開戶申請書第一節(jié)《客戶須知》中載明客戶須知曉期貨交易具有風險、知曉風險控制原則、知曉不許承諾贏利、知曉期貨經紀公司及其工作人員不得接受客戶的全權委托而客戶也不得要求期貨經紀公司或其工作人員以全權委托的方式進行期貨交易、知曉期貨交易要點等。開戶申請書部分的末頁以黑體字注明“以上
第一節(jié)《客戶須知》,期貨經紀公司已經在簽訂期貨經紀合同之前向本法人/自然人出示并予以說明。本法人/自然人已仔細閱讀并完全理解,并無任何異議”。該黑體字下端有楊虹的簽字確認。合同文件之三期貨經紀合同書中約定,楊虹委托中糧公司按照楊虹交易指令為楊虹進行期貨交易,中糧公司接受楊虹委托,并按照楊虹交易指令為楊虹進行期貨交易;中糧公司不接受楊虹的全權委托,楊虹不得要求中糧公司或中糧公司任何工作人員以全權委托的方式進行期貨交易;中糧公司根據期貨交易所交易規(guī)則執(zhí)行楊虹交易指令,中糧公司有義務將
交易結果轉移給楊虹,楊虹有義務接受交易結果并對交易結果承擔全部責任;楊虹交易指令可以通過書面委托、電話委托、計算機自助委托、網上自助委托等方式下達;中糧公司對楊虹的期貨交易實行每日無負債結算,只要楊虹在該交易日進行過交易或者有持倉或者進行了資金調撥,中糧公司均應在每個交易日閉市后按照合同約定的方式向楊虹發(fā)出顯示其賬戶權益狀況或成交結果的交易結算單、追加保證金通知書、強行平倉通知書等相關通知,楊虹對中糧公司通知無異議的,應當予以確認,楊虹對交易結算單等中糧公司通知所載事項有異議的,應當在下一交易日開市前向中糧公司提出書面異議并送達中糧公司,楊虹未在約定時間內向中糧公司提出書面異議的,視為楊虹對交易結算單記載事項及其他通知事項予以確認,以后不得再提出異議;中糧公司接受楊虹以及楊虹授權的指令下達人下達的交易指令和對交易結果的簽字確認,接受楊虹以及楊虹授權的結算單確認人對中糧公司通知的每日交易結算單、交易結算月報、追加保證金通知書、強行平倉通知書等的確認。合同附件一指令下達方式中楊虹選擇網上自助委托交易和計算機自助委托交易作為其在中糧公司處進行期貨交易的指令下達方式。合同附件二期貨電子郵局郵箱客戶使用合同中約定,中糧公司和楊虹約定使用電子郵局技術服務商提供的期貨電子郵箱,用于中糧公司向楊虹完成結算單等通知事項的發(fā)送業(yè)務。中糧公司有權向該指定郵箱發(fā)送每日結算單、交易月報、追加保證金通知書、強行平倉通知書及其它與楊虹相關的通知。中糧公司向楊虹期貨電子郵箱發(fā)送的客戶結算單等通知事項,一經發(fā)出,依據電子郵局技術服務商的記錄到達楊虹期貨電子郵箱,即視為中糧公司履行了向楊虹的送達義務,其信息記錄可作為法律依據。合同附件三中約定,中糧公司為楊虹提供期貨電子郵局郵箱方式,作為中糧公司向楊虹發(fā)送通知事項的首選送達方式,備用送達方式為網上查詢,按以上方式,楊虹如沒有收到結算單及有關通知,應于下一個交易日開市前主動與中糧公司聯(lián)系,否則由此產生的后果由楊虹承擔。合同附件四中約定,楊虹授權張德溫為其指令下達人、交易結果確認人和結算單確認人。
2005年5月18日,中糧公司向楊虹出具客戶入資情況說明,該說明中記載,楊虹共存入資金96萬元。
2005年5月9日至2006年2月28日期間,戶名為楊虹的月《中糧期貨經紀有限公司客戶結帳單》上記載有該賬戶的上日帳面資金、資金存取、平倉盈虧、交易費用、今日帳面資金、持倉盈虧、本日客戶權益、履約保證金、結算準備金和資金風險率,此期間每個月份的《中糧期貨經紀有限公司客戶結帳單》上均有張德溫的簽字。
2007年8月2日,楊虹向中糧公司提出申請,要求中糧公司打印一份其資金帳戶自2005年5月18日至2006年8月31日的對帳單。截至2006年2月23日,楊虹的資金帳戶內的資金余額為125 095元,截至2006年5月29日,楊虹的資金帳戶內的資金余額為12 095元。庭審中,楊虹陳述其本人缺乏期貨操作經驗,是中糧公司的工作人員張爽(音)與張德溫一起接待過楊虹,雖然張德溫未向楊虹出示工作證件,沒有向楊虹表明其是中糧公司的工作人員,但張德溫也沒有說其不是中糧公司的工作人員,張德溫在中糧公司有辦公房間,使楊虹認為其是中糧公司的工作人員,張德溫的行為已構成表見代理。楊虹主張中糧公司未按約履行通知義務,使楊虹以為其賬戶自存入資金后就沒有發(fā)生交易,且《期貨經紀合同》是格式合同,中糧公司并未按合同內容承諾不參與楊虹的賬戶經營,楊虹是被張德溫介紹到中糧公司開戶的。在楊虹得知賬戶內的資金損失后,張德溫退還過楊虹部分款項作為損失的賠償,楊虹在本案中主張的損失金額是以資金賬戶存入總額96萬元扣除截止至2006年2月23日的賬戶余額以及張德溫退還楊虹的款項金額后計算得出的。中糧公司陳述張德溫不是中糧公司的工作人員,張德溫只是客戶代理人,中糧公司只是為其提供了大戶室供其為客戶進行期貨交易。
上述事實,有雙方當事人提交的上述證據和當事人陳述意見在案佐證。
本院認為:楊虹與中糧公司簽訂的《期貨經紀合同》系雙方當事人的真實意思表示,內容不
違反有關法律法規(guī)的強制性規(guī)定,合法有效,合同內容對雙方當事人均具有約束力?!镀谪浗浖o合同》中明確載明客戶須知曉期貨交易風險、知曉不許承諾贏利、知曉期貨經紀公司及其工作人員不得接受客戶的全權委托而客戶也不得要求期貨經紀公司或其工作人員以全權委托的方式進行期貨交易,且楊虹簽字確認已閱讀并理解上述內容。因此,楊虹在開戶時就應當知曉關于不許承諾贏利、不許全權委托的規(guī)定。楊虹主張中糧公司及其工作人員向其承諾第一年賬戶資金每月遞增4.5%,不會賠錢,該承諾與上述客戶須知的內容相悖,且楊虹對此主張未提交證據予以證明,故本院不予采信。根據楊虹向本院的陳述,張德溫未向其出示工作證,亦未向其表明是中糧公司的工作人員,楊虹以張德溫在中糧公司有辦公房間為由主張張德溫的行為構成表見代理,不能成立。而且,即使楊虹認為張德溫是中糧公司的工作人員,根據客戶須知中的內容,楊虹亦不應全權委托張德溫進行期貨交易。因此,楊虹認為中糧公司參與其賬戶經營的主張,缺乏依據,本院不予采信。楊虹主張中糧公司未按約定履行通知交易情況的義務,構成違約。根據《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》第二十七條規(guī)定,客戶對當日交易結算結果的確認,應當視為對該日之前所有持倉和交易結算結果的確認,所產生的交易后果由客戶自行承擔。本案中,張德溫是楊虹在《期貨經紀合同》中授權的指令下達人和交易結果確認人,現(xiàn)有證據表明,張德溫已在2005年5月9日至2006年2月28日期間每個月份的《中糧期貨經紀有限公司客戶結帳單》上簽字確認,故應當視為楊虹對2006年2月28日之前所有持倉和交易結算結果的確認。楊虹認為張德溫的簽字是后補的,但未提交證據予以證明,本院不予采信,楊虹關于中糧公司違反通知義務的主張不能成立。因此,楊虹在本案中要求中糧公司對其賬戶資金損失承擔賠償責任,缺乏依據,本院不予支持。
綜上,依照《中華人民共和國合同法》第六十條,《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》第二十七條之規(guī)定,判決如下:
駁回楊虹的訴訟請求。
案件受理費一萬一千七百二十元,由楊虹負擔(已交納)。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提交副本,同時按照不服本判決部分的上訴請求數(shù)額,交納上訴案件受理費(開戶行:工商行東鐵營分理處;帳號:***0281;收款人:北京市第二中級人民法院),上訴于北京市高級人民法院。上訴期滿后七日內仍未交納上訴案件受理費的,按自動撤回上訴處理。
(此頁無正文)
審 判 長曹欣
代理審判員程慧平
代理審判員郭菁
二○○八 年 九 月 十六 日
書 記 員宋云燕
第三篇:立時集團國際有限公司與武漢立邦涂料有限公司侵犯商標專用權及不正當競爭糾紛案
立時集團國際有限公司與武漢立邦涂料有限公司侵犯商標專用權及不正當競爭
糾紛案
湖北省高級人民法院民事判決書
(2002)鄂民三終字第18號
上訴人(原審被告)武漢立邦涂料有限公司,住所地武漢市漢陽區(qū)鸚鵡大道洲頭一村203號。
法定代表人向方,該公司董事長。委托代理人彭在軍,該司職員。
委托代理人阮文非,湖北文合律師事務所律師。
被上訴人(原審原告)立時集團國際有限公司,住所地香港九龍長沙灣道833號長沙灣廣場一期1101室。
法定代表人吳學人,該公司董事會主席。委托代理人袁季雨,上海市浩華律師事務所律師。委托代理人徐勁科,上海市浩華律師事務所律師。
上訴人武漢立邦涂料有限公司(以下簡稱武漢立邦)因與立時集團國際有限公司(以下簡稱立時集團)商標侵權及不正當競爭糾紛一案,不服武漢市中級人民法院(2002)武知初字第55號民事判決,向本院提起上訴。本院于2002年11月6日受理后,依法組成合議庭,于2002年12月19日公開開庭審理本案。上訴人武漢立邦委托代理人彭在軍、阮文非,被上訴人立時集團委托代理人袁季雨、徐勁科到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
1. 原審認定,1.原告立時集團是立邦漆“N”字商標和“立邦漆”文字及圖形商標、“立邦”和“立邦”文字及圖形商標的注冊商標所有人。依據上述商標權核定使用商品分別為共22個類別和共21個類別,其中均包括了第2類,即:“油漆、漆、底漆”等。
2.立時集團從1992年起在中國大陸開始投資建廠,其先后成立了立邦涂料(中國)有限公司、立邦涂料(廣東)有限公司、廊坊立邦涂料有限公司等三家獨資企業(yè)和蘇州立邦涂料有限公司、立邦涂料(重慶)化工有限公司等二家合資企業(yè),并在全國22個大中城市設立了辦事處銷售立邦漆品牌的產品。上述五家關聯(lián)企業(yè)均經原告立時集團授權使用立邦漆文字及圖形商標,1998年7月17日,原告立時集團成立立邦武漢辦事處,并在武漢開始進行商品銷售。
3.立時集團及相關聯(lián)企業(yè)自1992年10月14日起開始在全國范圍內進行廣 1 告宣傳和策劃,以促進立邦漆及品牌的推廣。在中國中央電視臺近年的大型活動中均參與廣告發(fā)布,并贊助了2001年“世界青年足球錦標賽”,僅2001年一年投入的廣告及宣傳費用就達1.3億元人民幣。立邦公司在武漢及湖北地區(qū)也投入240余萬元廣告宣傳費,并在武漢相關重要路口樹立了路牌廣告,通過上述廣告宣傳,使立邦漆及其品牌在包括湖北在內的相關公眾中產生一定知名度。
4.立時集團有其關聯(lián)企業(yè)自進入中國市場以來,銷售量逐年以較大幅度增長,僅立邦涂料(中國)有限公司一家從1994年到2001年的銷售額就從2480余萬元增至7.8億元,8年的銷售總額達28.66億元,這表明商標權人及授權使用該商標的相關企業(yè)已占有很大市場份額,公司效益一直較好。
5.立時集團作為立邦商標權人,通過宣傳策劃及產品營銷、售后服務手段,在全國各地被推薦或列為知名品牌,如在浙江省被評為97、98消費者購物首選品牌;在江蘇省獲得98江蘇“買得放心用得稱心產品”稱號;1998年3月,中國消費者協(xié)會已經將立邦漆涂料系列作為“98年中國消費者協(xié)會推薦商品”;在湖北,湖北工商企業(yè)名優(yōu)品牌組委會也將立邦列為名優(yōu)涂料品牌。因此,立邦漆商標在全國范圍內以及武漢當?shù)囟家驯粡V大消費者所知曉,并被相關部門確認為知名品牌。
6.2002年2月,向方、陸偉建、向略民等三人合資成立武漢立邦涂料有限公司即本案被告。從工商登記檔案資料看,該公司為注冊資本50萬元的有限責任公司,核準的經營范圍為建筑涂料(內外墻乳膠漆)、鋼結構防水涂料、飾面防水材料(除國家專項許可產品)生產、銷售,被告在申請成立企業(yè)公司名稱預先核準申請書上申請使用名稱為武漢立邦涂料有限公司,備用名稱為武漢漢高涂料有限公司、武漢海爾涂料有限公司、武漢宣威涂料有限公司。該公司經工商核準后開始生產經營,其宣傳資料和產品包裝上均注明了武漢立邦涂料有限公司出品。
原審法院認為,本案爭議的焦點:
1.立時集團所擁有的注冊商標是否屬馳名商標;
2.武漢立邦經核準的字號與原告立時集團注冊商標發(fā)生沖突是否構成侵權以及應適用什么法律調整;
3.立時集團索賠50萬元的依據是否充分。
對于以上爭議焦點,原審法院認為,1.立時集團對立邦漆“N”字商標?!傲钇帷蔽淖旨皥D形商標?!傲睢奔啊傲睢拔淖旨皥D形商標在核定的商品范圍內,依法享有商標專用權。立邦漆“N”字商標、“立邦漆”文字及圖形商標、“立邦”及“立邦”文字及圖形商標雖然未被國家工商管理部門評為馳名商標,但立時集團在注冊了上述商標后即進行了大量的廣告宣傳,上述商標從1993年注冊起至今已持續(xù)使用近十年,立 2 時集團的廣告宣傳持續(xù)時間長,投入的廣告費用達數(shù)億元,其廣告范圍涵蓋全國大部分地區(qū),且其品牌銷售量呈逐年上升態(tài)勢,立邦漆在普通消費者心中已享有較高聲譽。依據《中華人民共和國商標法》第十四條的規(guī)定,本院認定立邦漆系列商標為馳名商標。被告武漢立邦認為馳名商標認定權只有工商管理機構的辨稱意見與我國相關法律規(guī)定相悖,其辯稱理由本院不予支持。
2.本案雙方的爭議涉及商標專用權與企業(yè)字號沖突的相關法律問題。原告立時集團的立邦漆“N”字商標、“立邦漆”文字及圖形商標、“立邦”及“立邦”文字及圖形商標為馳名商標,在其核定使用的商品和非類似商品上均享有專用權,該商標專用權在我國應產生排他的法律后果,被告武漢立邦作為漆類行業(yè)的生產者應當知道使用“武漢立邦”企業(yè)名稱會誤導消費者,足以引起公眾誤認為“武漢立邦”與立時集團授權的相關的企業(yè)存在某種關聯(lián)關系或為同一市場主體,使他人對其商品的來源產生混淆,且造成“立邦漆”馳保商標的淡化。武漢立邦在申請注冊企業(yè)字號時未遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則和公認的商業(yè)道德,具有明顯的過錯,給注冊商標權人造成相應的損害結果,其行為違反了《中華人民共和國商標法》第五十二第第五項之規(guī)定,給他人的注冊商標專用權造成損害,應承擔相應的法律責任。原告立時集團主張武漢立邦侵犯商標權的訴訟請求成立。被告武漢立邦以其注冊系經審批而不存在侵權的辯稱理由不成立。
3.立時集團以損失及被告獲利無法取證為由請求定額賠償?shù)脑V訟請求符合《中華人民共和國商標法》第五十六條第二款的規(guī)定,但該規(guī)定僅明確了上限為50萬元,故人民法院在確定賠償數(shù)額時根據侵權行為的情節(jié)予以考慮。鑒于本案武漢立邦在申請企業(yè)字號時,備用的企業(yè)名稱為漢高、海爾、宣威等知名品牌,故其侵權和主觀故意較明顯,應給予被侵權人相應的經濟補償,包括權利人為實現(xiàn)權利所支出的合理費用??紤]到武漢立邦于2002年2月才注冊成立,侵權時間較短,造成的危害后果尚不明顯,故本院酌定賠償數(shù)額為8萬元。
綜上,原審法院認為,立時集團擁有的立邦漆系列注冊商標為馳名商標,被告武漢立邦登記的企業(yè)字號與原告的注冊商標相同,侵犯了原告注冊商標專用權。依據《中華人民共和國民法通則》第一百一十八條、第一百三十四條第一款第一、七項,《中華人民共和國商標法》第五十二條第五項、第五十六條第二款,《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十八條之規(guī)定,判決:
一、武漢立邦于本判決生效后下日內變更其企業(yè)字號,新企業(yè)字號中不得含有“立邦”字樣;
二、武漢立邦于本判決生效后十日內銷毀帶有“立邦”字樣的產品宣傳資料和產品外包裝;
三、武漢立邦于本判決生效后十日內賠償原告立時集團經濟損失8萬元;
四、駁回原告立時集團其他訴訟請求。
受理費10010元,由武漢立邦負擔。
宣判后,原審被告武漢立邦不服,向本院提起上訴,一、原審法院審理程序不當。根據最高人民法院1998年7月20日頒布的《關于全國部分法院知識產權審判工作座談會紀要》(法[1998]65號)文中關于“人民法院審理知識產權案件糾紛中,凡涉及權力沖突的,一般應當由當事人按照有關知識產權的撤銷或者無效程序,請求有關授權部門先解決權力沖突后,再處理知識產權的侵權糾紛和其他民事糾紛案件”的意見,原審法院未告知被上訴人應先向工商管理機關申請上訴人企業(yè)名稱登記的撤銷或無效,就徑直判決,違反了法定程序。
二、原審法院認定事實不當,根據我國法律和司法解釋,法院不應成為馳名商標的確認主體。
三、原審法院越權判決。企業(yè)字號是由國家工商行政管理部門依據有關法律、法則、規(guī)章的規(guī)定核準登記和管理,是國家行政權的一種,不在人民法院民事審判職權范圍之內,原審法院判決上訴人變更企業(yè)字號實屬違權。故請求:撤銷原判;駁回被上訴人的起訴;由上訴人承擔本案的全部訴訟費。在庭審過程中,武漢立邦提出,由于最高人民法院在所出臺的《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》中明確規(guī)定人民法院在審理商標糾紛案件中,可以對涉及的注冊商標是否馳名作出認定,故對其上訴請求進行修正,認為立時集團違法使用其注冊的商標,法院不應認定本案所涉商標為馳名商標。
被上訴人立時集團在答辯期內未提供書面答辯意見。在庭審中口頭辯稱,原審法院適用法律正確,程序無不當之處。請求二審法院駁回上訴人的上訴,維持原判。
在二審審理期間,上訴人武漢立邦為證明其上訴請求,向本院提交了以下新證據:
1.2002年10月21日《衡陽晚報》有關被上訴人生產的立邦漆冒充日本漆被查封的新聞報道。證明立時集團誤導消費者,違法使用其注冊商標;
2.立時集團擁有的第104404號、第665336號商標注冊證,證明國家工商行政管理局商標局所核準的立時集團的商標沒有“NIPPON PAINT”字樣,而“NIPPON PAINT”可譯為“日本漆”,該行為違反我國《商標法》、《反不正當競爭法》的有關規(guī)定;
3.立邦“美得麗”內墻乳膠漆實物桶和武漢立邦生產的武立牌漆實物桶各一個,證明①立時集團違法使用其注冊商標;②通過兩實物桶外觀圖案比較,證明其未突出使用企業(yè)名稱,突出的是“武立牌”商標;整體圖案明顯不同,不會造成消費者的誤認。
立時集團認為,上述證據1涉及的內容僅是新聞報道,不能作為我公司被處罰及違法使用注冊商標的依據;證據2是我公司的商標注冊證無異議,但不能證明上述人想證明的內容;證據3不能證明我公司違法使用注冊商標;且通過兩實物桶外觀的比較可以證明武漢立邦在其生產的武立牌漆桶上突出使用了“武漢立邦涂料有限公司”企業(yè)名稱及與我公司“N”字商標相近似的標識。
立時集團為反駁上訴人的上訴請求,向本院提供一份新證據,即2002年7月25日,立時集團作為申請人,請求武漢市工商行政管理局對武漢立邦使用“立邦‘作為企業(yè)名稱中字號的行為予以糾正的《申請書》,證明立時集團在向法院起訴前曾向行政部門申請糾正。武漢立邦對該證據的真實性無異議,但認為不能說明行政機關曾就此作過處理。
本院認為,上訴人提供的證據1,僅是一則新聞報道。上訴人如欲證明新聞報道中提及的被上訴人生產的立邦漆冒充日本漆被查封一事,應提供有關行政部門處罰和證明,但上訴人未就此進一步舉證,故不予采信;僅憑上訴人提供的證據2不能證明立時集團在使用其注冊商標時違反我國《商標法》、《反不正當競爭法》的有關規(guī)定,故對該證據欲證明的事實不予采信;被上訴人對證據3的質證意見有事實依據,故應認定武漢立邦在其生產的武立牌漆桶上突出使用“武漢立邦涂料有限公司”企業(yè)名稱。對上訴人的觀點不予采納。被上訴人依據其提供的《申請書》證明其曾向武漢市工商行政管理局請求對武漢立邦使用“立邦”作為企業(yè)名稱中字號的行為予以糾正的事實,本院予以采信。
經審理查明,原判認定事實屬實,本院予以確認。
本院認為,本案涉及的主要問題是:立時集團擁有的“立邦”文字注冊商標是否為馳名商標;武漢立邦將立時集團擁有的“立邦”文字注冊商標在其企業(yè)字號中使用是否構成侵權;原審程序是否有不當之處。
關于立時集團擁有的“立邦”文字注冊商標是否為馳名商標的問題。根據立時集團提交的商標注冊證,立時集團為立邦漆“N”字商標的、“立邦漆”文字及圖形商標、“立邦”及“立邦”文字及圖形組合商標的商標權人,對上述商標在核定的商品范圍內,依法享有商標專用權。他人未經許可不得擅自使用其商標。原審法院依據《中華人民共和國商標法》第十四的規(guī)定,綜合考慮相關公眾對商標的知曉程度、商標使用的持續(xù)時間、商標宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍等因素認定了立邦漆系列商標為馳名商標。但由于本案系武漢立邦將立時集團的“立邦”文字商標在企業(yè)字號中使用而引起的侵權糾紛,故本案僅涉及認為“立邦”文字商標是否為馳名商標的問題。立時集團的其他商標是否馳名與本案無關。在本案二審審理期間,上訴人從被上訴人違法使用“立邦”文字及圖形組合商標的角度提出原審法院認定立邦漆系列商標為馳名商標,但既未就“立邦”文字商標提出違法使用的問題,也未就原審法院在認定“立邦”文字商標為馳名 5 商標時考慮的各種因素提出抗辯,且其提供的證據也不足以認定被上訴人在有關立邦漆系列商標上確有違法使用的事實。故上訴人認為不應認定“立邦”文字商標為馳名商標的上訴理由不能成立,本院依法予以駁回。原審法院對此節(jié)的認定并無不當。
關于武漢立邦將立時集團擁有的“立邦”文字注冊商標在其企業(yè)字號中使用是否構成侵權的問題。武漢立邦注冊的企業(yè)名稱雖然是經工商行政管理部門核準的,但該企業(yè)名稱中用于區(qū)分不同市場主體的字號“立邦”與立時集團合法持有的“立邦”文字商標相同。立時集團“立邦”文字商標于2002年1月7日經國家商標局批準注冊,而武漢立邦立日期為2002年2月1日,立時集團“立邦”商標先于武漢立邦成立而注冊,因而在中國范圍內產生了排他的法律后果,立時集團享有在先權。故武漢立邦雖經合法注冊,但與立時集團擁有的商標權構成沖突,根據保護在先權利的原則,武漢立邦的行為,屬違反《中華人民共和國商標法》第五十二條第(五)項規(guī)定的“給他人的注冊商標專用權造成其他損害”的情形,構成商標侵權。同時,根據《中華人民共和國反不正當競爭法》的規(guī)定,經營者在市場交易中,應當遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則,遵守公認的商業(yè)道德。武漢立邦作為漆類行業(yè)的生產者應當知道立邦漆這一知名品牌和“立邦”這一馳名商標,也應當知道使用“武漢立邦”企業(yè)名稱足以引起相關公眾誤認為“武漢立邦”與立時集團授權的相關企業(yè)存在某種關聯(lián)關系或為同一市場主體,使消費者對其商品的來源產生混淆。并且,從武漢立邦在申請企業(yè)字號時,備用的企業(yè)名稱中含有漢高、海爾、宣威等知名品牌來看,其明顯具有“搭便車”的故意,故武漢立邦的上述行為亦構成了不正當競爭。故,上訴人關于其將立時集團擁有的“立邦”文字注冊商標在其企業(yè)字號中使用有構成侵權的上訴理由應依法予以駁回。
關于原審法院的程序是否不當?shù)膯栴}。根據《中華人民共和國商標法》第五十三條關于“對商標侵權糾紛,當事人可以向人民法院起訴,也可以請求工商部門處理”的規(guī)定,法律并未就此類權力沖突案件設置程序,立時集團在向工商行政管理部門申請對武漢立邦企業(yè)名稱予以變更未果時,徑行向法院起訴并無不妥,原審法院依法受理正確。但是,因企業(yè)名稱的登記和管理不在人民法院審判職權范圍之內,故原審法院直接判決武漢立邦變更其企業(yè)字號不當,本院依法應予以糾正。上訴人該部分上訴理由部分成立。
綜上,原審判決認定事實清楚,適用法律基本正確,實體處理部分不當。本院依照《中華人民共和國民法通則》第四條、第一百一十八條、第一百三十四條第一款第(一)、(七)項、《中華人民共和國商標法》第十四條、第五十二條第(五)項、第五十三條、第五十六條第二款、《中華人民共和國反不正當競爭法》第二條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(三)項 6 之規(guī)定,改判如下:
一、撤銷武漢市中級人民法院(2002)武知初字第55號民事判決第(一)項;
二、武漢立邦自本判決生效之日起,不得在其所有產品、產品外包裝、產品宣傳資料以及其他經營活動中使用“立邦”文字;
二、維持武漢市中級人民法院(2002)武知初字第55號民事判決第(二)、(三)、(四)項。
本案一、二審案件受理費各10010元,均由武漢立邦負擔。
本判決為終審判決。
審判長 蔡暉
代理審判員 寧哲
代理審判員 徐翠
二00三年一月十三日(院印)
書記員 程飛
第四篇:(法國)拉科斯特股份有限公司與(新加坡)鱷魚國際機構私人有限公司等侵犯商標專用權糾紛案
(法國)拉科斯特股份有限公司與(新加坡)鱷魚國際機構私人有限公司、上海東方鱷魚服飾有限公司北京分公司侵犯商標專用權糾紛案
裁判摘要
最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條第二款規(guī)定:?商標法第五十二條第(一)項規(guī)定的商標近似是指被控侵權的商標與原告的注冊商標相比較,其文字的字型、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色,或者其各要素組合后的整體結構相似,或者其立體形狀、顏色組合近似,易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯(lián)系。?故侵犯注冊商標專用權意義上的商標近似是指混淆性近似,即足以造成市場混淆的近似。根據訴爭商標涉及的具體情況,認定商標近似除通常需要考慮其構成要素的近似程度外,還需要綜合考慮其他相關因素,諸如被訴侵權人的主觀意圖、雙方共存和使用的歷史與現(xiàn)狀、相關市場實際等因素,在此基礎上進行公平合理的判斷認定訴爭商標是否構成混淆性近似,訴爭商標僅在構成要素上具有近似性,但綜合考量其他相關因素,不能認定其足以造成市場混淆的,不應認定為侵犯注冊商標專用權。中華人民共和國最高人民法院
民事判決書
(2009)民三終字第3號
上訴人(一審原告):(法國)拉科斯特股份有限公司(LACOSTE)。
法定代表人:米歇爾?拉科斯特(Michel Lacoste),該公司董事長。
委托代理人:黃義彪,北京市萬慧達律師事務所律師。
委托代理人:高超,北京市漢鼎聯(lián)合律師事務所律師。
被上訴人(一審被告):(新加坡)鱷魚國際機構私人有限公司(CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD)。
法定代表人:洪文展,該公司董事長。
委托代理人:陶鑫良,北京市大成律師事務所上海分所律師。
被上訴人(一審被告):上海東方鱷魚服飾有限公司北京分公司。
負責人:嚴仲良,該公司總經理。
委托代理人:陶鑫良,北京市大成律師事務所上海分所律師。
上訴人(法國)拉科斯特股份有限公司(LACOSTE)(簡稱拉科斯特公司)因與被上訴人(新加坡)鱷魚國際機構私人有限公司(CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD)(簡稱鱷魚國際公司)以及被上訴人上海東方鱷魚服飾有限公司北京分公司(簡稱上海東方鱷魚公司)侵犯商標專用權糾紛一案,不服中華人民共和國北京市高級人民法院(簡稱原審法院)(2000)高民初字第29號民事判決,向本院提起上訴。本院依法組成由民事審判第三庭審判員夏君麗任審判長、審判 員殷少平、代理審判員王艷芳參加的合議庭,書記員包碩擔任法庭記錄,公開開庭審理了本案。上訴人拉科斯特公司的委托代理人黃義彪、高超律師,被上訴人鱷魚國際公司及上海東方鱷魚公司的共同委托代理人陶鑫良律師到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
原審法院經審理查明,拉科斯特公司創(chuàng)辦于1933年,同年在法國注冊?鱷魚圖形?商標,此后其產品主要在歐洲銷售。20世紀60年代,拉科斯特公司開始將其產品推向亞洲。70年代末,其產品進入香港。1980年,拉科斯特公司在中國大陸注冊了?鱷魚圖形?商標,其產品于1984年正式進入中國,但數(shù)量有限,1994年正式開設專柜或專賣店。2000年5月11日,拉科斯特公司向原審法院起訴稱,自1980年以來,其先后在中國注冊了一系列?鱷魚圖形?商標,根據中國的法律規(guī)定,其公司對注冊的?鱷魚圖形?商標享有專用權。1995年,其公司發(fā)現(xiàn)鱷魚國際公司在中國建立了多家店面,其招牌上印有寫實風格的鱷魚圖形,銷售標有?鱷魚圖形?商標的服裝產品。其公司分別于1995年和1998年向鱷魚國際公司提出警告。此外,鱷魚國際公司及其在北京的代理商上海東方鱷魚公司至今仍在北京地區(qū)銷售帶有?鱷魚圖形?商標的服裝和其他相關產品。二被告使用的?鱷魚圖形?商標與其公司的?鱷魚圖形?注冊商標構成近似,侵犯了其在第25類服裝及其他相關類別商品上的注冊商標專用權,違反了《中華人民共和國商標法》的有關規(guī)定。故請求:(1)判令二被告停止侵害,即停止在相同或類似商品上使用與其公司之注冊商標近似的商標標識;(2)判令二被告賠償經濟損失人民幣300萬元;(3)判令 二被告消除影響;(4)判令二被告承擔本案全部訴訟費用。
鱷魚國際公司前身系陳賢進于1943年在新加坡創(chuàng)辦的利生民公司,該公司于 1949年申請并于1951年在新加坡獲準注冊了?crocodile+鱷魚圖形?商標。利生民公司產品于1953年進入香港,主要在東南亞地區(qū)銷售。1983年,利生民公司更名為鱷魚國際公司。1993年,鱷魚國際公司在中國大陸申請注冊?CARTELO及圖?商標,其產品于1994年進入中國市場。利生民公司曾于1969年在日本大阪向法院提起民事訴訟,指控拉科斯特公司侵犯其商標權。1973年雙方在大阪高等法院達成和解:利生民公司同意拉科斯特公司在日本注冊?鱷魚圖形?商標。1983年6月17日,雙方還簽訂協(xié)議,意圖在于:(1)結束并最終解決雙方之間未決的所有法律糾紛、法律行為、分歧、爭議和請求;(2)開發(fā)其自己的業(yè)務;(3)合力反對第三方侵權人;(4)雙方希望在本協(xié)議第一條所列國家開展合作;(5)拉科斯特公司愿意付給利生民公司過去支付?鱷魚?商標保護和防御費用的補償金;(6)雙方同意其各自徽標可在相關市場中共存不致混淆;(7)雙方還打算如有可能在世界其他地方進行合作。此外,雙方約定的地域包括中國臺灣、新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、文萊。
又查明,拉科斯特公司于1980年10月30日在中國注冊了第141103號?鱷魚?圖形商標,核定使用商品為第25類衣服;于1996年10月7日在中國注冊了第 879258號?鱷魚?圖形商標,核定使用商品為第25類腰帶;于1997年2月7日在中國注冊了第940231號?鱷魚圖形+LA-COSTE?商標,核定使用商品為第18類皮革及仿 皮革,及其制品,包括皮包、錢包等;于1999年9月28日在中國注冊了第 1318589號?鱷魚?圖形商標,核定使用商品為第25類領帶、鞋等。鱷魚國際公司于 1993年12月24日向中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局(簡稱商標局)申請了第1331001號?CARTELO及圖?商標,使用商品為第25類服裝、西裝、夾克、大衣、皮衣(服裝)、皮質長外衣、裘皮衣服、內衣、內褲、汗衫、裙子、褲子、運動衫、針織品(服裝);于1994年6月29日申請了第 1343051號?CARTELO及圖?商標,使用商品為第18類皮革、旅行包、錢包、包裝用皮袋(包、小袋)、傘。上述兩商標已于2007年 12月14日經北京市高級人民法院(2007)高行終字第178、277號行政判決認定,予以核準注冊,現(xiàn)判決已經生效。北京市高級人民法院(2007)高行終字第178號行政判決認定,鱷魚國際公司申請的第1331001號?CARTELO及圖?商標與拉科斯特公司合法擁有的第141103號?鱷魚圖形?商標相比較,二者圖形部分近似,但主要部分及各要素組合后的整體結構并不相同或近似。以相關公眾的一般注意力在隔離狀態(tài)下觀察,并考慮第141103號?鱷魚圖形?商標的顯著性和知名度,二者之間可能會產生某種聯(lián)想,但不會產生混淆和誤認。北京市高級人民法院(2007)高行終字第277號行政判決認定,鱷魚國際公司申請的第 1343051號?CARTELO及圖?商標與拉科斯特公司合法擁有的第213407號?鱷魚圖形+LACOSTE?商標,二者圖形部分近似,但主要部分及各要素組合后的整體結構并不相同或近似。以相關公眾的一般注意力在隔離狀態(tài)下觀察并考慮拉科斯特公司第 213407號?鱷魚圖 形+LACOSTE?商標的顯著性和知名度,二者之間可能會產生某種聯(lián)想,但不會產生混淆和誤認。
再查明,2000年4月25日,拉科斯特公司在北京購買了鱷魚國際公司和上海東方鱷魚公司出品的?卡帝樂鱷魚T恤?一件,單價為人民幣886元(下稱被訴侵權產品1)。本案訴訟發(fā)生后,其又于2002年7月29日在北京購買了?卡帝樂白色襯衫?(下稱被訴侵權產品2)、?卡帝樂黑色皮包?(下稱被訴侵權產品3)、?卡帝樂夾克?(下稱被訴侵權產品4)、?卡帝樂T恤?(下稱被訴侵權產品5)、?卡帝樂褲子?(下稱被訴侵權產品6)、?卡帝樂禮盒?,內含領帶、錢包、皮帶(下稱被訴侵權產品7)、?卡帝樂女鞋?(下稱被訴侵權產品8)。被訴侵權產品1-8在其外包裝及產品吊牌上均使用了?CARTELO及圖?商標。被訴侵權產品 1、2、4、5、6在衣領或后腰處、被訴侵權產品7禮盒中的領帶背面以及被訴侵權產品 8女鞋鞋底內面均使用了?CARTELO及圖?商標;被訴侵權產品3皮包正面、被訴侵權產品7禮盒中的錢包正面及皮帶扣正面均使用了?CARTELO?字樣。此外,被訴侵權產品1、2、4、5、6均在前胸或后腰上單獨使用了?鱷魚圖形?商標;被訴侵權產品 3及被訴侵權產品7禮盒中的錢包均在產品正面單獨使用了?鱷魚圖形?商標;被訴侵權產品7禮盒中的領帶正面及被訴侵權產品8的產品正面或鞋面、鞋底均單獨使用了?鱷魚圖形?商標;被訴侵權產品7禮盒中的皮帶在產品正面和背面單獨使用了?鱷魚圖形?商標。
另外,分別于2005年10月22日、2005年12月20日、2006 年4月20日發(fā)生法律效力的中華人民共和國吉林省長春市中級人民法院(2005)長民三初字第94號、中華人民共和國湖北省高級人民法院(2005)鄂民三終字第9號、北京市高級人民法院(2006)高民終字第169號民事判決認定,長春市新百信商貿有限責任公司、武漢武商集團股份有限公司世貿廣場購物中心、北京西單賽特商城有限責任公司銷售的單獨標示?鱷魚圖形?的相關商品侵犯了拉科斯特公司第141103、879258、1318589號?鱷魚圖形?注冊商標專用權。
本案中,拉科斯特公司主張,被訴侵權產品1、2、4、5、6侵犯了其第141103號?鱷魚圖形?注冊商標;被訴侵權產品3及被訴侵權產品7禮盒中的錢包侵犯了其第 940231號?鱷魚圖形+LACOSTE?注冊商標;被訴侵權產品7禮盒中的領帶及被訴侵權產品8侵犯了其第1318589號?鱷魚圖形?注冊商標;被訴侵權產品7禮盒中的皮帶侵犯了其第879258號?鱷負圖形?注冊商標。
原審法院經審理認為,已經發(fā)生法律效力的北京市高級人民法院(2007)高行終字第178、277號行政判決確認,鱷魚國際公司于1993年12月24日、1994年6月 29日申請的第1331001、1343051號?CARTELO及圖?商標予以核準注冊,并且認定?CARTELO及圖?商標與?鱷魚圖形?、?鱷魚圖形+LACOSTE?商標之間不會產生混淆和誤認,故本案被訴侵權產品1-8在實際銷售時其外包裝及產品吊牌上均使用的?CARTELO及圖?商標,與拉科斯特公司主張權利的第141103、940231、1318589、879258號注冊商標不會造成消費者的混淆和誤認,也就是說,鱷魚國際公司、上海東方鱷魚公司出品的被訴侵權產 品1-8在外包裝及產品吊牌上使用?CARTELO及圖?商標,并未侵犯拉科斯特公司的商標專用權。同樣,被訴侵權產品3皮包正面、被訴侵權產品7禮盒中的錢包正面及皮帶扣正面使用的?CARTELO?字樣與拉科斯特公司主張權利的四個注冊商標也不會造成消費者的混淆和誤認,未侵犯拉科斯特公司的注冊商標專用權。
拉科斯特公司主張,被訴侵權產品1-8均在不同部位單獨使用了?鱷魚圖形?,與原告據以主張權利的四個注冊商標中的鱷魚圖形相比,僅僅是?鱷魚身體朝向相反?,但鱷魚姿態(tài)相同,互為鏡像,足以導致潛在消費者在被訴侵權產品售出后使用中造成混淆和誤認。對此,原審法院認為利生民公司與拉科斯特公司1983年6月27日達成的商標共存協(xié)議,其目的在于相互區(qū)分各自的產品,系雙方真實意思表示,且并不違反中國法律規(guī)定,亦未損害他人及公共利益,應當確認有效。其中約定協(xié)議附件 1、2所列之系列商標在中國臺灣、新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、文萊區(qū)域內?不致混淆?。本案中,鱷魚國際公司之行為不同于刻意仿冒名牌奢侈品的假冒行為,其在主觀上并無利用拉科斯特公司的品牌聲譽,造成消費者混淆、誤認之故意;鱷魚同際公司的系列商標標識經過在中國大陸市場上大規(guī)模、長時間使用后,客觀上也已經建立起特定的商業(yè)聲譽。而且,被訴侵權產品1-8標示的并非僅為?鱷魚圖形?,還標有?CARTELO?及?CARTELO及圖?,所有這些作為一個整體,使得被訴侵權產品1-8具有了整體識別性,能夠有效地與其他標有鱷魚形象的商品相區(qū)別。有鑒于此,根據整體比對、綜合判斷的原則,拉科斯特公司與鱷魚國際公司的系 列商標標識作為整體,二者之間已經形成了顯著性的區(qū)別特征。兩者無論在實際購買商品時還是在商品售出后使用中均不會導致消費者的混淆和誤認。鱷魚國際公司在被訴侵權產品1-8上單獨使用?鱷魚圖形?的行為,亦不侵犯拉科斯特公司的注冊商標專用權。中華人民共和國吉林省長春市中級人民法院(2005)長民三初字第94號、中華人民共和國湖北省高級人民法院(2005)鄂民三終字第9號、北京市高級人民法院(2006)高民終字第169號民事判決與本案所涉及的訴訟主體不同,且商品外包裝、產品吊牌及產品本身上標示的鱷魚國際公司第 1331001、1343051號?CARTELO及圖?商標于上述判決生效后的2007年12月14日經北京市高級人民法院判決準予注冊,所涉及的具體案情亦不相同,故上述三判決并不影響本案審理。
原審法院依照《中華人民共和國商標法》第五十二條第(一)項、最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十條之規(guī)定,于2008年 12月12日判決駁回拉科斯特公司的訴訟請求。案件受理費25010元,由拉科斯特公司負擔。
拉科斯特公司不服前述判決,向本院上訴稱:被訴侵權商標中的?單獨鱷魚圖形?與上訴人的鱷魚商標構成相同,被上訴人擅自使用帶有鱷魚圖形的組合商標與上訴人的注冊商標構成近似,屬于商標侵權行為,兩被上訴人在同一種商品上使用與上訴人注冊商標相同和近似的商標是典型的商標侵權行為,原審判決認定不侵權明顯有誤。具體理由為:
1、被訴標識僅是在鱷魚圖形上方加了?CARTELO?外文。在實際使用中,相關公眾顯然更容易記住其中熟悉的?鱷魚?部分,并以此來記憶和呼叫。由于CARTELO是一個外文詞匯且無任何含義,對于不熟悉外文的中國公眾而言,在看到由CARTELO文字和鱷魚圖形的組合符號時,自然會將鱷魚圖形作為該商標的記憶部分也就是認讀要部,?鱷魚?的稱謂顯然更便于中國公眾記憶和呼叫。被訴標識與上訴人享有注冊商標專用權的鱷魚商標為近似商標,原審法院認定被訴標識與上訴人享有注冊商標專用權的鱷魚商標不近似違背了商標近似判斷的一般準則。
2、被訴侵權商標中的?單獨鱷魚圖形?與上訴人的鱷魚商標構成相同。當事人雙方1983年在境外達成的?共存?協(xié)議僅適用于五個國家和地區(qū),不能成為被上訴人在中國大陸合法使用鱷魚商標的理由,且中國法律不承認商標共存,原審判決曲解了該協(xié)議的內容和法律效力。上訴人指控侵權的商標是?單獨鱷魚圖形?和帶有鱷魚圖形的組合標識,并沒有主張被訴侵權商品的整體包裝形式構成商標侵權。判斷商標是否侵權應當以上訴人的注冊商標圖樣與被訴侵權商標圖樣逐一比對,將?其他標識?與侵權商標同時使用在被訴侵權商品上不能產生合法使用鱷魚標識的后果。原審判決認為不侵權的理由是被訴侵權商品上存在多個商標標識再結合其包裝的整體能夠和上訴人的?鱷魚?商標相區(qū)別,這個理由從邏輯上至多也僅僅涉及到消費者實際購買商品之時,而消費者購買服裝等商品后是不會帶著包裝、吊牌穿著的,實際購買時單條鱷魚十分明顯,售出以后的使用則更加突出。此外,商標侵權行為不因侵權行為規(guī)模大、時間長就成為合法行為,原審判決所謂的被上訴人?客觀上也已經建立其特定的商業(yè)聲譽?恰恰是借用上訴人商標知名度惡意搭車的結果。上 訴人認為原審判決明顯存在重大錯誤,且嚴重損害了上訴人的合法權利,請求本院依法改判并支持其原審全部訴訟請求。
被上訴人鱷魚國際公司、上海東方鱷魚公司答辯稱:
1、已經生效的北京市高級人民法院(2007)高行終字第178號、第 277號行政終局判決書中明確認定,鱷魚國際公司的?CARTELO及圖?商標與拉科斯特公司的?鱷魚圖形?、?鱷魚圖形+LACOSTE?商標相比較,二者圖形部分近似,但主要部分及各要素組合后的整體結構并不相同或近似,以一般公眾的一般注意力在隔離狀態(tài)下觀察,并考慮拉科斯特公司之鱷魚圖形商標的顯著性和知名度,二者之間可能會產生某種聯(lián)想,但不會產生混淆和誤認。上訴人此上訴理由不能成立。
2、關于被訴侵權商標中的?單獨鱷魚圖形?與上訴人的鱷魚商標是否構成相同標識的問題。本案不同于一般的侵犯商標權案件,本案的糾紛有其特定歷史背景。具體為:拉科斯特公司系列商標約于二十世紀三四十年代在法國啟用,并逐步使用和知名于歐洲;鱷魚國際公司系列商標于二十世紀四五十年代在新加坡等地啟用,逐步使用和知名于亞洲。在經貿活動全球化的歷史進程中,自二十世紀六十年代起,拉科斯特公司系列商標率先謀求東進亞洲,隨之與在亞洲地區(qū)相關國家與地區(qū)內早已注冊、早已使用并且早已知名的鱷魚國際公司系列商標之間,屢屢引發(fā)糾紛和沖突,但是最終達成了雙方鱷魚系列商標和平共處的和解。1983年6月17日鱷魚國際公司與拉科斯特公司簽署了一攬子和解協(xié)議。協(xié)議中雙方認同拉科斯特公司系列商標和鱷魚國際公司系列商標?可在相關市場中共存不致混淆?,不但明確?在本協(xié)議第一 條所列國家開展合作?,而且明確?如有可能在世界其他地方進行合作?;和解協(xié)議開宗明義?雙方結束并最終解決雙方之間未決的所有法律糾紛、法律行動、分歧、爭議和請求?。該和解協(xié)議簽訂后二十多年來,不但在該協(xié)議第一條所列的我國臺灣和新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、文萊這五個國家及地區(qū)實現(xiàn)了鱷魚國際公司系列商標與拉科斯特公司系列商標各自注冊、和平共處,而且在鱷魚國際公司注冊在先的其他國家(例如韓國、印度、巴基斯坦等),也已經實現(xiàn)了鱷魚國際公司系列商標與拉科斯特公司系列商標共存共榮、相輔相成的局面。因為雙方各自的知名商標?可在相關市場中共存不致混淆?,雙方各自實際擁有自己的商業(yè)信譽和商品聲譽,鱷魚國際公司不存在?利用拉科斯特公司的品牌聲譽,造成消費者混淆、誤認?的主觀故意,因此單獨使用鱷魚國際公司單條鱷魚圖形不會構成對拉科斯特公司單條鱷魚圖形商標的侵權,即?僅為鱷魚圖形?也不侵權;再加上與?CARTELO?文字以及?CARTELO及圖?商標結合使用,則更加彰顯其區(qū)別顯著性。綜上,在圖文上,鱷魚國際公司商標標識與拉科斯特公司商標標識之間存在?不致混淆?之事實;在歷史上,鱷魚國際公司商標標識與拉科斯特公司商標標識已有?不致混淆?之共識;在使用中,鱷魚國際公司商標標識與拉科斯特公司商標標識之間更有?不致混淆?之現(xiàn)實。在中國市場上,經過大規(guī)模、長時間、對比性共同使用后,拉科斯特公司系列商標和鱷魚國際公司系列商標之間已經形成并且仍在日益強化各自的獲得的區(qū)別顯著性,兩者越來越具有不致混淆的顯著區(qū)別特征。請求本院維持原審判決,駁回上訴人上訴。在本院審理過程中,拉科斯特公司為證明其上訴請求,向本院提交了澳大利亞商標注冊處2008年10月31日作出的對鱷魚國際公司在該國提起的第1005106號、1017333號商標申請的駁回裁定,拉科斯特公司和鱷魚國際公司相關代表人部分往來郵件,《馳名商標和中國的馳名商標保護制度》一書的摘錄,中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會(簡稱商標評審委員會)商評字(2009)第15729號商標異議復審裁定書及公告、商標局(2005)商標異字第0430號商標異議裁定書、(2008)商標異字第10236號商標異議裁定書及公告等證據。之后又向本院提供了其同(香港)鱷魚恤有限公司、浙江中大鱷魚服飾有限公司在另案中的調解協(xié)議,其?鱷魚圖形?在部分國家注冊的情況以及中華人民共和國北京市第一中級人民法院(2009)一中行初字第736號、第732號行政判決書,中華人民共和國北京市第二中級人民法院(2009)二中民初字第08129號民事判決書、中華人民共和國廣東省廣州市中級人民法院(2008)穗中法民三終字第 116號民事判決書、中華人民共和國浙江省高級人民法院(2009)浙知終字第15號民事判決書等供法庭在審理本案時參考。
鱷魚國際公司為證明其答辯意見,向本院提交了日本大阪地方法院1971年判決書及1973年日本大阪高等法院1973年調解書、2006年法國巴黎大審法院判決書、鱷魚國際公司法國代理人就法國巴黎大審法院案件進展的匯報信件,鱷魚國際公司在部分國家及地區(qū)擁有單條鱷魚商標的商標注冊數(shù)量及其類別統(tǒng)計摘要及相關國家頒發(fā)的商標注冊證,1982年-1983年拉科斯特公司認可雙方商標可以共存的信 函、1985年-1995年拉科斯特公司出具的 7份認同信以及1985年鱷魚國際公司前身利生民公司出具的2份認同信,1983年和解協(xié)議簽訂后兩者鱷魚商標在協(xié)議列明的五個國家及地區(qū)依據協(xié)議未列明的部分國家和地區(qū)共存的統(tǒng)計表,毛里求斯共和。國工業(yè)產權局2007年12月21日出具的確認雙方商標可以共存的裁決,鱷魚國際公司與香港鱷魚的歷史淵源說明及香港鱷魚公司與拉科斯特公司的歷史淵源說明等文件。
針對拉科斯特公司提交的證據,鱷魚國際公司發(fā)表質證意見為:
1、針對澳大利亞商標注冊處的裁定,對其真實性、合法性、關聯(lián)性均不予認可,認為澳大利亞與中國的背景情況恰恰相反。澳大利亞與歐洲、與法國存在血緣或者親緣關系,受歐洲及法國的影響大而受亞洲及新加坡影響小,拉科斯特公司鱷魚品牌進入時間長而使用廣。中國與之相反,受亞洲及新加坡影響大而受歐洲及法國的影響小。在中國,拉科斯特公司鱷魚商標1980年注冊后長期未投入商業(yè)規(guī)模使用,相反首先商業(yè)化、規(guī)?;褂煤椭谙鹊氖趋{魚國際公司商標。鱷魚國際公司在世界各國申請?CROCODILE及圖?注冊商標多獲批準,即使在澳大利亞未批準,也不能以偏概全,以一否多。
2、針對兩公司相關代表人之間的往來郵件,認為拉科斯特公司當庭不能出示原件,無法確認其真實性,并因往來郵件不全和該郵件中存在對關鍵事實日期陳述錯誤等問題而認為該證據有明顯造假痕跡,且未辦理相應的公證手續(xù)和認證手續(xù)而對其真實性、合法性、關聯(lián)性均不予認可。
3、對拉科斯特公司提供的《馳名商標和中國的馳名商標保護制度》 摘錄,對該書及其497頁在形式上的真實性予以認可,認為該證據不足以證明拉科斯特公司商標在當時已經馳名而對其待證事實的真實性、合法性、關聯(lián)性均不予認可。
4、對拉科斯特公司提交的(2008)商標異字第10236號商標異議裁定書及商標公告、(2008)商標異字第10236號商標異議裁定書,(2005)商標異字第00430號?尼羅鱷魚NI LU YU及圖?商標異議裁定書和商評字(2009)第15729號?關于第1653330號‘尼羅鱷魚NI LU YU及圖’商標異議復審裁定書?以及相關商標查詢信息及公告等證據,認為前述裁定書中涉及的案件事實與本案屬于完全不同的背景和情況,兩案沒有可比性,因此該證據與本案沒有關聯(lián)性。
針對鱷魚國際公司提交的證據材料,拉科斯特公司發(fā)表質證意見為,1983年和解協(xié)議與本案無關。具體理由為:第一,協(xié)議在地域上不適用中國大陸。1983年,拉科斯特公司為了進入亞洲市場,與鱷魚國際公司前身利生民公司簽訂了一份和解協(xié)議,以支付150萬美元的價格進入其在先搶注的五個亞洲國家、地區(qū),包括新加坡、馬來西亞、文萊、中國臺灣等。該協(xié)議的出發(fā)點是以尊重在先注冊商標權為前提的,只有通過協(xié)商取得權利人同意的基礎上才不會導致侵權。第二,協(xié)議的前提是商標近似情況下的和解。該協(xié)議中約定的?不致發(fā)生混淆?是針對雙方自身而言的,其實質是出于權利人的認可和同意。公眾是否混淆作為一項客觀事實是不能由他人以合同來約定的。第三,協(xié)議解決的是鱷魚國際公司取得注冊國家、地區(qū)的共存問題,與拉科斯特公司的商標注冊范圍無關。第四,協(xié)議中提及的合作意向 僅是針對商標打假事務而言的,不涉及商標共存問題。關于鱷魚國際公司關于其在協(xié)議之外的部分國家和地區(qū)注冊了單條鱷魚商標的事實,拉科斯特公司認為,在1983年和解協(xié)議之后雙方有關鱷魚商標的糾紛仍然是個案解決原則。從國際范圍看,拉科斯特公司的?單獨鱷魚圖形?商標早在鱷魚國際公司首次商標申請前幾十年即在包括中國在內的多個國家取得注冊,而鱷魚國際公司僅僅是在亞洲的少部分國家地區(qū)獲得注冊。雙方在鱷魚商標注冊使用的問題上從來都是根據具體情形采取不同的解決方式。而且,在本案訴訟之前,無論是中國還是外國,鱷魚國際公司從未根據1983年和解協(xié)議提出過鱷魚商標全球共存的主張。在以往不同國家的訴訟中,也都是按照商標地域性原則并根據雙方在特定國家的具體商標情況進行裁判,并未受國外因素的影響。
對以上證據及相關證據材料,除對拉科斯特公司提交澳大利亞商標注冊處的裁定和兩公司相關代表人之間的往來郵件,鱷魚國際公司否認其真實性外,拉科斯特公司和鱷魚國際公司均未對其他證據及相關證據材料的真實性提出異議,但均對上述證據及相關證據材料與本案的關聯(lián)性提出了異議。因該關聯(lián)性主要涉及本院對拉科斯特公司鱷魚商標的馳名度、雙方鱷魚圖形商標在相關國家和地區(qū)已經注冊的情形及雙方達成的1983年和解協(xié)議對本案相關事實和法律問題的認定等問題,本院將在查明事實及判理部分綜合予以認定。
本院經審查查明,原審法院查明的事實基本屬實,本院予以確認。根據雙方當事人提交的原審證據及向本院補充的證據及相關文件,本 院另查明以下事實:1933年,拉科斯特公司在法國注冊了鱷魚圖形商標。1951年12月13日,利生民公司在25類商品上在新加坡注冊了鱷魚圖形商標。同年10月26日,利生民公司在25類商品上在香港注冊了鱷魚圖形商標。1952年、1953年、1954年,利生民公司在25類商品上分別在印度、沙撈越、沙巴(洲)、馬來西亞等國家和地區(qū)注冊了鱷魚圖形商標。1959年4月27日,利生民公司在日本注冊了鱷魚圖形商標。
1994年9月,拉科斯特公司在上海徐家匯太平洋設立第一個專柜,1995年6月在上海北京路友誼商店設立第二個專柜,1996年8月在上海設立了第一家專賣店即上海萬里專賣店。1997年在杭州、南京、昆明、西安等地開設了7家專賣店或專柜。之后,拉科斯特公司在上海、北京、青島、大連等地陸續(xù)設立了專柜、專賣店,至1999年6月30日,共設有專賣店13個,專柜 43個、零售店1個。1994年鱷魚國際公司在上海陜西南路靠近淮海路路口開設第一個專賣店,1995年在上?;春B访房凇⑽錆h解放大道358號武漢廣場三樓、廣州市天河路208號天河城廣場二樓天貿南、江西、新疆、山東、浙江、江蘇、云南、福建等地開設了85個專賣店或專柜,1996年在遼寧、河北、江蘇、山東、安徽等地開設了89個專賣店或專柜。至1997年,鱷魚國際公司在全國共設有專賣店或專柜250個。
利生民公司于1969年向日本大阪法院提起民事訴訟,指控拉科斯特公司的銷售商三共生興株式會社侵犯其商標權。在該案中,利生民公司的商標構成內容為:?在長與寬比例為3:8的長方形外框內,從左下方開始向右朝上方向寫了意為‘鱷魚’的英文[Crocodile]字樣,同時畫了一個與字母幾乎平行的鱷魚圖形,其頭部朝下、尾部朝上、嘴巴微張。?其指控的被告的侵權行為為:?被告所進口和銷售的Lacoste襯衣上有如附圖(A)[(ぃ)號附圖]所示的標識--以下簡稱標識(A)。在左胸部使用的標識如附圖(B)所示--以下簡稱標識(B)。標識(B)[(ぅ)號附圖]上畫有一條綠色的鱷魚,頭部朝右,身上有黑色的Lacoste字樣。在標識(A)的上部有[CHEMISE LACOSTE)字樣,和圖形結合在一起,而并非僅為鱷魚圖形。?利生民公司要求禁止?被告使用標識(A)、(B)和(C),支付 1000000日元的賠償費,并從1969年5月15日起加收年5%的遲延利息,直到上述金額付清為止?。1971年2月24日日本大阪法院作出判決1969午第2333號判決。在該判決中,日本大阪地方法院認為:?確實,如原告主張的那樣,在本案商標中鱷魚圖形十分突出,[CROCODILE]文字只是該圖形的名稱。但是,在上述(1)-(8)個商標已經存在而本案商標是后來的情況下,為了與上述商標區(qū)別,僅僅只有鱷魚圖形是不夠的,這基本上是明確的。不管你如何考慮,為了實現(xiàn)商標的識別功能,鱷魚圖形有必要與文字結合起來,使本案商標具有顯著性。盡管存在著上述(1)-(8)個商標,本案商標仍然得以注冊。這并不是表明其單純產生了‘鱷魚’牌的名稱和觀念,而是圖形與文字結合的整體使得其具有了識別性,能夠與其他也使用鱷魚形象的商標相區(qū)別。??現(xiàn)在讓我們對本案商標的構成與標識(A)、(B)和(C)[日文原文附圖(ィ)、(ロ)、(ハ),英文譯文附圖(ィ)、(ロ)缺少)進行比較。標識(A)設計的是一條頭朝右的 鱷魚圖形(身體為綠色、張開的嘴巴為紅色),在身體部位嵌入了黑色(LACOSTE)字樣。標識(B)設計的是一條頭朝右的鱷魚圖形(身體為黃色、張開的嘴巴為紅色)。標識(C)設計的是一條頭朝右的鱷魚圖形,尾巴向上,嘴巴張開。被告并不是單獨地使用標識(A)、(B)、(C),而是與文字結合使用。即便被告如原告主張的那樣使用了標識(A)、(B)、(C),不用說也是與本案商標不同的。此外,本案商標只是在將鱷魚圖形與文字組成一個整體的時候才具有顯著性。在標識(A)、(B)、(C)中并沒有鱷魚字樣,而且在外觀、名稱和觀念上與本案商標也不相近似。因此,可以得出結論:被告使用上述標識并沒有侵害本案商標的任何權利。構成原告訴訟請求基礎的所謂標識(A)、(B)、(C)的使用侵害了原告商標權的前提并不成立,應予以駁回。?
1973年11月28日雙方在大阪高等法院達成和解,利生民公司同意拉科斯特公司在日本注冊?鱷魚圖形?商標。
1982年6月1日,拉科斯特公司當時的董事會主席米歇爾?拉科斯特(Michel Lacoste)先生在其給鱷魚國際公司創(chuàng)始人陳賢進的信件中提到:?……基本上,我方不同意我們各自的商標在這些國家有混淆的實質風險。因為它們在這些市場中的長期使用,各自已經獲得顯著性。事實上,如你所知,在日本和中國臺灣地區(qū)的法院在多年前已經持這一觀點,我方相信在那些訴訟懸而未決的國家(法院)也會接納這一觀點。?
1983年1月21日,拉科斯特公司的貝爾納?拉科斯特(Bernard Lacoste)先生在其給鱷魚國際公司創(chuàng)始人陳賢進的信件中提到: ?……在亞洲國家,我們不同的鱷魚商標共存在商業(yè)上是可行的,像在日本一樣……?。
1983年6月17日,雙方簽訂和解協(xié)議。和解協(xié)議簽訂后,1985年8月22日,鱷魚國際公司應拉科斯特公司的要求,出具承諾書,承諾拉科斯特公司在韓國、孟加拉共和國、印度和巴基斯坦四國申請注冊相關鱷魚圖形商標時,不提出商標異議、無效和撤銷,并出具合適的認同信件。
1985年8月7日,拉科斯特公司總經理貝爾納?拉科斯特(Bernard Lacoste)為鱷魚國際公司出具同意書同意其在韓國在第 45類商品上注冊鱷魚圖形商標。1993年1月22日,拉科斯特公司總經理貝爾納?拉科斯特出具同意書同意其在韓國在第25類商品上注冊鱷魚圖形商標。1993年9月 16日、1994年1月18日,拉科斯特公司總經理貝爾納?拉科斯特分別出具同意書同意其在巴基斯坦在第14類、第9類、第18類、第28類商品上注冊鱷魚圖形商標。
鱷魚國際公司1951年10月26日在香港、1961年9月21日在文萊、1970年4月28日在印度尼西亞、1979年8月31日在斯里蘭卡、1982年11月13日在韓國、1982年11月16日在中國臺灣、1985年8月13日在泰國、1996年6月14日在蒙古、1995年10月31日在尼泊爾、1995年11月27日在朝鮮、2003年6月24日在摩洛哥、2003年4月8日在沙特阿拉伯、2003年9月1日在斐濟在第25類商品上注冊了單條鱷魚商標。
此外,拉科斯特公司曾于1994年在法國將1983年協(xié)議中鱷魚國 際公司的兩個鱷魚圖形(法國注冊號94541293、94541 290)以及拉科斯特鱷魚朝左的圖形(法國注冊號94541291)申請注冊商標。2005年鱷魚國際公司向法國巴黎大審法院提起訴訟。2006年3月29日,該院作出判決。該判決認為:?拉科斯特公司在充分知情的情況下,模仿鱷魚國際公司使用的兩個商標,并進行了注冊(注冊號為94541293和94 541290),意欲在法國以外的一個國家造成其商標先存在的錯覺,與后者進行抗衡。這一行為構成了非法注冊行為,因為這些注冊背離了商標的法律作用,違背了1983年雙方簽署的協(xié)議中約定的合作,而這一協(xié)議并不局限于其中所指的五個國家和地區(qū)。?該判決認為?拉科斯特公司模仿1983年6月17日協(xié)議中列入的鱷魚國際公司的商標圖案?的行為?構成了非法注冊行為?。該法院判決:?宣布駁回鱷魚國際公司作出的將號碼為94541290及94541293商標判為注冊無效和商標無效的請求,鑒于上述兩個商標自2004年11月23日起失效,宣布受理其其余請求。說明拉科斯特公司模仿1983年6月17日協(xié)議中列入的鱷魚國際公司的商標圖案,并進行了注冊(注冊號為94541293和94541290),這一行為構成了非法注冊罪。判處拉科斯特公司支付鱷魚國際公司1歐元作為損害賠償金。準許鱷魚國際公司選擇三種報紙或雜志刊登本次裁決內容,費用由拉科斯特公司支付,最高金額為稅后4500歐元。說明注冊號為94541291的商標注冊不違法。宣布受理鱷魚國際公司作出的判處此號碼為無效的請求。?拉科斯特公司提起了上訴。
1994年10月19日,拉科斯特公司在法國申請鱷魚頭部朝向左 的商標。1995年 3月23日,其就該商標向中國申請領土延伸保護,其申請?zhí)枮镚638122,指定使用在第25類服裝、鞋、帽等商品。1996年6月 26日,商標局以香港鱷魚恤公司的鱷魚圖形商標被公眾熟知,香港?鱷魚?與法國?鱷魚?之間的不同已被消費者所接受,根據修改前的商標法第八條第一款第(9)項的規(guī)定,申請商標因其他不良影響,予以駁回。1996年8月30日,拉科斯特公司向商標評審委員會申請復審,理由是拉科斯特公司作為在世界上最先設計鱷魚圖形商標的公司以及在中國最先注冊鱷魚圖形商標的公司,理所應當是鱷魚商標的在先權利人。引證商標持有人鱷魚恤公司雖亦使用鱷魚圖形商標多年,但其商標使用及注冊均從五十年代開始,無論是在國際上的注冊還是在中國的注冊均晚于拉科斯特公司,且其已與鱷魚恤公司達成相互諒解備忘錄。請求商標評審委員會核準申請商標的注冊。2009年1月12日,商標評審委員會作出評審決定,將該商標在中國的領土延伸保護申請予以駁回。2009年2月12日,拉科斯特公司向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟,2009年12月29日,該院作出一審判決,撤銷商標評審委員會前述決定?,F(xiàn)該案及相關系列案件正在北京市高級人民法院二審審理之中。
1999年,四川省成都市工商行政管理局作出(1999)148號關于鱷魚圖形商標案結案處理結果的通知,認定四川東方鱷魚公司單獨使用鱷魚圖形商標構成對拉科斯特公司鱷魚圖形商標的侵犯。
本院另查明,拉科斯特公司因與商標評審委員會、陸豐市碣石錦港制衣廠商標行政糾紛一案,不服北京市高級人民法院(2008)高行 終字第12號行政判決,向本院申請再審。本院(2009)知行字第10號駁回再審申請通知認定:?從現(xiàn)有證據看,證明引證商標在爭議商標申請日的知名度的證據僅有1984年贊助戴維斯杯網球賽的宣傳材料和商標局(89)商標異字第116號裁定,雖然后者提到鱷魚商標有一定的知名度,但綜合上述證據無法認定引證商標在爭議商標申請日(1991年3月26日)之前的中國境內為相關公眾廣為知曉,成為馳名商標。?拉科斯特公司因與商標評審委員會、鱷魚國際公司商標異議復審行政糾紛一案,不服北京市高級人民法院于2007年 12月20日作出的(2007)高行終字第277號行政判決及(2007)高行終字第108號行政判決,向本院申請再審。本院(2009)行監(jiān)字第121號駁回再審申請通知、(2009)行監(jiān)字第107號駁回再審申請通知認定:?本案現(xiàn)有證據無法證明各引證商標在被異議商標申請注冊之時已經在中國境內為相關公眾廣為知曉,原審法院在比對被異議商標和各引證商標整體結構的基礎上,以相關公眾的一般注意力并考慮引證商標顯著性和知名度,認定被異議商標與各引證商標不構成近似商標并無不當。?據此,于 2009年10月30日以拉科斯特公司申請再審理由不能成立為由駁回了其再審申請。
以上事實,有鱷魚國際公司、拉科斯特公司提交的各自的專賣店或專柜統(tǒng)計表、日本大阪法院作出的1969午第2333號判決翻譯件、新加坡鱷魚與法國鱷魚1983年和解協(xié)議翻譯件、各自出具的同意書、來往信函、鱷魚國際公司在相關國家的商標注冊證、法國巴黎大審法院編號為05/01245號判決書翻譯件、澳大利亞商標注冊處 2008年 10月31日作出的對鱷魚國際公司在該國提起的第1005106號、1017333號商標申請的駁回裁定翻譯件、北京市第一中級人民法院(2009)一中行初字第736號、第732號行政判決書、四川省成都市工商行政管理局成工商函(1999)148號關于鱷魚圖形商標案結案處理的通知書、本院(2009)知行字第10號駁回再審申請通知書、(2009)行監(jiān)字第121號駁回再審申請通知書、(2009)行監(jiān)字第107號駁回再審申請通知書等證據在案佐證。
經審理,本案的爭議焦點歸納為:
1、關于本案應否適用2001年10月27日修訂的商標法問題;
2、在被訴標識一、二與拉科斯特公司請求保護的注冊商標是否近似問題;
3、被訴標識三、四與拉科斯特公司請求保護的注冊商標是否近似的問題。對于以上爭議焦點,本院認為:
(一)關于本案應否適用2001年10月 27日修訂的商標法問題。
因本案上訴人在一審中起訴時間為 2000年5月11日,其指控的被上訴人侵權行為發(fā)生時間為1995年,一審法院于 2001年10月27日修訂的商標法修改決定施行之前受理本案,根據最高人民法院《關于審理商標民事案件有關管轄和法律適用范圍問題的解釋》第八條、第九條的規(guī)定,本案應適用的是修訂前的商標法,賠償問題可以參照修訂后的商標法第五十六條的規(guī)定,原審法院適用修訂后的商標法不當,本院予以糾正。
(二)關于被訴標識一、二與拉科斯特公司請求保護的注冊商標是否構成近似商標的問題。
修訂前的商標法第三十八條第(一)項規(guī)定,?未經注冊商標所有人的許可,在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的?,構成侵犯注冊商標專用權行為。最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條第二款規(guī)定:?商標法(指2001年10月27日修訂的商標法-引注)第五十二條第(一)項規(guī)定的商標近似是指被控侵權的商標與原告的注冊商標相比較,其文字的字型、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色,或者其各要素組合后的整體結構相似,或者其立體形狀、顏色組合近似,易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯(lián)系?。參照該司法解釋規(guī)定及根據審判實際,認定被訴標識與原告請求保護的注冊商標是否構成修訂前的商標法第三十八條第(一)項規(guī)定的近似商標,通常要根據訴爭標識文字的字型、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色等構成要素的近似性進行判斷,且將是否造成混淆作為重要判斷因素。因此,侵犯注冊商標專用權意義上的商標近似應當是指混淆性近似,即足以造成市場混淆的近似。由于不同案件訴爭標識涉及情況的復雜性,認定商標近似除通常要考慮其構成要素的近似程度外,還可以根據案件的具體情況,綜合考慮其他相關因素,在此基礎上認定訴爭商標是否構成混淆性近似。訴爭商標雖然在構成要素上具有近似性,但綜合考量其他相關因素,仍不能認定其足以造成市場混淆的,不認定其構成侵犯注冊商標專用權意義上的近似商標。就本案而言,在拉科斯特公司主張權利的注冊商標中,其鱷魚頭朝右,嘴巴大張,軀干及尾部上布滿塊狀鱗片或裝飾有橫向 條紋,其中第213407號注冊商標鱷魚圖形下還顯著標有LACOSTE文字;鱷魚國際公司使用的被訴標識一、二中的鱷魚頭朝左,被訴標識一中的鱷魚圖形軀干上的鱗片呈立體狀,被訴標識二中的鱷魚圖形整體顏色為黃綠色或黃色,嘴巴張開露出紅色,軀干上有斜向排列的條紋。被訴標識一、二與拉科斯特公司的系列注冊商標相比,其均為鱷魚圖形,具有一定的近似性,但被訴標識一、二中的鱷魚頭部朝向、體型、鱗片、顏色均與拉科斯特公司主張權利的鱷魚圖形不同。特別是,雙方之間的訴爭商標在相關市場中具有特殊的形成歷史和發(fā)展歷程,有特殊的使用和共存狀況,在本案中認定訴爭商標是否構成侵犯注冊商標專用權意義上的近似商標,既不能割裂各自形成和發(fā)展的歷史,又不能無視相互之間的共存過程和使用狀態(tài),否則,就難以作出公平合理的裁判。因此,就本案訴爭商標具體情況而言,在認定其是否近似時,僅僅比對標識本身的近似性是不夠的,還必須綜合考量鱷魚國際公司的主觀意圖、雙方共存和使用的歷史與現(xiàn)狀等因素,結合相關市場實際,進行公平合理的判斷。
首先,根據本案已經查明的事實,鱷魚國際公司前身系陳賢進于1943年在新加坡創(chuàng)辦的利生民公司,該公司于1949年申請并于1951年在新加坡獲準注冊了?crocodile+鱷魚圖形?及?鱷魚圖形?商標。利生民公司產品于1953年進入香港,主要在東南亞地區(qū)銷售。根據現(xiàn)有證據并考慮 1949年的國際經濟情況及拉科斯特公司上個世紀60年代始進入亞洲市場等事實,不足以認定當時的利生民公司系抄襲模仿拉科斯特公司申請注冊的相關商標而申請注冊的?crocodile+ 鱷魚圖形?商標。進入中國市場后,鱷魚國際公司繼續(xù)使用與其在亞洲相關國家業(yè)已注冊商標相應的有關鱷魚標識。而且,根據原審法院查明的事實,鱷魚國際公司在其被訴侵權產品1-8在其外包裝及產品吊牌上均使用了?CARTELO及圖?商標;被訴侵權產品1、2、4、5、6在衣領或后腰處、被訴侵權產品7禮盒中的領帶背面以及被訴侵權產品8女鞋鞋底內面均使用了?CARTELO及圖?商標;被訴侵權產品3皮包正面,被訴侵權產品7禮盒中的錢包正面及皮帶扣正面均使用了?CARTELO?字樣。被訴標識這種使用環(huán)境和狀態(tài),足以使其雙方的相關產品區(qū)別明顯。上述事實足以表明,鱷魚國際公司進入中國市場后使用相關商標,主要是對其已有商標的沿用,且在實際使用中也有意區(qū)分訴爭標識。因此,原審法院認定鱷魚國際公司之行為不同于刻意模仿名牌奢侈品的假冒行為,其主觀上并無利用拉科斯特公司的品牌聲譽,造成消費者混淆、誤認之故意,并無不當,上訴人的相應主張無證據支持。
其次,從相關國際市場看,雙方訴爭標識在亞洲部分國家和地區(qū)已經長期形成共存和使用的國際市場格局。從本案已經查明的事實看,鱷魚國際公司的前身利生民公司于1951年12月13日在25類商品上在新加坡注冊了相關鱷魚圖形商標。同年 10月26日,利生民公司在25類商品上在香港注冊了相關鱷魚圖形商標,并于1953年進入香港市場。1959年4月27日,利生民公司在日本注冊了相關鱷魚圖形商標。1969年,鱷魚國際公司在日本大阪地方法院訴拉科斯特公司侵犯其鱷魚圖形商標專用權,后兩公司在日本高等法院和解后達 成1983年和解協(xié)議。該和解協(xié)議確認,兩公司相關標識在相關國家和地區(qū)共存而不致混淆。因鱷魚國際公司的被訴標識一、二在本案訴訟之前,在相關國家和地區(qū)已經注冊多年,且已與拉科斯特公司達成了包括被訴標識一、二在內的標識與拉科斯特公司鱷魚圖形文字系列標識共存不致混淆的1983年和解協(xié)議,且在該協(xié)議未明確列明的韓國、巴基斯坦等國家,拉科斯特公司亦就被訴標識在該兩國家相關類別的注冊上出具了同意注冊的同意函。鑒此,本院認為,無論是從雙方當事人的相關認同和共識還是從相關國際市場實際看,雙方訴爭標識在亞洲部分國家和地區(qū)已經不致于產生市場混淆而可以共存,這足以表明訴爭商標在構成要素上的近似性并不必然構成混淆性近似,并不必然導致其不能共存。因雙方當事人簽訂的1983年和解協(xié)議列明的適用地域不涉及中國境內,原審判決直接確認其效力不當,但將其作為認定訴爭標識可以共存的重要考量因素。亦無不可。
再次,從訴爭標識在中國市場的共存和使用情況看,兩者在中國市場內已擁有各自的相關公眾,在市場上均已形成客觀的劃分,已成為可區(qū)別的標識。本案中,拉科斯特公司產品自1984年始正式進入中國,但數(shù)量有限。兩公司均是從1994年開始在中國開設專柜或專賣店。根據本案已查明的事實,拉科斯特公司的鱷魚商標當時在中國并不具有較高的知名度,而鱷魚國際公司進入中國市場后,其經營規(guī)模迅速擴大,僅1995年在上海、武漢、廣州、江西、新疆、山東、浙江、江蘇、云南、福建等地已開設了85個專賣店或專柜,1996年在遼寧、河北、江蘇、山東、安徽等地又開設了 89個專賣店或專柜,其知名度和影響力迅速提高,擁有了相對固定的消費群體。與此相比,至1996年底拉科斯特公司在中國僅有三家專賣店(柜)。此外,鱷魚國際公司的產品價格與拉科斯特公司產品的價格差距比較明顯,兩者各自有其不同的消費群體,且兩公司商品的銷售渠道均為專賣店或專柜且被訴標識一、二在實際使用中還與其他相關標識共同標識其所用商品,由此形成了便于區(qū)分商品來源的獨特使用狀態(tài)。這些因素足以表明,被訴標識在其相關市場內已與其各自所標識的商品形成固定的聯(lián)系,已足以獨立地指示其商品來源,不會導致拉科斯特公司的市場份額被不正當?shù)財D占。爭議雙方在相關市場內已形成相互獨立的市場格局,這是足以認定訴爭商標能夠區(qū)別開來的客觀基礎。綜合考慮以上因素,在鱷魚國際公司使用被訴標識不具有惡意抄襲模仿意圖的前提下,這種經市場競爭形成的客觀區(qū)別,是鱷魚國際公司在中國境內商業(yè)成功的結果,對此應給予法律上的認可和肯定。因此,應當認為被訴標識一、二與拉科斯特公司的注冊商標相比雖有近似之處,但相關公眾已在客觀上將兩公司訴爭標識區(qū)別開來,其共存不足以使相關公眾對其商品的來源產生混淆,此其一。其二,商標的實際價值在于區(qū)分商品來源,而不是讓商標權人簡單地獨占特定標識符號。在能夠實際區(qū)分商品來源的情況下,即便被訴標識或其主要構成要素與注冊商標具有一定程度的近似性,亦不應當認定其構成侵犯注冊商標專用權意義上的近似商標,否則與商標法保護商標權的立法意圖相背離。正是基于鱷魚國際公司的產品已經形成自身的相關消費群體,相關公眾已在客觀上將兩公司的相關商品區(qū)別開來的市場實際,本院認為被 訴標識一、二與拉科斯特公司請求保護的注冊商標不構成近似商標。其三,在侵犯注冊商標專用權的具體判斷中,將是否足以產生市場混淆作為認定商標近似的重要考量因素,主要是要求相關標識具有不產生市場混淆的較大可能性,并不要求達到任何人在任何情況下均絕對不會誤認的程度,認定因復雜的歷史淵源和現(xiàn)實狀態(tài)而具有一定近似因素的相關商業(yè)標識是否近似時更應如此。因此,盡管因本案被訴標識一、二在呼叫、圖形上具有某些近似元素而不排除某些消費者會產生誤認的可能性,但不妨礙其標識本身因上述因素而形成的整體區(qū)別性。
綜上,根據被訴標識
一、被訴標識二與拉科斯特公司請求保護的注冊商標在構成要素上的比對,以及雙方的發(fā)展歷史和共存狀況及其他相關因素,本院亦認定被訴標識
一、被訴標識二與拉科斯特公司請求保護的注冊商標不構成侵犯注冊商標專用權意義上的混淆性近似,不足以對拉科斯特公司的注冊商標造成損害。因此原審法院關于?鱷魚國際公司在被訴侵權產品1-8上單獨使用‘鱷魚圖形’的行為,亦不侵犯拉科斯特公司的注冊商標專用權?的認定結論并無不當。上訴人關于上述商標構成相同商標的主張不能成立。
當然,鑒于本院是在綜合考量訴爭標識在構成要素上的差別,特別是相關使用歷史和共存現(xiàn)狀等因素的基礎上,對于訴爭商標近似性問題作出的認定,而被訴標識一、二在構成要素上畢竟與拉科斯特公司相關注冊商標具有一定程度的近似性,故鱷魚國際公司在使用被訴標識一、二時,應保持其與拉科斯特公司注冊商標有明顯區(qū)分的相關 使用環(huán)境和狀態(tài),盡可能避讓該公司的注冊商標。
(三)關于被訴標識三、四與拉科斯特公司請求保護的注冊商標是否近似的問題。
本案中,被訴標識三、四由單條鱷魚與 CARTELO文字組合而成,與拉科斯特公司請求保護的注冊商標相比,兩者在文字構成、呼叫、整體外觀上區(qū)別明顯,且在本院已經審結的(2009)行監(jiān)字第107號、(2009)行監(jiān)字第121號及(2009)知行字第 10號商標行政糾紛案中,本院已經查明拉科斯特公司請求保護的注冊商標在1994、1995年時尚未在中國馳名,并認定了被異議商標與拉科斯特公司請求保護的注冊商標不構成近似商標。鑒此,本院認為,被訴標識三、四與拉科斯特公司請求保護的注冊商標具有顯著區(qū)別,不能認定為侵犯注冊商標專用權意義上的近似商標,原審法院關于?認定‘CARTELO及圖’、‘鱷魚圖形’商標與‘鱷魚圖形+LACOSTE’商標之間不會產生混淆和誤認……被訴侵權產品 1-8在外包裝及產品吊牌上使用‘CARTELO及圖’商標,并未侵犯拉科斯特公司的注冊商標專用權?并無不當,拉科斯特公司關于兩者應認定為近似商標的上訴理由亦不能成立。
綜上,拉科斯特公司的上訴理由不能成立,原審判決認定事實基本清楚,雖然其適用修訂前的《中華人民共和國商標法》裁判本案適用法律錯誤,部分判理有所不當,但并不影響本案的裁判結果,本院予以維持。依據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第(一)項、第(二)項之規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
一、二審案件受理費各25010元,由(法國)拉科斯特股份有限公司負擔。
本判決為終審判決。
審 判 長 夏君麗
審 判 員 殷少平
審判長簡介
夏君麗高級法官:民法院審判員。
代理審判員 王艷芳 二0一0年十二月二十九日 書 記 員 包 碩 年出生,法律碩士。2009年起任最高人32
1968
第五篇:上海建楊物流有限公司等與許某交通事故人身損害賠償糾紛案——長期工作居住在城鎮(zhèn)的農村戶籍人員應適用
長期工作居住在城鎮(zhèn)的農村戶籍人員應適用城鎮(zhèn)標準判決
【提 要】
在當前大量農民進城務工的社會背景下,對于人身損害賠償?shù)氖芎θ嗽谟嬎銡埣操r償金、死亡賠償金、被扶養(yǎng)人生活費時,不能簡單根據戶籍來確定適用城鎮(zhèn)居民標準還是農村居民標準。如果農村戶籍人員在城鎮(zhèn)連續(xù)居住滿一年以上,并在城鎮(zhèn)有主要生活來源的,對其應適用城鎮(zhèn)居民標準計算人身損害賠償數(shù)額。
【案 情】
上訴人(原審被告)上某物流有限公司
上訴人(原審被告)沈某
被上訴人(原審原告)許某
原審被告趙某
原審被告周某
2004年9月8日中午,被告周某雇傭的駕駛員被告趙某駕車在上海市寶安公路、潘涇路處將原告許某撞倒致傷。當?shù)亟痪块T認定趙某負事故全責,許某無責。許某被送到醫(yī)院住院治療,發(fā)生相關醫(yī)療費用,并經鑒定構成十級傷殘。后被告沈某代表其單位被告上海建楊物流有限公司(下稱建楊公司)為趙某提供保證,承諾趙某因本案事故產生的賠償費用由建楊公司支付。
另原告許某系上海市農業(yè)戶口,但自2000年1月起就在上海市某建筑公司工作,并在上海市三林鎮(zhèn)居住。
2005年1月,許某訴至法院,要求趙某、沈某、周某、建楊公司連帶賠償其醫(yī)療費、住院伙食費、誤工費、護理費、交通費、傷殘補助金、精神損失費等共計人民幣94307.52元。
【審 判】
一審法院認為,周某系駕駛員趙某的雇主,故依法應對發(fā)生的交通事故承擔賠償責任。建楊公司在交警部門出具了擔保書同意為趙某承擔賠償責任,故周某與建楊公司應當共同承擔賠償責任。一審經對損失計算后判決:被告建楊公司和周某共同賠償原告各類損失人民幣86326.82元(其中傷殘補助金33366元系按審理時上上海市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為計算基數(shù)得出的)。
被告建楊公司提出上訴,稱許某系上海市農業(yè)戶口,其主張的殘疾賠償金應按上海市農
村居民人均純收入的標準計算,原審按上海市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的標準計算殘疾賠償金,明顯錯誤。要求對此改判。
我院二審認為,根據最高人民法院關于人身損害賠償?shù)南嚓P司法解釋,殘疾賠償金的標準以一審法庭辯論終結前的上一統(tǒng)計城鎮(zhèn)居民人均可支配收入或農村居民純收入計算。本案許某雖系農村居民,但其離開住所地后長期在本市城鎮(zhèn)從事建筑工作,其生活、居住均在城鎮(zhèn),故在適用殘疾賠償金的賠償標準時可將其視為城鎮(zhèn)居民來對待,即以一審法庭辯論終結前的上城鎮(zhèn)居民人均可支配收入進行計算。據此,二審終審駁回上訴,維持原判。
【評 析】
自2004年5月1日起,法院對于受理的道路交通事故人身損害賠償案件,有關賠償?shù)姆秶c計算標準應適用最高人民法院《關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》(下稱《解釋》)的相關規(guī)定。其中,《解釋》第25條、第28條、第29條對殘疾賠償金、被扶養(yǎng)人生活費以及死亡賠償金規(guī)定了兩種計算標準,即城鎮(zhèn)居民標準(包括城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與人均消費性支出)與農村居民標準(包括農村居民人均純收入與人均年生活消費支出)。根據國家有關部門公布的統(tǒng)計數(shù)據,目前,城鎮(zhèn)居民標準遠高于農村居民標準。以上海為例,2004年上海市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為人民幣16683元,而農村居民人均純收入僅為人民幣7337元。因此,適用城鎮(zhèn)居民標準所獲得的賠償數(shù)額明顯高于適用農村居民標準所獲得的賠償數(shù)額,這也引發(fā)了所謂城鎮(zhèn)居民與農村居民“同命不同價”的爭論。
我國《民法通則》第98條規(guī)定:“公民享有生命健康權。”生命健康權是自然人依法享有的身心健康和生命安全不受非法侵犯的權利,是自然人得以生存、從事民事活動的最基本的人格權和最高的人格利益,其本身并無直接的財產內容。無論是城鎮(zhèn)居民還是農村居民,生命健康都是無價的,不能用金錢加以衡量。因此,以財產價值來論斷“同命同價”或“同命不同價”,本身就是錯誤的。生命健康權受到侵害后,法律規(guī)定加害人須為金錢賠償,其意旨在于保護公民的人身權不受侵犯。同時,金錢賠償確也可以起到填補損害的作用。由于我國城鎮(zhèn)居民與農村居民在收入和支出方面仍存在很大的差距,因此,對兩者適用不同的賠償標準,既可以恰如其分地彌補受害人遭受的損失,又不至于致使加害人背負過重的經濟負擔?!督忉尅犯鶕覈鐣膶嶋H情況,規(guī)定殘疾賠償金、被扶養(yǎng)人生活費以及死亡賠償金按照城鎮(zhèn)居民標準或農村居民標準計算,是為了適應現(xiàn)實生活的實際需要和我國國情,而不是人為地為生命健康定價。
那么,如何準確地適用《解釋》所規(guī)定的兩種計算標準呢?過去,經常根據戶籍來確定賠償標準,即受害人是城鎮(zhèn)戶籍的,適用城鎮(zhèn)居民標準;受害人是農村戶籍的,則適用農村居民標準。事實證明,這種以戶籍區(qū)分城鎮(zhèn)居民與農村居民的方法除了操作簡便之外,沒有任何正當性和合理性。近年來,隨著市場經濟的發(fā)展,人員的流動性也日益增強,農民進城務工已是非常普遍的社會現(xiàn)象。許多持有農村戶籍的人員常年在城鎮(zhèn)工作、生活,其經常居住地、主要收入來源地和生活消費地均在城鎮(zhèn)。對于這部分經常居住在城鎮(zhèn)的農村居民,如僅因其戶籍登記地在農村而按照農村居民標準給予賠償,顯然不能合理的填補受害人的損失。鑒于此,最高法院于2006年4月3日在《經常居住在城鎮(zhèn)的農村居民因交通事故傷亡如何計算賠償費用的復函》中答復:“人身損害賠償案件中,殘疾賠償金、死亡賠償金和被扶養(yǎng)人生活費的計算,應當根據案件的實際情況,結合受害人住所地、經常居住地等因素,確定適用城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(人均消費性支出)或者農村居民人均純收入(人均年生活
消費支出)的標準。”根據該答復的精神以及最高法院《關于貫徹執(zhí)行<中華人民共和國民法通則>若干問題的意見(試行)》第9條對于“經常居住地”的規(guī)定,在審判實務中,對于受害的農村戶籍居民在城鎮(zhèn)連續(xù)居住一年以上,且在城鎮(zhèn)有主要收入來源的,應當根據城鎮(zhèn)居民標準計算有關的損害賠償費用。
本案在二審中,雙方當事人爭議的焦點在于是以城鎮(zhèn)居民標準還是以農村居民標準計算許某的殘疾賠償金。根據已查明的事實,受害人許某自2000年1月起就在上海某建筑公司從事建筑工作。至交通事故發(fā)生時,許某已在上海的城鎮(zhèn)地區(qū)連續(xù)居住滿4年,其經常居住地及主要收入來源地均在城鎮(zhèn)。因此,雖然許某的戶籍登記地在農村,但其實際上并不在農村工作、生活,故應當按照上海市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的標準計算殘疾賠償金。對于建楊公司要求按照上海市農村居民人均純收入的標準計算殘疾賠償金的上訴請求,二審法院不予支持是完全正確的。
【附 錄】
作者:蔣曉燕
裁判文書:(2005)滬二中民一(民)終字第1903號民事判決書
合議庭:張錚(審判長),姚敏,鄭璐(主審法官)