第一篇:國際法案例分析
案例題分析
一、A國憲法規(guī)定,條約非經(jīng)將其納入本國法律的立法或行政行為,不約束國內(nèi)機(jī)關(guān)和個(gè)人。A國與B國簽訂了一項(xiàng)通航航海條約,其中第3條規(guī)定,雙方承諾各依本國憲法程序,采取必要立法或其他措施,以實(shí)施本條約的規(guī)定;第5條規(guī)定,雙方從事郵件運(yùn)輸?shù)拇跋碛谢砻鈾?quán)。條約生效后,第三年,B國一艘郵船在A國領(lǐng)海內(nèi)與A國一艘漁船相撞,導(dǎo)致漁船沉沒和一名船員死亡。郵船達(dá)到A國A1港口后,該港口地方法院扣留了郵船,并對(duì)船長提起刑事訴訟。B國指責(zé)A國違反通商航海條約,侵犯了郵船的豁免權(quán),要求立即釋放及其船長。A國法院堅(jiān)持管轄權(quán),認(rèn)為通商航海條約不能適用,因?yàn)閲鴷?huì)或聯(lián)邦政府沒有頒布實(shí)施該條約的法令。A國政府則稱,該國實(shí)行三權(quán)分立制度,政府不能干預(yù)法院的獨(dú)立審判活動(dòng)。(練習(xí)P9,材料1)根據(jù)以上案情,分析A國扣留B國郵船和起訴船長的做法時(shí)候是否符合國際法?
二、A國是一個(gè)發(fā)展中國家。該國由于軍事政變陷入內(nèi)戰(zhàn)。B國以保衛(wèi)邊境安全為由出兵支持A國反政府武裝。在B國支持和直接參與下,反政府武裝控制了A國一半的地區(qū),并宣布成立臨時(shí)中央政府。B國還在A國的幾個(gè)重要港口布設(shè)水雷,出動(dòng)飛機(jī)襲擊A國港口和石油設(shè)施。
根據(jù)以上案情,分析B國的行為違反了哪些國際法原則? 答:(1)B國在A國境內(nèi)的行動(dòng)違反了禁止使用武力原則,構(gòu)成對(duì)A國非法使用武力
(2)B國支持A國反政府武裝是對(duì)A國內(nèi)政的干涉,明顯違反了不干涉原則
(3)B國對(duì)A國的行動(dòng)違反了尊重國家主權(quán)原則
(4)B國支持和參與成立臨時(shí)中央政府違反了民族自決原則
三、(關(guān)于管轄權(quán)的問題P75--77)
(1、A國的做法不合法,雖然A國對(duì)甲有屬人管轄權(quán),但國家只有在其本國的領(lǐng)土范圍而不能到他國領(lǐng)土上去行使管轄權(quán),否則,就是對(duì)他國領(lǐng)土主權(quán)的侵犯
2、B國的要求不合理。根據(jù)《聯(lián)合國反腐敗公約》,犯有腐敗罪的人不得庇護(hù)。)
四、(練習(xí)題集第21頁,答案第27頁)
五、(關(guān)于國際法上的承認(rèn)和繼承問題,書本P84——94)
我個(gè)人的意見,非標(biāo)準(zhǔn)答案:
1、A2作為A國的合法政府,享有國家管轄豁免,B國不得受理以A2為訴訟對(duì)象的案件。
2、A1在B國發(fā)行債券以向B過購買軍事設(shè)備用來鎮(zhèn)壓反政府武裝的債務(wù)是惡意債務(wù),屬于舊政府為進(jìn)行內(nèi)政,鎮(zhèn)壓國內(nèi)革命運(yùn)動(dòng)向外國請(qǐng)求援助而承擔(dān)的債務(wù)。政府不繼承惡意債務(wù)。所以A1在B國欠下的債務(wù),不應(yīng)由A2承擔(dān)。
3、政府的繼承包括財(cái)產(chǎn)的繼承,不論是何種財(cái)產(chǎn),不論處于國內(nèi)還是國外,都應(yīng)轉(zhuǎn)屬新政府,所以該大使館的所有權(quán)應(yīng)屬于A2.B國將其判決給A1的行為不正確。
六、(練習(xí)題集第34頁)第一題(類似)
A國的主張不正確。(3、4是我個(gè)人的答案)
1、甲是中國人。甲出生在香港,其父母是中國人。根據(jù)《關(guān)于<中華人民共和國國籍法>在香港特別行政區(qū)實(shí)施的幾個(gè)問題的解釋》,甲是中國人。甲出生在香港,其父母是中國人。根據(jù)《關(guān)于<中華人民共和國國籍法>在香港特別行政區(qū)實(shí)施的幾個(gè)問題的解釋》,甲是中國人
2、甲的中國人身份不因他持“英國屬土公民護(hù)照”而受影響。《解釋》規(guī)定,所有香港同胞,不論其是否持有“英國國民(海外)護(hù)照,都是中國公民。
3、是否對(duì)本國公民或法人進(jìn)行外交保護(hù),是國家的權(quán)利。甲放棄外交保護(hù)的聲明無效。
4、A國拒絕付款的行為侵害了甲的合法權(quán)益。金融危機(jī)不屬于使合同不能履行的不可抗力范圍,而是訂立合同應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。
5、保護(hù)海外僑民是國家的責(zé)任,甲是中國人,中國駐A國大使館對(duì)他在A國遭受的不法侵害表示關(guān)切,是履行護(hù)僑的職責(zé),不存在干涉其內(nèi)政。
七、(練習(xí)題集第34頁)第二題 答案P39
八、(練習(xí)題集第45頁)第一題
九、(練習(xí)題集第57頁)第一題
十、(練習(xí)題集第69頁)第一題
十一、(練習(xí)題集第85頁)
第一題
十二、(練習(xí)題集第85頁)
第二題
十三、(練習(xí)題集第85頁)
第三題
十四、(練習(xí)題集第98頁)
第二題
十五、(練習(xí)題集第112頁)
第三題
十六、(練習(xí)題集第128頁)
第二題
十七、(練習(xí)題集第140頁
第一題
十八、練習(xí)題集第153頁
第二題
十九、練習(xí)題集第164頁
第一題
第二篇:國際法案例分析
國際法案例分析
1.在尼加拉瓜境內(nèi)針對(duì)尼加拉瓜的軍事與準(zhǔn)軍事活動(dòng)案 ——管轄權(quán)、國際習(xí)慣、國際法基本原則、自衛(wèi) 〖案情〗
從1984年2月開始,在美國的資助和直接參與下,尼加拉瓜反政府武裝組織在尼加拉瓜幾個(gè)重要港口布設(shè)水雷,這嚴(yán)重威脅到尼加拉瓜的安全和航行,并造成了重大事故和損失。美國還支持尼反政府武裝攻擊尼加拉瓜港口、石油設(shè)施等。為此,尼加拉瓜于1984年4月9日向國際法院提出申請(qǐng),控告美國在其港口布雷、出動(dòng)飛機(jī)襲擊尼加拉瓜石油設(shè)施和港口以及進(jìn)行其他軍事和準(zhǔn)軍事活動(dòng)。
〖雙方主張及理由〗
尼加拉瓜請(qǐng)求法院宣布美國的行為構(gòu)成非法使用武力和以武力相威脅、干涉其內(nèi)政和侵犯其主權(quán)的行為,請(qǐng)求法院責(zé)令美國立即停止上述行為及對(duì)其本身和其國民所受損害予以賠償,并指示臨時(shí)保全措施。
美國則認(rèn)為法院對(duì)該案沒有管轄權(quán),因?yàn)槟峒永习l(fā)表的接受法院強(qiáng)制管轄的聲明并未發(fā)生法律效力。而且,1984年4月6日美國政府通知聯(lián)合國秘書長對(duì)于1946年發(fā)表的接受法院強(qiáng)制管轄的聲明在兩年內(nèi)不適用于“與任何中美洲國家的爭端或由中美洲發(fā)生的事件引起或同中美洲事件有關(guān)的爭端”,該通知立即生效,這也排除了法院對(duì)本案的管轄權(quán)?!寂袥Q及其依據(jù)〗
1984年5月,法院指示了臨時(shí)保全措施。11月,法院作出初步判決,否定了美國的初步反對(duì)意見。法院以《國際法院規(guī)約》法文本第36條第5款中“現(xiàn)仍未過期失效”為準(zhǔn),解釋英文本中該款使用的“現(xiàn)仍有效”一詞的含義,認(rèn)為尼加拉瓜1929年發(fā)表的接受國際常設(shè)法院強(qiáng)制管轄的聲明依《國際法院規(guī)約》第36條第2款具有法律效力。至于美國1984年的聲明,應(yīng)受其1946年聲明中的“6個(gè)月后生效”的約束,這是依據(jù)誠意原則的結(jié)果。因此法院對(duì)本案有管轄權(quán)。1985年,美國宣布退出國際法院的訴訟程序,并中止1956年《美國和尼加拉瓜友好通商航海條約》和美國對(duì)國際法院強(qiáng)制管轄的接受。法院認(rèn)為美國的這些行為均發(fā)生在法院作出初步判決之后,其管轄權(quán)不受影響。根據(jù)規(guī)約第53條有關(guān)當(dāng)事國一方不出庭的規(guī)定,法院決定繼續(xù)審理此案。
1986年6月,法院對(duì)本案的實(shí)質(zhì)問題作出了判決。判決首先回顧了本案涉及的事實(shí)后著重審查了可適用的法律及其內(nèi)容。法院考慮到美國1946年主張的“多邊條約保留”,決定不適用多邊條約而適用規(guī)約第38條所規(guī)定的其他國際法淵源,主要是習(xí)慣國際法。對(duì)于適用于本案的習(xí)慣國際法應(yīng)從兩個(gè)方面加以考查:一是習(xí)慣法規(guī)范是否存在于國家的“法律確信”之中;二是國家的實(shí)踐是否肯定了此項(xiàng)規(guī)范。而為了確定習(xí)慣法規(guī)則的存在,有必要從聯(lián)合國通過的一些重要文件中尋找證據(jù)。法院認(rèn)為,在一系列國際文件中,各國由“法律確信”確立了如下習(xí)慣國際法規(guī)則:(1)禁止使用武力原則與自衛(wèi)權(quán)
法院指出,這一原則的法律確信可以從爭端雙方和其他國家對(duì)聯(lián)合國大會(huì)的若干決議的態(tài)度中推斷出來,尤其是1970年“國際法原則宣言”。國家對(duì)這些決議表示同意時(shí)也就表達(dá)了它們將該原則視為獨(dú)立于聯(lián)合國憲章之類的條約法規(guī)則之外的一項(xiàng)習(xí)慣法規(guī)則的“法律確信”。這項(xiàng)公認(rèn)的習(xí)慣法規(guī)則的例外是自衛(wèi)權(quán)利。自衛(wèi)是否合法,取決于自衛(wèi)行動(dòng)的必要性和相稱性。無論自衛(wèi)是單獨(dú)的還是集體的,都只能是對(duì)武裝攻擊的反應(yīng)。自衛(wèi)必須由受武裝攻擊的國家進(jìn)行和宣布,集體自衛(wèi)也不能改變這個(gè)條件,亦即集體自衛(wèi)只有在受到武力攻擊的國家提出請(qǐng)求時(shí)才可行使。對(duì)于尚未構(gòu)成武裝攻擊的行為,現(xiàn)行國際法不允許采取集體對(duì)抗措施。(2)不干涉原則
不干涉原則涉及每一主權(quán)國家不受外來干預(yù)而處理其事務(wù)的權(quán)利,各國在無數(shù)文件中表達(dá)了對(duì)該原則的“法律確信”。該原則的具體要素為:禁止干涉所針對(duì)的必須是各國根據(jù)國家主權(quán)原則有權(quán)自由決定的事項(xiàng),例如選擇其政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及文化制度;干涉使用的是強(qiáng)制手段,尤其是武力,而不論是以軍事行動(dòng)這種直接方式,還是以支持在他國的顛覆活動(dòng)或恐怖活動(dòng)的間接方式。關(guān)于該原則的國家實(shí)踐,近年來曾發(fā)生一些外國支持一國內(nèi)部反政府武裝的實(shí)例,但各國都不承認(rèn)存在這樣的干涉權(quán),美國和尼加拉瓜也是如此。
(3)國家主權(quán)原則
法院認(rèn)為,國家主權(quán)及于每個(gè)國家的內(nèi)水和領(lǐng)海。在他國內(nèi)水或領(lǐng)海布雷,構(gòu)成侵犯他國主權(quán)的行為。布雷妨礙了進(jìn)出港口的權(quán)利,也阻礙了該國的海上交通和海上商業(yè)活動(dòng),因而構(gòu)成侵犯國家主權(quán)原則的行為。此外,法院還確認(rèn)人道法原則、1956年《友好通商航海條約》均適用于本案。
根據(jù)上述法律,法院以絕大多數(shù)票判決:美國在尼加拉瓜境內(nèi)的行動(dòng)違反了禁止使用武力原則,構(gòu)成對(duì)尼非法使用武力和以武力相威脅;美支持尼反政府武裝是對(duì)尼內(nèi)政的干涉,明顯違反了不干涉原則;美國對(duì)尼加拉瓜的行動(dòng)違反了尊重國家領(lǐng)土主權(quán)原則;美國鼓勵(lì)了尼反政府武裝從事違反人道法原則的行為,美國在尼港口布雷造成第三國船舶及其人員的人身、財(cái)產(chǎn)損害的行為也構(gòu)成了對(duì)人道法原則的違反;美國有義務(wù)立即停止并不再采取任何上述違背其國際義務(wù)的行為,并對(duì)違反行為所造成的損害予以賠償?!荚u(píng)析〗
本案涉及的國際法問題之多,判決篇幅之長,在國際法院的裁判史上都是罕見的。因此,本案是一個(gè)非常重要的案件,它引起了國際社會(huì)的極大關(guān)注。
本案的重要性不僅表現(xiàn)在它處理的是一個(gè)涉及超級(jí)大國與弱小國家的、包含極大政治成分的爭端,也不僅表現(xiàn)在它在國際法院的歷史上幾乎是第一次對(duì)一個(gè)超級(jí)大國濫用武力、干涉別國內(nèi)政的霸權(quán)主義行為,根據(jù)國際法的基本原則予以否定,更表現(xiàn)在法院第一次系統(tǒng)、全面地闡述了現(xiàn)代國際法的若干基本原則具有公認(rèn)習(xí)慣法的地位。這些原則包括尊重國家主權(quán)及領(lǐng)土完整原則、禁止使用武力或以武力相威脅原則、不干涉內(nèi)政原則等。法院在一個(gè)大國以缺席作為抵制的情況下仍然繼續(xù)審理其有管轄權(quán)的案件,并作出有利于弱勢(shì)申訴方的判決,顯示了法院的獨(dú)立性和公正性。
國際法院在審理此案的實(shí)質(zhì)問題時(shí),所適用的不是多邊條約,而是習(xí)慣國際法。它表明,即使習(xí)慣國際法被編纂入國際條約法,也不會(huì)影響其獨(dú)立存在,二者并行不悖,具有各自獨(dú)立的可適用性?!紗栴}〗
(1)在國際法院面臨初步反對(duì)意見時(shí),誰決定法院有無管轄權(quán)?(2)什么是國際習(xí)慣?國際習(xí)慣如何證明?
(3)國際法院在本案的實(shí)質(zhì)問題上是如何適用法律的?
2.〖案情〗
1837年,英國殖民地加拿大發(fā)生叛亂,幾百個(gè)叛亂分子占據(jù)了位于加拿大境內(nèi)尼加拉河中的海軍島,并雇傭美國籍船舶“加羅林號(hào)”運(yùn)輸武器到該島。加拿大當(dāng)局獲悉這一情況后,立即派遣一支英國軍隊(duì)渡河進(jìn)入美國斯洛塞港,捕獲了“加羅林號(hào)”,奪去船上的武器,并將該船燒毀。在逮捕“加羅林號(hào)”的過程中,有兩名美國人死亡,還有幾人受傷。美國政府得知此事后抗議英國侵犯了其主權(quán),而英國則辯稱這是自衛(wèi)所必需的。后來,英國政府就侵犯美國領(lǐng)土最高權(quán)一事表示歉意,美國亦未進(jìn)一步要求賠償。1841年,英國公民麥克勞德進(jìn)入美國,在紐約被美國警察逮捕,理由是他曾在拿捕“加羅林號(hào)”時(shí)殺死一名美國公民。〖處理及其依據(jù)〗
英國駐美大使要求釋放麥克勞德。他認(rèn)為,在上述事件發(fā)生時(shí),麥克勞德僅是加拿大政府出于自衛(wèi)而派入美國領(lǐng)土的一名英國武裝部隊(duì)人員,英國已就其自衛(wèi)向美國表示歉意,因而不應(yīng)再追究有關(guān)人員的個(gè)人責(zé)任。然而,美國并未因此釋放麥克勞德。后來,在審訊中,麥克勞德提供了當(dāng)時(shí)他并不在場的證據(jù),這才獲釋。
1842年,美英兩國對(duì)出于自衛(wèi)的需要可能必須使用武力的原則取得了共識(shí)。美國國務(wù)卿韋伯斯特在給英國大使照會(huì)的復(fù)文中說:獨(dú)立國家的領(lǐng)土不可侵犯性是文明最重要的基礎(chǔ),雖然該規(guī)則應(yīng)有某些例外。但是,這些例外應(yīng)該限定在自衛(wèi)的需要是刻不容緩的、壓倒一切的和沒有其他手段可以選擇以及沒有時(shí)間仔細(xì)考慮的。自衛(wèi)行為應(yīng)該不包含任何不合理或過分,因?yàn)橐宰孕l(wèi)的必要為理由的行為必須為該必要所限制并明顯地限于該必要的范圍之內(nèi)?!荚u(píng)析〗
本案是習(xí)慣法對(duì)自衛(wèi)權(quán)的最權(quán)威宣示。在國際法上,自衛(wèi)權(quán)是國家為保護(hù)自己的生存和獨(dú)立而具有的一項(xiàng)基本權(quán)利,《聯(lián)合國憲章》第51條對(duì)此予以明文確認(rèn),它構(gòu)成禁止使用武力原則的一項(xiàng)合法例外。但是,行使自衛(wèi)權(quán)必須按照國際法規(guī)定的條件進(jìn)行?!紗栴}〗
什么是自衛(wèi)權(quán)?行使自衛(wèi)權(quán)應(yīng)遵守哪些條件? 3.“交易號(hào)”案 ——司法豁免權(quán) 〖案情〗
“交易號(hào)”原是一艘美國私人船舶,于1810年在公海上被法國軍隊(duì)拿捕和沒收,成為法國的一艘公船,改名“巴拉烏號(hào)”。1811年,該船遇難被迫進(jìn)入美國賓夕法尼亞州費(fèi)城港。于是原船主在聯(lián)邦地區(qū)法院起訴,要求法院將該船判歸他們。法國沒有派人出庭應(yīng)訴,但賓州檢察官代表美國政府到庭陳述,認(rèn)為該船即便是從原告手中非法沒收的,其所有權(quán)也已于沒收當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)屬法國皇帝,因此請(qǐng)求法院駁回原告起訴并釋放該船。地區(qū)法院駁回了原告的請(qǐng)求。原告上訴到聯(lián)邦巡回法院,巡回法院否定了地區(qū)法院的判決。賓州檢察官遂上訴至聯(lián)邦最高法院?!寂袥Q及其依據(jù)〗
聯(lián)邦最高法院于1812年作出判決,撤銷了巡回法院的判決,并確認(rèn)了地區(qū)法院的判決。最高法院首席法官馬歇爾在判詞中指出:一國在其領(lǐng)土內(nèi)的管轄權(quán)是排他的和絕對(duì)的,但它可以自我加以限制。這種類似于主權(quán)象征的完全的和絕對(duì)的管轄權(quán)并不要求將外國主權(quán)者和他們的統(tǒng)治權(quán)利作為其管轄權(quán)的客體。一個(gè)主權(quán)者在任何方面都不從屬于另一個(gè)主權(quán)者,他負(fù)有不把自己或其主權(quán)權(quán)利置于另一主權(quán)者管轄之下,從而貶損其國家的尊嚴(yán)的最高義務(wù)。
主權(quán)者的這種完全平等和絕對(duì)的獨(dú)立,以及促進(jìn)他們相互交往和彼此通好的共同利益引起了這樣一個(gè)結(jié)果:每個(gè)主權(quán)者都被認(rèn)為放棄行使其完全排他的領(lǐng)土管轄權(quán)的一部分,這就必須相互給予主權(quán)豁免。國家行為和財(cái)產(chǎn)不受外國法院的管轄,這是早已確立的國際法原則。軍艦是直接或間接在主權(quán)者領(lǐng)導(dǎo)下活動(dòng)的,是為國家目的從事活動(dòng)的。當(dāng)軍艦進(jìn)入友好國家的港口時(shí),應(yīng)被視為經(jīng)友好國家的同意而免受其管轄。支持這種觀點(diǎn)的證據(jù)來源于一國司法權(quán)無力強(qiáng)制執(zhí)行這類案件的判決;來源于一國君主的權(quán)力足以對(duì)另一國君主所為的非法行為進(jìn)行報(bào)復(fù)的考慮。如果上述論據(jù)是正確的,那么“巴拉烏號(hào)”作為一艘為與美國處于和平狀態(tài)的外國君主服務(wù)的軍艦,依據(jù)允許外國軍艦進(jìn)入友好國家港口的一般原則,進(jìn)入了對(duì)它開放的美國港口,必須認(rèn)為是得到了進(jìn)入美國領(lǐng)土的默示許可,如果它以友好的方式行事,應(yīng)該享受管轄的豁免?!荚u(píng)析〗
本案是關(guān)于主權(quán)豁免的第一個(gè)司法判例。雖然它只是一個(gè)國內(nèi)判例,但由于該案判決對(duì)這一國際法問題所發(fā)表的準(zhǔn)確而精辟的意見,使它成為國際法上一個(gè)經(jīng)典判例,對(duì)主權(quán)豁免原則的確立有開創(chuàng)性作用?!紗栴}〗
結(jié)合該案,分析主權(quán)豁免的法律依據(jù)。
阿修觀點(diǎn):本案被認(rèn)為是確立國家主權(quán)絕對(duì)豁免原則的經(jīng)典案例,在理解此案時(shí),必須結(jié)合當(dāng)時(shí)美國的國際地位來看,美國當(dāng)時(shí)剛獨(dú)立不久,無意于與歐洲列強(qiáng)對(duì)抗,實(shí)行類似于韜光養(yǎng)晦的國家政策,在司法上,強(qiáng)調(diào)所謂國家的絕對(duì)主權(quán)不過是給自己找一個(gè)體面的臺(tái)階。從一般法律原則來看,非法行為不產(chǎn)生權(quán)利,即使國家亦不得違背。本案中,美國公民的船舶被非法拿捕,法國政府不能因其非法行為而獲得權(quán)利,所謂的主權(quán)豁免也就無從談起。一國政府的基本職責(zé)就是保護(hù)本國本國公民免受外國政府的不法侵害。聯(lián)邦最高法院以主權(quán)豁免為由拒絕保護(hù)本國公民的合法權(quán)利,對(duì)個(gè)人而言是不公平的,卻是一種無奈的選擇:為了國家整體利益而不得不犧牲個(gè)人利益。然而,一國對(duì)國家利益的認(rèn)識(shí)是會(huì)隨著國家實(shí)力的消長,國際關(guān)系的變化而變化的。這也是絕對(duì)豁免原則會(huì)變遷為相對(duì)豁免原則的根本原因。
4.“比利時(shí)國會(huì)號(hào)”案
——國家財(cái)產(chǎn)豁免、條約與國內(nèi)法的關(guān)系 〖案情〗
“比利時(shí)國會(huì)號(hào)”是一艘比利時(shí)郵船,根據(jù)1876年英比兩國《郵政通訊條約》享受外國軍用公船的待遇。該船除運(yùn)送郵件外,還兼營客運(yùn)業(yè)務(wù)。1879年,該船在航行中與英國拖船“戴玲號(hào)”相撞,使后者受損?!按髁崽?hào)”向英國海事法院起訴,要求損害賠償。“比利時(shí)國會(huì)號(hào)”聲稱它是比利時(shí)國王的財(cái)產(chǎn),不受英國法院管轄。海事法院受理該案后,比利時(shí)拒絕出庭,英國總檢察長也對(duì)法院的管轄權(quán)提出異議。但海事法院最終還是向“比利時(shí)國會(huì)號(hào)”發(fā)出扣押令,于是總檢察長將案件提交英國上訴法院?!茧p方主張及理由〗
總檢察長認(rèn)為,“比利時(shí)國會(huì)號(hào)”是比利時(shí)國王的財(cái)產(chǎn),在碰撞發(fā)生時(shí),該船為比利時(shí)國王所控制和雇用,是英王陛下和比利時(shí)國王所訂條約中的公用軍船。作為外國的軍船,“比利時(shí)國會(huì)號(hào)”不受英國法院的管轄。海事法院認(rèn)為,“比利時(shí)國會(huì)號(hào)”不僅運(yùn)送郵件,還兼營客運(yùn),從事大量商業(yè)行為。這樣的船舶根據(jù)國際法不能享受軍用公船的特權(quán),以至能夠豁免一切受損害的私人對(duì)它提出的索賠要求。而且,兩國所訂立的“條約”未經(jīng)任何立法確認(rèn)。英王有權(quán)不經(jīng)議會(huì)授權(quán)就可以用條約使“比利時(shí)國會(huì)號(hào)”享有軍船的一切特權(quán),這是沒有先例的,原則上與英國法律和憲法相抵觸。英王無權(quán)使不是真實(shí)軍船的外國船舶享有豁免權(quán)。因此,扣押令是應(yīng)該發(fā)出的。〖判決及其依據(jù)〗
上訴法院于1880年作出判決,肯定了英國法院對(duì)此案沒有管轄權(quán)并撤消了海事法院的扣押令。法院認(rèn)為,主權(quán)者有時(shí)可以為他擁有的船舶要求豁免,即使此船舶完全或?qū)嶋H上用于商業(yè)目的。對(duì)于實(shí)際為公共目的服務(wù)的船舶,不能被提起對(duì)物訴訟。因此,對(duì)“比利時(shí)國會(huì)號(hào)”的扣押令必須撤消,因?yàn)閷?duì)該船進(jìn)行任何調(diào)查即等同于對(duì)它行使司法管轄?!荚u(píng)析〗
本案反映了從事商業(yè)活動(dòng)的國有船舶能否享有豁免權(quán)的問題。英國海事法院的觀點(diǎn)表明了限制豁免論在英國初顯端倪,盡管英國一直到20世紀(jì)70年代后期仍然堅(jiān)持適用絕對(duì)豁免原則。海事法院強(qiáng)調(diào)該船舶從事了商業(yè)行為就否認(rèn)兩國條約給予其軍用公船的地位,這是明顯不對(duì)的。至于該條約未被英國立法確認(rèn)的事實(shí),這是國內(nèi)法問題,不能成為不履行其國際義務(wù)的依據(jù)。〖問題〗
(1)如何評(píng)價(jià)絕對(duì)豁免原則和限制豁免原則?(2)英國國內(nèi)法與其條約的關(guān)系是什么?
5.蒂諾科案 ——政府承認(rèn) 〖案情〗
蒂諾科原是哥斯達(dá)黎加政府的國防部長,1917年政變后上臺(tái)執(zhí)政,并制定了新憲法。蒂諾科在執(zhí)政期間,曾授予一家英國石油公司石油開發(fā)特許權(quán)協(xié)議,并印發(fā)了鈔票,其中一部分掌握在該公司手中。1919年蒂諾科政府被推翻,前政府重新執(zhí)政。前政府于1922年通過一項(xiàng)稱為“取締法”的法令,廢除了蒂諾科政府與外國人締結(jié)的所有合同,并宣布蒂諾科政府印發(fā)的鈔票無效。對(duì)此,英國政府代表本國公司向哥斯達(dá)黎加政府提出了抗議。兩國后來達(dá)成協(xié)議,同意將爭端提交給美國前總統(tǒng)塔夫脫仲裁?!茧p方主張及理由〗
英國政府聲稱:蒂諾科政府是授予英國公司特許權(quán)時(shí)哥斯達(dá)黎加惟一的政府,該政府的行為應(yīng)是有效的。哥斯達(dá)黎加政府則辯稱:蒂諾科政府不是事實(shí)上或法律上的政府,且英國在當(dāng)時(shí)不承認(rèn)蒂諾科政府,現(xiàn)在卻又要求宣布它的行為有效,這已違反禁止翻供原則。
〖裁決及其依據(jù)〗
1923年10月10日,塔夫脫作出了有利于哥斯達(dá)黎加政府的仲裁裁決。
塔夫脫認(rèn)為:根據(jù)談判當(dāng)時(shí)的有效法律,即蒂諾科統(tǒng)治時(shí)的法律,上述特許協(xié)議確實(shí)是不能有效締結(jié)的,因而不可能不受繼承政府“取締法”的影響。但是,哥斯達(dá)黎加政府關(guān)于英國不承認(rèn)蒂諾科政府而構(gòu)成禁止翻供的抗辯則被駁回。
塔夫脫指出:由于國際法上并不存在這樣的一般規(guī)則,即禁止本國一部分推翻本國政府或脫離原來的國家而成立新國家,所以,甚至革命政府也能承擔(dān)國際義務(wù)并使國家受到約束,當(dāng)然,前提是它們也像政府通常所做的那樣履行了自己的義務(wù)。主張凡違反國內(nèi)基本法的革命都不能建立新政府,這是不正確的。因?yàn)槿绻粋€(gè)政府已經(jīng)建立,能夠維持和平統(tǒng)治,并且在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)得到人民的默認(rèn),這個(gè)政府就是事實(shí)上的政府?!皼]有實(shí)質(zhì)上的證據(jù)證明蒂諾科受到了任何人的反抗、抵制或爭奪而不是實(shí)在地和平穩(wěn)地行使行政權(quán)力的”。因此,蒂諾科政府是一個(gè)“實(shí)際上的主權(quán)政府”。
要確定一個(gè)事實(shí)政府的存在,他國的承認(rèn)可以作為適當(dāng)?shù)淖C據(jù),尤其是在一個(gè)政權(quán)統(tǒng)治的有效性不那么明顯的時(shí)候,他國的承認(rèn)是確定政府存在的一個(gè)重要證據(jù)因素。但當(dāng)有效統(tǒng)治的事實(shí)十分清楚時(shí),承認(rèn)與否就不足以影響結(jié)果,此時(shí)的承認(rèn)只具有宣告的性質(zhì)。在本案中,英國政府不承認(rèn)蒂諾科政權(quán)并不影響其有效性。
塔夫脫進(jìn)一步指出:當(dāng)一些國家對(duì)一個(gè)新政府是否承認(rèn),不是通過審查事實(shí)上的主權(quán)和完全的政府控制能力,而是通過對(duì)這個(gè)政府的來源上的合法性與正當(dāng)性進(jìn)行審查來加以決定時(shí),這種情況下的承認(rèn)與否便沒有多少證據(jù)的份量可言。英國政府在蒂諾科政權(quán)實(shí) 際存在的三十多個(gè)月里沒有承認(rèn)該政權(quán),在很大程度上是由它的歐洲盟國的不承認(rèn)引起的。這種不承認(rèn)無論如何都不能否認(rèn)蒂諾科政權(quán)是一個(gè)事實(shí)上的政府這一事實(shí)?!荚u(píng)析〗
本案主要涉及國際法上的政府承認(rèn)問題。關(guān)于政府承認(rèn)的原則或規(guī)則,在國際法上并無明確的規(guī)定。但是,正如本案仲裁法官所指出的,判斷一個(gè)新政府是否是一個(gè)國際法上的政府,關(guān)鍵在于該政府是否能在其控制下的領(lǐng)土內(nèi)有效地行使權(quán)力,也就是維持和平統(tǒng)治并取得領(lǐng)土內(nèi)人民的默認(rèn),此即國際法上的“有效統(tǒng)治”原則。這一原則是國際法上承認(rèn)新政府的一般標(biāo)準(zhǔn)。一國在此基礎(chǔ)上對(duì)新政府的承認(rèn),一般不必再考慮該政府的政權(quán)起源及國內(nèi)法根據(jù)。同時(shí),對(duì)政府的承認(rèn)是宣告性的,亦即其他國家對(duì)一個(gè)新政府的承認(rèn),僅僅是宣告了新政府存在這一事實(shí)而已。即使其他國家不承認(rèn)一個(gè)新政府,如本案的情況--英國政府沒有承認(rèn)哥斯達(dá)黎加的蒂諾科政府,但只要符合“有效統(tǒng)治”原則,該政府就能代表其本國在國際法上承受權(quán)利和義務(wù)。〖問題〗
結(jié)合本案,分析政府承認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)。
6.湖廣鐵路債券案
——司法豁免權(quán)、國家債務(wù)繼承 〖案情〗
1911年,清政府為修建湖北至廣東等地的鐵路,向美、英、法、德等國的銀行財(cái)團(tuán)借款,簽訂了總值為600萬英鎊的借款合同。合同規(guī)定,上述外國銀行以清政府名義在金融市場上發(fā)行債券,即“湖廣鐵路五厘利息遞還英鎊借款債券”,年息五厘,合同期限為40年。但該種債券從1938年起停付利息,1951年本金到期也未歸還。一些美國人在市場上收購了這種債券。
1979年,美國公民杰克遜等人在美國亞拉巴馬州地方法院對(duì)中華人民共和國提起訴訟,該法院受理此案并向中華人民共和國發(fā)出傳票,要求中華人民共和國在收到傳票20日內(nèi)提出答辯,否則將作出缺席判決?!茧p方主張及理由〗
杰克遜等人要求中華人民共和國政府償還湖廣鐵路債券的本息,指稱這筆債券是清朝政府發(fā)行的商業(yè)債券,清政府被推翻后,國民政府在1938年以前曾付過利息。因此,中華人民共和國政府有義務(wù)繼承這筆債券。
中國政府拒絕接受傳票和出庭,并照會(huì)美國國務(wù)院,聲明中國是一個(gè)主權(quán)國家,享有司法豁免權(quán),不受美國法院管轄。〖判決及其依據(jù)〗
1982年9月1日,亞拉巴馬州地方法院作出缺席裁判,判決中華人民共和國償還原告41 313 038美元,外加利息和訴訟費(fèi)等,并聲稱:如果中國政府對(duì)該判決置之不理,美國法院將扣押中國在美的財(cái)產(chǎn),以強(qiáng)制執(zhí)行判決。其理由是:根據(jù)現(xiàn)行國際法原則,一國的政府更迭通常不影響其原有的權(quán)利和義務(wù),作為清朝政府和國民政府的繼承者的中華人民共和國政府有義務(wù)償還其前政府的債務(wù)。此外,根據(jù)美國1976年《外國主權(quán)豁免法》第1605段的規(guī)定,外國國家的商業(yè)行為不能享受主權(quán)豁免。湖廣債券是商業(yè)行為,不能享受國家主權(quán)豁免。
中國政府拒絕接受美國法院的判決,指出:“主權(quán)豁免是一項(xiàng)重要的國際法原則,它是以聯(lián)合國憲章確認(rèn)的國家主權(quán)平等原則為基礎(chǔ)的。中國作為一個(gè)主權(quán)國家,無可爭辯地享有司法豁免權(quán)。美國地方法院對(duì)一項(xiàng)以一個(gè)主權(quán)國家為被告的訴訟行使管轄權(quán),作出缺席判決,甚至威脅要強(qiáng)制執(zhí)行這項(xiàng)判決,這完全違反了國家主權(quán)平等的國際法原則和聯(lián)合國憲章。中國政府堅(jiān)決反對(duì)把美國國內(nèi)法強(qiáng)加于中國的這種有損于中國主權(quán)和國家尊嚴(yán)的做法。如果美國地方法院無視國際法,強(qiáng)制執(zhí)行上面提出的判決,扣押中國在美國的財(cái)產(chǎn),中國政府保留采取相應(yīng)措施的權(quán)利?!?/p>
1983年8月12日,中國通過聘請(qǐng)當(dāng)?shù)芈蓭熖貏e出庭,提出撤銷缺席判決和駁回起訴的動(dòng)議。同時(shí),美國司法部和國務(wù)院向亞拉巴馬州地方法院出具了美國利益聲明書,表示支持中國的動(dòng)議。在此情況下,1984年2月,該法院重新開庭,以1976年《外國主權(quán)豁免法》不溯及既往為理由,裁定撤銷上述判決;10月,判決駁回原告起訴。1986年7月,杰克遜等人不服,提出上訴,被上訴法院駁回。1987年3月,美國最高法院駁回原告復(fù)審此案的請(qǐng)求。至此,湖廣鐵路債券案終于獲得圓滿終結(jié)。〖評(píng)析〗
本案是中美兩國建交后發(fā)生的一個(gè)涉及司法豁免權(quán)和國家債務(wù)繼承的重要案件。國家及其財(cái)產(chǎn)享有司法豁免權(quán)是國際法的一項(xiàng)公認(rèn) 原則,它源于“平等者之間無管轄權(quán)”這一習(xí)慣規(guī)則,是國家主權(quán)平等原則的重要內(nèi)容之一。根據(jù)這一原則,一國法院不得受理以外國國家為被告、以外國國家財(cái)產(chǎn)為訴訟標(biāo)的的訴訟,除非得到后者同意。即使一國在另一國法院應(yīng)訴或敗訴,也不能對(duì)它采取強(qiáng)制措施,尤其是不得強(qiáng)制執(zhí)行判決。簡言之,一國法院不得以外國國家作為訴訟的對(duì)象和強(qiáng)制執(zhí)行的對(duì)象。在本案中,中國是一個(gè)主權(quán)國家,與美國建立有正常的外交關(guān)系,承認(rèn)中國在美國享有司法豁免權(quán)是美國的法律義務(wù)。美國法院無視國際法和美國承擔(dān)的義務(wù),對(duì)一個(gè)主權(quán)國家行使管轄權(quán),向中國外交部長發(fā)出傳票,竟對(duì)一個(gè)主權(quán)國家作出缺席判決,這在國際法的歷史上是極為罕見的。主權(quán)豁免作為中國所固有的權(quán)利,除非自己放棄,任何國家或其機(jī)關(guān)都無權(quán)剝奪這一權(quán)利。盡管隨著國家參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)而出現(xiàn)了有限豁免原則,但它并沒有形成為一項(xiàng)習(xí)慣法規(guī)則。有限豁免原則以國家行為及其財(cái)產(chǎn)的性質(zhì)來判定是否給予豁免的做法在理論和實(shí)踐上都有很大問題。美國轉(zhuǎn)向有限豁免立場后頒布的《外國主權(quán)豁免法》只是一項(xiàng)國內(nèi)法。該法規(guī)定國家的商業(yè)性行為不能享有主權(quán)豁免,那只是美國單方面的主張。在沒有國際條約規(guī)定的情況下,一國通過其國內(nèi)法單方面地剝奪它國的主權(quán)豁免是不適當(dāng)?shù)摹6?,就如美國上訴法院所說,即使1976年法律有效,其效力也不能追溯到1911年的行為。因此,中國反對(duì)美國法院行使管轄權(quán)、拒收傳票、拒絕出庭和拒絕判決的立場是合法的。
對(duì)于國家債務(wù)的繼承,“惡債不予繼承”是一項(xiàng)公認(rèn)的國際法規(guī)則。這個(gè)規(guī)則在英美的實(shí)踐中早已得到承認(rèn)。湖廣鐵路債券是清政府為了修建一條便于鎮(zhèn)壓南方各省的革命運(yùn)動(dòng)的鐵路而發(fā)行的,根本不是什么商業(yè)行為。該債券在英、法、德、美列強(qiáng)之間認(rèn)購,是列強(qiáng)劃分在華勢(shì)力范圍的歷史證據(jù)。因此,這筆債務(wù)毫無疑問地是“惡債”,中華人民共和國政府當(dāng)然不予繼承?!紗栴}〗
(1)中國是否在美國享有司法豁免權(quán)?為什么?(2)有限豁免原則的發(fā)展趨勢(shì)如何?(3)國家債務(wù)繼承的一般原則是什么?(4)中國政府繼承前政府債務(wù)的原則是什么?
7.諾特波姆案 ——國籍、外交保護(hù) 〖案情〗
諾特波姆是德國人。1905年他離開德國,開始在危地馬拉定居,并把危地馬拉作為其事業(yè)的中心。1939年10月,他去列支敦士登探望其兄弟時(shí)申請(qǐng)入籍。按照列支敦士登國籍法,外國人入籍,必須已在該國居住至少3年,但在某些例外情況下可以免除這個(gè)限制。諾特波姆交了一筆費(fèi)用后獲得該限制的豁免,從而取得列支敦士登國籍。而按照德國國籍法,他同時(shí)喪失德國國籍。當(dāng)時(shí),德國已挑起第二次世界大戰(zhàn)。
1939年12月,危地馬拉駐蘇黎世總領(lǐng)事在諾特波姆的列支敦士登護(hù)照上簽證,準(zhǔn)予其重返危地馬拉。他返回危地馬拉后,即向危政府申請(qǐng)將其登記簿上的國籍由德國改為列支敦士登,并經(jīng)過危政府批準(zhǔn)。此后,他一直在危地馬拉活動(dòng)。1941年12月,危地馬拉向德國宣戰(zhàn),德國被列入敵國。1943年11月,諾特波姆被危警方以敵國僑民為由逮捕,后被移交給美國。1944年12月,危地馬拉當(dāng)局撤銷了把他登記為列支敦士登公民的行政決定,隨后扣押和沒收了他在危地馬拉的財(cái)產(chǎn)。
1946年,諾特波姆獲得釋放,他向危地馬拉駐美領(lǐng)事申請(qǐng)回危,遭到拒絕,隨后他赴列支敦士登定居。1946年2月,他又向危政府提出撤銷1944年作出的關(guān)于取消對(duì)他的國籍登記為列國籍的行政決定的請(qǐng)求,也遭到危拒絕。1951年12月7日,列支敦士登向國際法院提起訴訟?!茧p方主張及理由〗
列政府認(rèn)為,危地馬拉當(dāng)局將其國民諾特波姆逮捕、拘留、驅(qū)逐并且排除于危國境外,以及扣押和沒收他的財(cái)產(chǎn),這是違反國際法的;拒絕為這些非法行為賠償,也是違反國際法的。
危政府首先對(duì)國際法院的管轄權(quán)提出了初步反對(duì)主張,理由是它接受法院管轄權(quán)的聲明已于1952年1月26日過期。同時(shí),危指出,盡管列支敦士登已賦予諾特波姆以列國籍,但危沒有對(duì)此加以承認(rèn)的義務(wù)。國籍是個(gè)人與國家聯(lián)系的基礎(chǔ),賦予國籍的前提是個(gè)人與國家之間有某種密切的聯(lián)系。危地馬拉并不認(rèn)為在本案中列支敦士登與諾特波姆之間有任何密切的聯(lián)系,而國籍是外交保護(hù)的基礎(chǔ),所以,列不能以國籍為由對(duì)諾特波姆提供外交保護(hù),而國際訴訟是外交保護(hù)的方式。因此,法院應(yīng)駁回列的起訴。〖判決及其依據(jù)〗
1953年11月,國際法院對(duì)初步反對(duì)主張作出裁決,判定對(duì)本案有管轄權(quán),駁回危地馬拉的初步反對(duì)意見。因?yàn)榱兄Ф厥康瞧鹪V時(shí),危地馬拉接受管轄的聲明尚屬有效,既然法院已開始審理此案,就不能以接受管轄的聲明過期這種非實(shí)質(zhì)性事實(shí)為由,剝奪已經(jīng)確定的國際法院管轄權(quán)。
1955年4月,國際法院就實(shí)質(zhì)問題作出判決,駁回列支敦士登的請(qǐng)求,支持危地馬拉的抗辯。它認(rèn)為,列支敦士登作為一個(gè)主權(quán)國家,有權(quán)制定法律并根據(jù)其法律授予國籍。因此,諾特波姆的入籍,是列支敦士登行使國內(nèi)管轄權(quán)的行為。這種行為確實(shí)使諾特波姆取得了列國籍,因?yàn)樗鸭尤肓袊?,并同時(shí)喪失德國國籍。但是,這并不能證明列可以對(duì)他行使外交保護(hù)權(quán)。行使外交保護(hù)權(quán),須以他國承認(rèn)這個(gè)國籍的國際效力為條件。
法院判稱:國籍是一個(gè)法律上的紐帶,其基礎(chǔ)是關(guān)于聯(lián)結(jié)的社會(huì)事實(shí),關(guān)于生存、利益和情感的實(shí)際連帶關(guān)系,以及權(quán)利和義務(wù)的相互性;取得國籍的人與授予其國籍的國家的人們之間的關(guān)系,在事實(shí)上應(yīng)比與其他國家的人民之間的關(guān)系更為密切。這樣的國籍才是有效國籍。外交保護(hù)權(quán)的基礎(chǔ)是有效國籍。
法院審查了諾特波姆在列支敦士登入籍前后的行動(dòng),認(rèn)為他同列支敦士登并無實(shí)際的關(guān)系,同危地馬拉卻有很久和很密切的關(guān)系,而且他同危地馬拉的關(guān)系不因他加入列國籍而有所減弱。諾特波姆在列既無住所,又無長期居所,也無在列定居的意思,更無經(jīng)濟(jì)利益,或已進(jìn)行或擬進(jìn)行的活動(dòng)。在其入籍后,生活上也無變化。他申請(qǐng)加入列國籍不是由于他在事實(shí)上屬于列的人口,而是希望在第二次世界大戰(zhàn)發(fā)生時(shí)取得一個(gè)中立國的保護(hù)。列支敦士登準(zhǔn)許他入籍也不是以他同列有實(shí)際關(guān)系為依據(jù)的。因此,諾特波姆的列支敦士登國籍不是實(shí)際國籍,不符合國際法上實(shí)際國籍的標(biāo)準(zhǔn)。危地馬拉沒有義務(wù)承認(rèn)列支敦士登賦予他的國籍,列不能根據(jù)這個(gè)國籍來向危地馬拉行使對(duì)諾特波姆的外交保護(hù)權(quán)。〖評(píng)析〗
在本案中,國際法院根據(jù)國家實(shí)踐、仲裁和司法判例以及法學(xué)家們的意見,給國籍下了一個(gè)經(jīng)典的定義,即:“國籍是一種法律上的紐帶,其基礎(chǔ)是一種依附的社會(huì)事實(shí),一種真正的生存、利益和情感的聯(lián)系,并伴隨有相互的權(quán)利和義務(wù)??梢哉f,它構(gòu)成這種事實(shí)的法律表述,即,或直接被法律所授予,或作為政府當(dāng)局行為之結(jié)果而被授予國籍的個(gè)人,實(shí)際上與整個(gè)具有該國國籍的居民之間,較之與任何其他國家之居民之間,有更密切的聯(lián)系。如果它構(gòu)成了一種個(gè)人與其成為它的國民的國家之間的關(guān)系的法律術(shù)語的話,那么,被一國授予國籍,僅僅賦予該國行使針對(duì)于另一國的保護(hù)的權(quán)利。”這一定義準(zhǔn)確地表述了國籍的概念及其在國際法上的意義。而且,國籍在外交保護(hù)意義上還必須是保護(hù)國的有效國籍。如果不是實(shí)際國籍,它國有權(quán)拒絕保護(hù)國的請(qǐng)求。此外,法院還重申了國際常設(shè)法院在1923年“突尼斯-摩洛哥國籍命令案”中所表達(dá)的一個(gè)觀點(diǎn):國籍問題原則上屬于每一個(gè)國家的國內(nèi)管轄事項(xiàng),每個(gè)國家有權(quán)以自己的法律或行為決定誰是它的國民?!紗栴}〗
(1)什么是國籍?國籍的意義是什么?(2)國籍與外交保護(hù)有何關(guān)系?
8.伯利勞夫人訴瑞士案 ——人權(quán)國際保護(hù)、條約保留 〖案情〗
1981年5月29日,瑞士公民瑪蘭·伯利勞夫人因參加了一次未經(jīng)官方批準(zhǔn)的示威游行而被洛桑市警察當(dāng)局處以罰款。伯利勞夫人不服警察當(dāng)局的裁定,逐級(jí)上訴至瑞士聯(lián)邦法院,指控瑞士政府允許警察當(dāng)局作出事實(shí)上的裁定而不經(jīng)獨(dú)立、公正的法庭復(fù)審,從而違反了《歐洲人權(quán)公約》第6條第1款的規(guī)定。該規(guī)定的內(nèi)容如下:在決定某人的民事權(quán)利和義務(wù)或在確定對(duì)某人的任何刑事罪名時(shí),任何人有權(quán)在合理的時(shí)間內(nèi)受到依法設(shè)立的獨(dú)立與公正之法庭的公平與公開的審訊。瑞士聯(lián)邦法院駁回了伯利勞夫人的上訴,理由是,瑞士對(duì)該條款發(fā)表了如下解釋性聲明:“瑞士聯(lián)邦委員會(huì)認(rèn)為,該《公約》第6條第1款關(guān)于在決定某人的民事權(quán)利和義務(wù)或確定對(duì)某人的任何刑事罪名時(shí)應(yīng)予公正審訊的保證,僅為了確保對(duì)公共當(dāng)局所作的有關(guān)確定這種權(quán)利或義務(wù)或此種罪名的行為或決定有最后的司法控制?!币虼?,該條款對(duì)瑞士的適用受到了限制。1983年,伯利勞夫人向歐洲人權(quán)委員會(huì)提出申訴,該委員會(huì)指出,瑞士的這一解釋性聲明不是保留,即便是保留,也因不符合《公約》第64條的規(guī)定而無效。瑞士于是向歐洲人權(quán)法院提出 上訴。
〖判決及其依據(jù)〗
1988年4月20日,歐洲人權(quán)法院作出判決。
法院認(rèn)為,為了確定該解釋性聲明的法律性質(zhì),就要既看它的名稱,又看它的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。在本案中,瑞士看來是想從《公約》第6條第1款的范圍中排除某些種類的訴訟,以便確保自己能夠?qū)箤?duì)該條所作的解釋,因?yàn)槿鹗空J(rèn)為該條的解釋過于寬泛。因此,該解釋性聲明應(yīng)被認(rèn)為是一項(xiàng)保留。
另一方面,法院必須看到,《公約》的義務(wù)不受不符合第64條要求的保留的限制,因此就應(yīng)審查該解釋性聲明作為保留是否有效。法院判定,瑞士的該項(xiàng)保留是無效的,理由是:第一,它是一個(gè)一般性的保留。即它的措辭含糊不清,意義廣泛,不能用來確定其準(zhǔn)確的范圍或意思,是《公約》第64條所禁止的保留。第二,它未附有有關(guān)法律的簡要說明。這個(gè)條件是《公約》第64條第2款所要求的,它不是單純的形式條件而是實(shí)質(zhì)條件。簡言之,該項(xiàng)保留沒有滿足第64條所規(guī)定的兩個(gè)條件。最后,法院判決,瑞士違反了《歐洲人權(quán)公約》第6條?!荚u(píng)析〗
本案是一個(gè)由區(qū)域性司法機(jī)關(guān)作出的一國違反人權(quán)條約義務(wù)的判決。在國際法上,對(duì)締約國遵守和執(zhí)行人權(quán)條約的情況,一般通過設(shè)立有關(guān)組織或機(jī)構(gòu)加以監(jiān)督的方式進(jìn)行。但在歐洲,已建立了一個(gè)統(tǒng)一的司法機(jī)關(guān),負(fù)責(zé)審理聲稱其在《歐洲人權(quán)公約》下的權(quán)利受到損害的個(gè)人對(duì)有關(guān)國家政府、包括其本國政府提起的訴訟。顯然,這種國際司法制度是有利于人權(quán)的保護(hù)的。
本案還涉及到條約的保留問題。依一般國際法和1969年《維也納條約法公約》的有關(guān)規(guī)定,某一條約明文規(guī)定了保留條款的,對(duì)該條約的保留依此條款辦理。本案中,瑞士雖未明確對(duì)《歐洲人權(quán)公約》第6條提出保留,但它所作的解釋性聲明具有排除或更改該條對(duì)它適用的效果,因此被法院認(rèn)定是保留;而它又不符合該公約第64條對(duì)保留所作的明確規(guī)定,故被判無效。〖問題〗
(1)為實(shí)現(xiàn)人權(quán)國際保護(hù),國際社會(huì)設(shè)立了哪些機(jī)構(gòu)?(2)結(jié)合本案,評(píng)析國家對(duì)條約所作保留的效力認(rèn)定。
9.皮諾切特引渡案
——引渡、主權(quán)豁免、外交豁免、普遍管轄權(quán) 〖案情〗
皮諾切特原是智利陸軍參謀長。1973年9月,他發(fā)動(dòng)軍事政變,推翻阿連德民選政府,后當(dāng)選為總統(tǒng)。1990年,他將政權(quán)和平移交給贏得1989年總統(tǒng)選舉的艾爾文,并被任命為終身參議員。
在皮諾切特執(zhí)政期間,智利在經(jīng)濟(jì)建設(shè)上取得了較大成就,但人權(quán)狀況不但沒有得到改善,反而更加惡化。他殘酷鎮(zhèn)壓反對(duì)派,軍警當(dāng)局肆意侵犯人權(quán),包括任意逮捕、非法拘禁、強(qiáng)制失蹤、綁架、放逐、謀殺、暗殺、非法處決、酷刑拷打、威脅、強(qiáng)闖民宅等。據(jù)統(tǒng)計(jì),在其執(zhí)政期間,約有100萬人(相當(dāng)于智利人口的11%)被迫逃離智利。1990年新政府成立的“國家真相和調(diào)解委員會(huì)”的報(bào)告書透露,在1973年至1990年間,因政治迫害和侵犯人權(quán)致死的有2 000多人。受害者除智利人外,還包括西班牙、法國、瑞士、瑞典等一些國家的公民。
1998年9月,皮諾切特持外交護(hù)照到英國倫敦醫(yī)院接受手術(shù)。10月16日,根據(jù)一名西班牙法官簽發(fā)的國際逮捕令--該令狀指控他在執(zhí)政期間犯謀殺及其他侵犯西班牙公民人權(quán)的罪行,英國警方發(fā)出臨時(shí)拘捕令,并在醫(yī)院拘禁了皮氏。18日,西班牙法官簽發(fā)了第二份國際拘捕令,指控皮氏犯有酷刑罪、串謀酷刑罪、劫持人質(zhì)罪、串謀劫持人質(zhì)罪、謀殺罪。倫敦警方根據(jù)這一令狀和國際刑警組織的通知,發(fā)出第二份臨時(shí)拘捕令,皮氏再次被拘捕。歐洲議會(huì)當(dāng)日以壓倒多數(shù)通過了支持西班牙引渡皮氏的決定。17日、23日,智利政府兩次向英國提出抗議,認(rèn)為皮氏作為一名到英國訪問的持有外交護(hù)照的政府官員和前國家元首,享有司法豁免權(quán),要求立即釋放他;智利總統(tǒng)、外長也發(fā)表了類似的聲明或談話,強(qiáng)調(diào)智利人在智利所作的行為應(yīng)由智利法院管轄。皮氏及其律師也于22日、26日分別請(qǐng)求英國高等法院撤銷上述兩項(xiàng)臨時(shí)拘捕令,并對(duì)其頒發(fā)人身保護(hù)令。該法院決定在向上議院上訴之前中止這兩項(xiàng)臨時(shí)拘捕令的效力,認(rèn)為這樣做是對(duì)一位前國家元首就其任職期間所作所為在英國享有不受逮捕和不被引渡的豁免權(quán)的正確解釋。28日,該法院裁定,皮氏享有外交豁免權(quán),警方無權(quán)逮捕、也無權(quán)引渡他;30日,又批準(zhǔn)他可以有條件地獲得保釋。英國檢 察署不服裁決,上訴至上議院。歐盟委員會(huì)主席、法德兩國的司法部長對(duì)英國高等法院承認(rèn)皮氏享有豁免權(quán)表示遺憾,認(rèn)為根據(jù)有關(guān)國際公約,皮氏應(yīng)受到公正審判。11月5日,“大赦國際”及其他代表被害人的人權(quán)組織請(qǐng)求介入獲得允準(zhǔn),它們主要以書面形式提出了主張或意見,在庭審中,代表被害人的律師所作的陳述沒有遭到反對(duì)意見。25日,由5名法官組成的上議院法庭以3比2裁定皮氏不享有英國的刑事管轄的豁免權(quán),理由是他所犯的罪行十分嚴(yán)重,根據(jù)英國法律和國際法均應(yīng)受到嚴(yán)厲懲處。12月9日,英國內(nèi)政大臣宣布同意西班牙提出的引渡皮氏到西班牙受審的請(qǐng)求,并指示英國法院開始與引渡程序有關(guān)的調(diào)查。智利強(qiáng)烈反對(duì)這一決定,并立即召回駐英大使;拉美南方共同市場各國、玻利維亞和智利總統(tǒng)也發(fā)表聯(lián)合聲明,反對(duì)這一決定。12月17日,皮氏的律師以占多數(shù)意見的3名法官中的1名本應(yīng)回避此案為由,獲得上議院上訴法庭采納,該法庭決定撤銷原判并重新組織特別法庭審理此案:因?yàn)樵摲ü偈恰按笊鈬H”組織籌款部的非受薪董事,其夫人亦在該組織任職多年,而該組織積極參與對(duì)皮氏的追訴,所以該法官參與審訊有違法官不得有所偏袒或被懷疑有所偏袒的“自然正義”原則?!茧p方主張及理由〗
西班牙司法當(dāng)局認(rèn)為,皮氏在執(zhí)政期間對(duì)西班牙公民所犯的罪行均是違反國際法的罪行,因而也是可引渡的罪行。根據(jù)普遍管轄原則,西班牙有權(quán)對(duì)其行使域外管轄權(quán)。智利政府、皮氏及其律師堅(jiān)持認(rèn)為,皮氏作為智利的終身參議員和前國家元首,在英國訪問期間享有外交或國家豁免權(quán);英國或其他國家對(duì)皮氏在任期間的行為均沒有域外管轄權(quán),否則,就是侵犯智利的主權(quán)。英國檢控官員、內(nèi)政大臣以及外長均認(rèn)為,根據(jù)英國的有關(guān)法律及國際公約,皮氏不享有外交豁免權(quán),其所犯罪行為可引渡的罪行?!寂袥Q及其依據(jù)〗
1999年3月24日,由另外7名法官組成的上議院法庭作出重審判決,以6比1的多數(shù)裁定皮氏對(duì)被指控的酷刑和串謀酷刑不享有豁免權(quán)。
終審法庭認(rèn)為,根據(jù)西班牙法官在引渡請(qǐng)求中所提出的指控,皮氏實(shí)施犯罪行為的時(shí)間都是在1973年至1990年間,地點(diǎn)主要是在智利,即在西班牙以外,受害人大多數(shù)不是西班牙公民。因此,適用于本案的是英國1984年《引渡法》第2條的幾個(gè)條款。該條款對(duì)“可引渡之罪”作了明確規(guī)定,主要反映了“雙重犯罪”原則的要求。它規(guī)定:如引渡請(qǐng)求針對(duì)的行為發(fā)生在第三國(請(qǐng)求國根據(jù)自己的法律對(duì)該行為擁有域外管轄權(quán)),則英國法院根據(jù)英國法律須對(duì)有關(guān)行為也有權(quán)行使域外管轄權(quán)并處以一年以上徒刑,或該行為在英國也構(gòu)成犯罪行為(假如它發(fā)生在英國的話)并可處以一年以上徒刑。
法庭認(rèn)為,在西班牙提出的引渡請(qǐng)求中,大部分指控都是涉及發(fā)生在1988年以前的使用酷刑和串謀使用酷刑的行為,然而在1988年以前,酷刑并非英國成文法所規(guī)定的域外犯罪。根據(jù)成文法,英國法院從1988年9月29日開始對(duì)在該日以后在英國境外實(shí)施的酷刑享有刑事司法管轄權(quán),而不受犯罪行為地及犯罪者或受害者國籍的限制;因?yàn)樵谶@天,1988年《刑事司法法》第134條第1款開始生效,但沒有溯及力。該條款是為實(shí)施1984年聯(lián)合國大會(huì)通過的《禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》而制定的。1988年12月8日,該公約在英國被正式批準(zhǔn)生效;而它在西班牙和智利被批準(zhǔn)生效的日期分別是1987年10月21日和1988年10月30日。引渡請(qǐng)求所涉及的130宗發(fā)生在1973年至1990年間的酷刑或串謀使用酷刑的個(gè)案,只有3起發(fā)生在1988年9月29日以后。因此,法庭裁定,就在此日期之前所發(fā)生的酷刑或串謀使用酷刑的指控,不屬于可引渡之罪;其余少數(shù)指控,則屬于可引渡之罪?;谕瑯涌紤],法庭裁定,關(guān)于皮氏在1978年8月21日之前串謀或企圖在西班牙以外的地方謀殺他人的指控,不構(gòu)成可引渡之罪,理由是英國法院對(duì)非英國公民在該日之前在英國境外實(shí)施的謀殺行為、串謀在外國謀殺他人的行為均沒有管轄權(quán)。從這一天開始,用以實(shí)施《歐洲防治恐怖主義公約》的《防治恐怖主義法》生效,英國法院對(duì)在締約國境內(nèi)的若干行為包括謀殺擁有管轄權(quán),但這無濟(jì)于事,因?yàn)閷?duì)皮氏的串謀或企圖謀殺的指控涉及的都是1978年以前的行為。至于控罪中涉及劫持人質(zhì)的部分,法庭認(rèn)為它不符合用以實(shí)施1979年《反對(duì)劫持人質(zhì)國際公約》的1982年《劫持人質(zhì)法》對(duì)有關(guān)罪行的界定,裁定引渡請(qǐng)求的這一部分為無效。
皮諾切特作為持有外交護(hù)照的智利參議員、前國家元首,能否享有在英國的刑事訴訟豁免權(quán)并藉此免于引渡?這個(gè)問題既涉及英國的國內(nèi)法,又涉及國際法。英國的有關(guān)法律是1978年的《國家豁免法》,該法第20條第1款規(guī)定,1964年《外交特權(quán)法》可變通適用于國家元首;后一法律第2條則規(guī)定,1961年《維也納外交關(guān)系公約》的若干條文在英國具有法律效力,這些條文包括:第29條關(guān)于外交代表人身不受侵犯的規(guī)定;第31條第1款關(guān)于外交代表在接受國享有刑事管轄豁免權(quán)的規(guī)定;第39條第2款關(guān)于享有外交特權(quán)與豁免的人員職務(wù)終止時(shí),特權(quán)與豁免通常在其離境時(shí)終止,但對(duì)其以使館人員資格執(zhí)行職務(wù)的行為仍享有豁免權(quán)的規(guī)定。法庭指出,除非派遣國明示放棄,外交代表在接受國任職期間的行為所享有的刑事管轄豁免是絕對(duì)的和沒有例外的。由于豁免權(quán)適用于有關(guān)人員的所有行為,故可以說它是“以人為根據(jù)的”;而外交人員卸任后仍保留的有限豁免權(quán),則是“以事為根據(jù)的”:它僅適用于有關(guān)人員的公務(wù)行為,即與執(zhí)行外交職務(wù)有關(guān)的、以外交人員的身份所作的行為,而非私人性質(zhì)的行為。根據(jù)以上法律及公約的變通適用和國際習(xí)慣法,一位來訪的外國國家元首在英國享有“以人為根據(jù)的”絕對(duì)的刑事管轄豁免;而一位已卸任的前外國國家元首,與其他外國官員一樣,在英國可享有“以事為根據(jù)的”有限的、適用于公務(wù)行為的刑事管轄豁免。
法庭裁定,皮氏被指控的在1988年12月8日以后實(shí)施的、可引渡的使用酷刑和串謀使用酷刑行為,不屬于其任期內(nèi)執(zhí)行職務(wù)的行為,不享有豁免權(quán);但在此之之前的行為享有豁免權(quán)。理由是,這一天是《禁止酷刑公約》在英國正式生效的日子,而且該公約在此之前已在西班牙和智利施行;也就是說,從這一天起,該公約同時(shí)施行于本案的請(qǐng)求引渡國西班牙、被請(qǐng)求國英國和享有刑事 管轄豁免權(quán)的國家智利。法庭認(rèn)為,承認(rèn)一位前國家元首就其任期內(nèi)的酷刑行為享有豁免權(quán),是與《禁止酷刑公約》的條文和精神相違背的。公約第1條將“酷刑”定義為“公職人員”或“以官方身份行使職權(quán)的其他人”為了某些目的而使他人“在肉體或精神上遭受劇烈疼痛或痛苦的任何行為”。其中的“公職人員”,既包括各級(jí)政府官員,也包括國家元首。這表明,以私人身份而非官方身份對(duì)他人施行酷刑,根本不屬于公約所針對(duì)的“酷刑”的范圍。如果說某官員的酷刑行為是公務(wù)行為且因此而享有豁免權(quán),《刑事司法法》第134條便變成廢文。因?yàn)橹淮嬖谥鴥煞N可能性:一是被告人的酷刑行為是以私人身份作出的,那么根本不能根據(jù)第134條將他治罪;二是被告人的酷刑行為是以官方身份作出的,那么他享有豁免而不受檢控。如果外國前國家元首享有豁免,那么,外國其他官員也應(yīng)享有同樣的豁免,這樣,公約規(guī)定的普遍管轄原則便形同虛設(shè)。在三國都批準(zhǔn)公約后,智利不能再以其前國家元首涉嫌的酷刑行為是公務(wù)行為為理由主張其享有豁免權(quán),以反對(duì)西班牙根據(jù)普遍管轄原則就其酷刑等行為向英國提出的引渡請(qǐng)求。一位法官堅(jiān)持,外國前國家元首就其任期內(nèi)的公務(wù)行為享有刑事訴訟豁免權(quán)。他在法庭表決時(shí)投了反對(duì)票。
上述最終判決作出后,英國內(nèi)政部以皮氏健康不佳,不宜接受審訊為由,拒絕了西班牙的引渡請(qǐng)求,并準(zhǔn)許皮氏返回智利。與此同時(shí),瑞士、比利時(shí)和法國也分別向英國提出了引渡皮氏的請(qǐng)求;此外,德國、奧地利、意大利、盧森堡和瑞典的法院也開始了對(duì)皮氏的訴訟?!荚u(píng)析〗
皮諾切特案在國際上引起了軒然大波。它不僅是一起重大的外交事件,而且它所涉及的國際法問題之多、之復(fù)雜,如引渡、普遍管轄權(quán)、對(duì)國際人權(quán)公約的解釋與適用、國家豁免權(quán)和外交特權(quán)與豁免以及個(gè)人刑事責(zé)任等,在任何一個(gè)國家的國內(nèi)法院的審判史上,都是不多見的。估量這一案件對(duì)國際法的發(fā)展及其走向,尤其是國際人權(quán)法發(fā)展及其走向可能產(chǎn)生的影響,現(xiàn)在還為時(shí)尚早。其最后判決作出后,各方也褒貶不一。有人歡呼,認(rèn)為它是國際人權(quán)法和國際刑法發(fā)展史上的大事,甚至認(rèn)為它為國際人權(quán)法和國際刑法的司法實(shí)施的“全球化”打開了大門,使那些在任期間肆意踐踏人權(quán)的國家元首及政府官員們從此再也難逃法網(wǎng)。也有人擔(dān)心,普遍管轄權(quán)的極度膨脹和國家豁免權(quán)的過分萎縮,將使強(qiáng)國、大國以國際警察自居,隨時(shí)隨意地在自己的法院審判他國政府官員在他國發(fā)生的違反人權(quán)的行為,并干涉其他國家的內(nèi)政。
在本案判決中,有幾點(diǎn)是值得質(zhì)疑的。第一,西班牙的引渡請(qǐng)求不是通過正常的外交途徑提出的,而是由法官以國際逮捕令的形式提出的。這與通常的國際實(shí)踐、聯(lián)合國引渡示范條約、《歐洲引渡公約》(西班牙和英國均為締約國)和英國《引渡法》等是不相符的。第二,法庭承認(rèn),如果皮氏作為現(xiàn)任外國國家元首而造訪英國的話,他在英國對(duì)其在本國的公務(wù)行為享有刑事管轄豁免是絕對(duì)的。這就不得不使人產(chǎn)生這樣的感覺:他僅僅是因?yàn)樾度味荒芟碛谢砻鈾?quán)。顯然,法律的適用及其結(jié)果因人的身份或地位的變化而異,這是違反法治的原則和精神的,對(duì)當(dāng)事人也是不公平的。因此,雖然國際法對(duì)外國前國家元首的豁免權(quán)問題沒有明確規(guī)定,但是,來訪的外國前國家元首與現(xiàn)任國家元首在被接受國似應(yīng)具有同樣的地位:如果現(xiàn)任國家元首就其在本國的公務(wù)行為享有豁免權(quán),那么,前國家元首就其在任時(shí)在本國的公務(wù)行為也享有豁免權(quán);反之,如果認(rèn)為前國家元首的上述行為構(gòu)成國際罪行而不享有豁免權(quán),那么,現(xiàn)任國家元首的上述行為也構(gòu)成國際罪行而不享有豁免權(quán)。
有人認(rèn)為,對(duì)于皮氏持有外交護(hù)照且獲得英國外交部的簽證及該部給予的禮遇一事,應(yīng)作為其享有外交特權(quán)與豁免的根據(jù)。這是不能同意的。因?yàn)橥饨蛔o(hù)照由一國自行發(fā)放,故持照者不一定就屬于國際法及有關(guān)國際公約規(guī)定應(yīng)享有外交特權(quán)與豁免的人員。給予簽證及禮遇,可以純粹基于禮讓的考慮。〖問題〗
(1)評(píng)析本案在國際法上的意義。
(2)什么是雙重犯罪原則?應(yīng)該如何適用?
(3)皮諾切特是否因持有外交護(hù)照等而享有外交特權(quán)和豁免權(quán)?為什么?
阿修觀點(diǎn):我認(rèn)為本案對(duì)于加強(qiáng)人權(quán)保護(hù),發(fā)展國際責(zé)任制度具有里程碑意義。他將成為懸在各國國家領(lǐng)導(dǎo)人頭上的一把利劍,警告他們審慎地行使自己手中的權(quán)力,不得胡作非為,傳統(tǒng)的外交豁免不是他們的萬能保護(hù)傘。那種認(rèn)為皮諾切特僅僅因?yàn)樾度味苤撇茫羞`法治原則的觀點(diǎn)我不敢茍同。理由如下:
一、外交特權(quán)與豁免本來就是基于他們的身份而給予的。既然已經(jīng)喪失了身份,受到法律的追究并不違反平等原則,而恰恰體現(xiàn)平等原則。
二、個(gè)人的國際責(zé)任是國際法亟待完善的一個(gè)領(lǐng)域,從紐倫堡審判以來,就不斷地被強(qiáng)化,本案在很多方面豐富和發(fā)展了國際法上的個(gè)人責(zé)任制度,值得肯定。10.帕爾馬斯島仲裁案
——先占、發(fā)現(xiàn)、條約對(duì)第三國的效力 〖案情〗
帕爾馬斯島是一個(gè)可以居住的小島,位于菲律賓棉蘭老島與印度尼西亞納努薩島之間。當(dāng)時(shí),納努薩島是荷蘭的殖民地,菲律賓則是西班牙的殖民地。1898年12月結(jié)束美西戰(zhàn)爭的《巴黎和約》規(guī)定,西班牙將菲律賓和帕爾馬斯島割讓給美國。1899年美國將此條約通知荷蘭時(shí),荷蘭對(duì)割讓沒有表示反對(duì)。1906年美國駐棉蘭老島司令視察帕爾馬斯島時(shí)發(fā)現(xiàn)島上飄揚(yáng)著荷蘭國旗。美荷在進(jìn)行外交接觸后于1925年1月簽訂仲裁協(xié)議,將該島主權(quán)歸屬問題交海牙常設(shè)仲裁法院解決。〖雙方主張及理由〗
美國認(rèn)為,西班牙以發(fā)現(xiàn)取得該島的主權(quán),主權(quán)一經(jīng)取得,根據(jù)國際法就不會(huì)失去,而不在乎有沒有實(shí)際行使主權(quán)。因此,該島以《巴黎和約》通過割讓轉(zhuǎn)移給了美國。美國以西班牙權(quán)利繼承者的身份,取得了該島的主權(quán)。荷蘭則認(rèn)為,西班牙發(fā)現(xiàn)該島的事實(shí)尚沒有足夠證據(jù),也沒有任何取得主權(quán)的形式。即使西班牙在某個(gè)時(shí)候?qū)υ搷u有過權(quán)利,該權(quán)利早已消失。荷蘭自17世紀(jì)以來就在該島行使主權(quán),在《巴黎和約》簽訂時(shí),該島是荷屬東印度的一部分?!疾脹Q及其依據(jù)〗
常設(shè)仲裁法院院長胡伯作為獨(dú)任仲裁員于1928年4月4日作出裁決,裁定“帕爾馬斯島完全構(gòu)成荷蘭領(lǐng)土的一部分”。仲裁員認(rèn)為,在對(duì)某塊土地的主權(quán)發(fā)生爭端時(shí),考慮的關(guān)鍵是領(lǐng)土主權(quán)是否繼續(xù)存在而且在爭端發(fā)生時(shí)仍然存在。在當(dāng)代國際法上,領(lǐng)土主權(quán)的取得構(gòu)成主權(quán)的一個(gè)最重要因素是它的持續(xù)性,即持續(xù)和平穩(wěn)地行使領(lǐng)土主權(quán)。國際法有關(guān)發(fā)現(xiàn)和取得無主地或只有土著居民的地區(qū)的權(quán)利的規(guī)則,到19世紀(jì)末發(fā)生了變化。19世紀(jì)的國際法形成了這樣的規(guī)則:占領(lǐng)必須是有效的,有效占領(lǐng)才能產(chǎn)生領(lǐng)土主權(quán)。發(fā)現(xiàn)不產(chǎn)生確定的主權(quán),只產(chǎn)生一種不完全的權(quán)利。發(fā)現(xiàn)的這種權(quán)利必須在一個(gè)合理期間內(nèi)通過對(duì)所發(fā)現(xiàn)土地的有效占領(lǐng)來完成。所謂有效占領(lǐng)就是能對(duì)在該地區(qū)上的該國及該國國民的權(quán)利給以最低限度保護(hù)的那種占領(lǐng)。
仲裁員認(rèn)為,西班牙雖然在16世紀(jì)首先發(fā)現(xiàn)了帕爾馬斯島,但它沒有對(duì)該島實(shí)行有效占領(lǐng),也沒有行使主權(quán)的愿望,后來該島被荷蘭占領(lǐng)。自1677年起,荷蘭一直持續(xù)和平穩(wěn)地對(duì)該島行使國家權(quán)力。所謂持續(xù),是就整個(gè)歷史時(shí)期來說的,中間不可能沒有間斷。在18世紀(jì)末到19世紀(jì)初,荷蘭在該島上的國家行為比較少,但這不影響它的持續(xù)性。對(duì)于一個(gè)遙遠(yuǎn)和只有土著居民居住的小島來說,不能要求經(jīng)常的行使國家權(quán)力。主權(quán)的表示不必追溯到遠(yuǎn)古時(shí)期,看1898年的情形就足夠了。因?yàn)檫@時(shí)候的主權(quán)表示,正證明了在爭端發(fā)生時(shí)該島仍然是荷蘭的領(lǐng)土。在荷蘭對(duì)該島行使國家權(quán)力的整個(gè)過程中,西班牙或其他國家都沒有提出過反對(duì),這應(yīng)認(rèn)為是平穩(wěn)的。因此,西班牙沒有取得該島的主權(quán)。在美西《巴黎和約》簽訂和生效時(shí),或本爭端發(fā)生時(shí),該島一直是荷蘭的領(lǐng)土。西班牙無權(quán)把它所沒有的權(quán)利割讓給美國,美國作為西班牙權(quán)利的繼承國也無權(quán)以該和約的割讓而取得該島的主權(quán)。荷蘭對(duì)和約沒有反應(yīng),這對(duì)真正的領(lǐng)土主權(quán)來說,不會(huì)產(chǎn)生什么影響,它不構(gòu)成荷蘭對(duì)此割讓的默認(rèn)。胡伯法官還否決了地理連續(xù)性的主張,認(rèn)為根據(jù)這種主張?zhí)岢鲱I(lǐng)土要求在國際法上沒有根據(jù)?!荚u(píng)析〗
本案是以和平方法解決領(lǐng)土爭端的一個(gè)經(jīng)典案例,其裁決所表達(dá)的許多觀點(diǎn)現(xiàn)在仍為國家和學(xué)者所援引,對(duì)領(lǐng)土主權(quán)、發(fā)現(xiàn)、有效占領(lǐng)及占領(lǐng)的持續(xù)性等概念的發(fā)展作出了貢獻(xiàn),對(duì)我國有關(guān)領(lǐng)土爭端的解決具有借鑒意義?!紗栴}〗
(1)發(fā)現(xiàn)在領(lǐng)土取得上處于什么地位?
(2)為什么美西《巴黎和約》對(duì)荷蘭沒有約束力?(3)評(píng)析本案裁決在國際法上的意義。
11.隆端寺案
——邊界地圖的效力、禁止翻供、錯(cuò)誤對(duì)條約效力的影響 〖案情〗
隆端寺是位于柬埔寨和泰國交界的扁擔(dān)山山脈東部的一座古寺。柬泰兩國長期以來對(duì)該寺廟及其周圍地區(qū)的邊界存在爭議。1904年2月,法國與暹羅(現(xiàn)在的泰國)簽訂了一個(gè)邊界條約,規(guī)定邊界線沿著扁擔(dān)山的分水嶺劃出。雙方建立的混合劃界委員會(huì)對(duì)劃界地區(qū)進(jìn)行了實(shí)地勘察,最后受暹羅政府的委托,由法國官員負(fù)責(zé)繪制邊界地圖,并在1907年完成。其中一張關(guān)于扁擔(dān)山山脈的地圖標(biāo)明隆端寺在柬埔寨一邊。該地圖作為備忘錄構(gòu)成條約的附件Ⅰ,于1908年在巴黎出版,廣為分發(fā),曾呈送泰國政府作為劃界成果,并送混合委員會(huì)的泰方官員和泰國內(nèi)政部長。他們沒有提出異議。就是在1934-1935年間泰國發(fā)現(xiàn)地圖上的線與實(shí)際的分水嶺線有差異時(shí)仍然使用那張地圖和繼續(xù)出版。甚至在1925年和1937年法暹條約談判時(shí)還肯定那條邊界。法國政府獲悉泰國派兵進(jìn)駐寺廟后,在1949年和1950年間曾向泰國提出抗議,但沒有得到答復(fù)。柬埔寨獨(dú)立后,曾試圖在隆端寺建立權(quán)力機(jī)關(guān),要求泰國撤走其武裝力量,遭到拒絕。經(jīng)過多次談判未果后,柬埔寨于1959年10月向國際法院提起訴訟。〖雙方主張及理由〗
柬埔寨指控泰國長期占領(lǐng)其領(lǐng)土隆端寺,要求泰國撤走其武裝部隊(duì)并歸還從寺內(nèi)移走的物品。理由是1907年兩國劃界的地圖標(biāo)明該寺在柬埔寨境內(nèi)。泰國提出初步反對(duì)主張,認(rèn)為法院對(duì)此案沒有管轄權(quán)。
國際法院在1961年5月駁回泰國的初步反對(duì)主張,認(rèn)為對(duì)本案有管轄權(quán)。在訴訟中,柬埔寨認(rèn)為,根據(jù)泰國致送柬埔寨的地圖,隆端寺劃在柬埔寨一邊,該圖已為泰國所接受。當(dāng)泰國知道該圖把隆端寺劃在柬埔寨一邊以后也沒有提出異議,它還繼續(xù)使用和出版,在1947年在華盛頓舉行的法暹和解委員會(huì)上,泰國也沒有提出這個(gè)問題,這說明泰國已接受了這張地圖,它應(yīng)受該圖的約束。泰國則反駁說,這張圖不是混合委員會(huì)劃的,它有嚴(yán)重的錯(cuò)誤,而根據(jù)真正的分水嶺劃出的邊界線把該寺劃在泰國一邊。泰國從來沒有接受這張地圖和圖上標(biāo)出的邊界線?!寂袥Q及其依據(jù)〗
1962年6月,法院對(duì)本案的實(shí)質(zhì)部分作出判決。法院支持了柬埔寨的意見,部分接受了泰國的意見,指出作為備忘錄附件Ⅰ的地圖不是混合委員會(huì)繪制的,但此圖已遞交暹羅政府作為劃界的成果。暹羅政府有充分的機(jī)會(huì)表示反對(duì),但不論是過去,還是許多年來,它都沒有這樣做,因此必須認(rèn)為那是已經(jīng)得到默認(rèn)的。泰國以地圖的錯(cuò)誤作為申辯理由是不能接受的,因?yàn)檫@樣的申辯不能被允許作為使同意成為無效的因素,如果提出這種申辯的一方以自己的行為促成了這個(gè)錯(cuò)誤,或者它可以避免這個(gè)錯(cuò)誤,或者情況足以使該方注意到錯(cuò)誤可能發(fā)生的話。泰國在證據(jù)中列舉了它在隆端寺這個(gè)地方的各種行為,宣稱它在所有重要時(shí)期都占有該地,以說明它在很長一段時(shí)期里抱著被動(dòng)的態(tài)度是完全正確的。但是那些行為大部分是地方當(dāng)局的行為。因此,泰國已經(jīng)接受了附件Ⅰ,而且接受附件Ⅰ就使它成為條約。在當(dāng)時(shí),雙方已對(duì)條約作了這樣的解釋,使附件Ⅰ上的線具有優(yōu)于條約規(guī)定的效力。沒有理由認(rèn)為雙方曾對(duì)分水嶺線給予特別的重要性,以至認(rèn)為它比對(duì)邊界最后的調(diào)整更為重要。法院因此判定,隆端寺的所在地是柬埔寨的領(lǐng)土,泰國有義務(wù)撤走其武裝部隊(duì),并歸還移走的物品?!荚u(píng)析〗
通過條約劃界是解決國家間邊界爭端、確定邊界線的通常方式。邊界條約一般附有標(biāo)明界線的地圖等法律文件。在條約文字與附圖不一致時(shí),解決的一般原則是應(yīng)以條約為準(zhǔn),除非條約另有規(guī)定。也就是說,地圖作為邊界條約的附件,不具有優(yōu)于條約約文的決定性效力。本案似乎表明了這種例外,但這種結(jié)論缺乏充分證據(jù)支持。本案當(dāng)事方所爭論的中心問題是一方當(dāng)事國提出來作為證據(jù)的那種地圖本身的合法性、有效性,而不是地圖與條約文字二者之間應(yīng)以何為準(zhǔn)的問題。法院的判決也只是認(rèn)定一方當(dāng)事國提出的地圖早已為另一方當(dāng)事國事實(shí)上接受,因而對(duì)它有效,而并沒有直接裁定地圖與條約之間以何為準(zhǔn)的問題。泰國本來有充分的機(jī)會(huì)對(duì)錯(cuò)誤的地圖表示反對(duì),但它沒有這樣做,反而以一些行為默示表示了它的接受,因此,泰國要承擔(dān)禁止翻供的法律后果。而且,當(dāng)時(shí)情形足以使泰國知道錯(cuò)誤,所以泰國不得援引錯(cuò)誤作為撤銷其對(duì)成為條約一部分的地圖同意的理由。本案確實(shí)說明了地圖在解釋邊界條約中具有一定作用。至于其作用究竟如何,應(yīng)結(jié)合案件中的其他情況來判決。〖問題〗
(1)結(jié)合本案,分析邊界條約的附圖的法律地位。
(2)禁止翻供的法律地位是什么?其法律后果是什么?國際法院在本案中 是如何適用該原則駁回泰國的主張的?(3)錯(cuò)誤對(duì)條約的效力有何影響?
阿修點(diǎn)評(píng):我對(duì)國際法院在本案中的判決持批評(píng)態(tài)度。理由如下:
一、裁決權(quán)利的歸屬,必須從歷史與現(xiàn)實(shí)兩方面做出最有利于維護(hù)國際和平、安全與正義的決定。本案中,法國與泰國簽署的邊界條約應(yīng)是決定隆端寺歸屬的最重要法律依據(jù)。地圖、議定書等與條約發(fā)生沖突時(shí),應(yīng)以條約優(yōu)先。
二、法國和柬埔寨不能因其本身的錯(cuò)誤甚至可能是故意的錯(cuò)誤而獲益。
三、泰國政府的行為不構(gòu)成對(duì)錯(cuò)誤的同意。對(duì)于領(lǐng)土等關(guān)系國家主權(quán)的核心事項(xiàng),是不能以所謂默示的方式表示同意的,何況泰國政府公開的意思表示以及占領(lǐng)和控制隆端寺的行為事實(shí)上構(gòu)成對(duì)錯(cuò)誤的反對(duì)。
四、泰國政府事實(shí)上控制著隆端寺的事實(shí)應(yīng)得到充分考慮,強(qiáng)行改變歸屬不利 于維護(hù)和平,也不公正。最后,雖然泰國政府遵守了法院的裁決,但這不構(gòu)成一個(gè)先例。如果對(duì)比一下帕爾瑪斯島案,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),胡果的裁決更有說服力。
12.科孚海峽案
——無害通過、國家責(zé)任
1946年5月15日,兩艘英國軍艦通過位于阿爾巴尼亞大陸與科孚島北部之間的科孚海峽,遭到阿爾巴尼亞炮兵的轟擊,但沒有被擊中。英國立即向阿政府抗議,聲稱其軍艦在海峽享有無害通過權(quán)。阿政府則明白表示:外國船舶通過其領(lǐng)海必須事先通知并取得其許可。為了試探阿爾巴尼亞的態(tài)度,一隊(duì)由兩艘巡洋艦和兩艘驅(qū)逐艦組成的英國艦隊(duì)在1946年10月22日駛?cè)肟奇诤{北部,兩艘驅(qū)逐艦觸水雷,造成軍艦受損、許多海軍人員傷亡的巨大損失。
事件發(fā)生后,英國通知阿政府,將在其海峽掃雷。阿政府予以拒絕。11月13日,英國海軍單方面在海峽進(jìn)行掃雷活動(dòng),阿爾巴尼亞予以強(qiáng)烈抗議,譴責(zé)英國嚴(yán)重侵犯了其主權(quán)。
英國將事件提交了聯(lián)合國安理會(huì)。安理會(huì)于1947年4月9日通過一項(xiàng)決議,建議有關(guān)國家“應(yīng)立即根據(jù)《國際法院規(guī)約》的規(guī)定將爭端提交國際法院解決”。英阿兩國接受了這項(xiàng)決議。1947年5月22日,英國單方面向國際法院起訴。阿爾巴尼亞則強(qiáng)烈反對(duì)英國單方面提出的請(qǐng)求?!茧p方主張及理由〗
阿爾巴尼亞認(rèn)為,英國單方面向國際法院起訴,不符合《國際法院規(guī)約》。因?yàn)楦鶕?jù)《國際法院規(guī)約》,只有在爭端雙方都接受了法院強(qiáng)制管轄權(quán)時(shí),一方才能單方面向法院起訴,而雙方并沒有就此達(dá)成過協(xié)議。但是它表示,盡管英國的起訴方式不正當(dāng),它還是接受法院的管轄權(quán),準(zhǔn)備出庭應(yīng)訴。同時(shí)它強(qiáng)調(diào),它在本案中出庭絕不構(gòu)成未來的先例。然而,阿爾巴尼亞在以后的書面審理階段,對(duì)法院的管轄權(quán)又提出初步反對(duì)意見。它還提出,英艦必須在通過其領(lǐng)海時(shí)先通知并征得其同意,否則它對(duì)英艦觸雷事件不負(fù)責(zé)任;英艦的擅自掃雷活動(dòng)侵犯了它的主權(quán)。
英國提出,聯(lián)合國安理會(huì)的建議可以構(gòu)成法院管轄權(quán)的充分依據(jù),英國軍艦享有“無害通過權(quán)”,不需事先征得阿方同意,因此阿方應(yīng)對(duì)英艦觸雷事件負(fù)賠償責(zé)任。英軍在事件以后的掃雷活動(dòng),其目的在于調(diào)查此前的爆炸事件,以收集證據(jù),幫助國際法院;同時(shí)這也是一項(xiàng)自?;蚍Q自衛(wèi)措施,以防止類似事件重演。因此,英軍在海域內(nèi)掃雷并未違反國際法?!寂袥Q及其依據(jù)〗
在1948年3月25日的第一個(gè)判決中,法院以15票對(duì)1票駁回了阿爾巴尼亞的初步反對(duì)主張,并決定繼續(xù)對(duì)案情實(shí)質(zhì)進(jìn)行審理。法院在判決中聲明單方面提出請(qǐng)求書是可以的,不一定在強(qiáng)制管轄存在的情況下才可以這樣做。法院認(rèn)為:“英國政府以遞交請(qǐng)求書的方式提交案件,給了阿爾巴尼亞政府接受法院管轄的機(jī)會(huì)。阿爾巴尼亞政府在1947年7月2日的信中已表示接受管轄”。對(duì)本案的實(shí)質(zhì)部分,法院審理后認(rèn)為,阿爾巴尼亞應(yīng)對(duì)1946年10月22日的觸雷爆炸事件負(fù)責(zé)。它委托一個(gè)由海軍軍官組成的委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)某些實(shí)際情況提供專家意見,并在公開庭審時(shí)聽取了證人和專家的證詞。1949年4月4日,法院作出了第二個(gè)判決。它指出:造成損害和傷亡的雷區(qū)是新近布設(shè)的,并且實(shí)際證據(jù)證明阿爾巴尼亞當(dāng)局不可能對(duì)在其領(lǐng)海中布雷一事完全不知曉。法院進(jìn)一步指出:假定阿爾巴尼亞政府知道這種情況,那么,“為了一般航行的利益”,它有義務(wù)通知“在阿爾巴尼亞領(lǐng)海內(nèi)存在雷區(qū)”,并警告“正在臨近該區(qū)的英國軍艦它們面臨著雷區(qū)近在眼前的危險(xiǎn)”。因阿爾巴尼亞沒有遵守這項(xiàng)義務(wù),法院以11票對(duì)5票判定:根據(jù)國際法,阿爾巴尼亞應(yīng)對(duì)1946年10月22日在阿爾巴尼亞領(lǐng)海上發(fā)生的觸雷事件以及由此事件造成的損害及人命損失負(fù)責(zé)。至于賠償款數(shù)的估量,有待進(jìn)一步研究確定。
在同一判決中,法院對(duì)海峽的無害通過問題作了重要的說明。法院認(rèn)為,“在和平時(shí)期,各國不用事先取得沿海國的許可,有權(quán)派軍艦通過兩面公海之間的用于國際航行的海峽,假如這種通過是無害的話。這一點(diǎn)是獲得普通承認(rèn)的,也是符合國際慣例的。除國際條約另有規(guī)定外,沿海國無權(quán)在和平時(shí)期禁止這樣通過海峽?!?/p>
法院認(rèn)為科孚海峽就是這樣一種用于國際航行的海峽,并認(rèn)為英國軍艦在1946年10月22日的通過是無害的。法院以14票對(duì)2票判決:英國1946年10月22日的行動(dòng)沒有破壞阿爾巴尼亞的主權(quán)。
同時(shí),法院一致(即包括英國法官麥克奈爾的同意票)判定:英國海軍1946年11月在阿爾巴尼亞領(lǐng)海內(nèi)的掃雷活動(dòng),“已破壞了阿爾巴尼亞人民共和國的主權(quán)”,并認(rèn)為法院的該判決本身“已構(gòu)成了對(duì)這種破壞主權(quán)的行為的適當(dāng)?shù)亩ㄕ摗?。法院認(rèn)為,不能以行使自 助權(quán)或以其他理由而把這種行為說成是正確的。
1949年12月15日,法院作出了第三個(gè)判決。這個(gè)判決解決的是賠償數(shù)目的估定問題。法院在前一判決中已經(jīng)判定:英阿特別協(xié)議授予法院估定賠償數(shù)目的權(quán)限。法院對(duì)賠償額的估定是以英國的求償要求和專家報(bào)告為基礎(chǔ)的。法院以12票對(duì)2票確定阿爾巴尼亞應(yīng)付出的賠償款數(shù)為843 947英鎊。
阿爾巴尼亞政府沒有參加訴訟最后階段的活動(dòng),也沒有交付這筆賠償費(fèi)?!荚u(píng)析〗
本案所涉及的國際法問題主要有兩個(gè):一是國家的領(lǐng)土主權(quán)及在領(lǐng)海的無害通過權(quán)問題,另一是國家責(zé)任問題。
根據(jù)國際法,領(lǐng)海是國家領(lǐng)土的組成部分,處于沿海國的主權(quán)支配之下。因此,任何外國船舶尤其是軍艦在通過一國領(lǐng)海時(shí),應(yīng)尊重沿海國的領(lǐng)土主權(quán)。這是尊重國家領(lǐng)土主權(quán)原則的必然要求。這一原則是整個(gè)國際關(guān)系的基礎(chǔ),也是國際法的基礎(chǔ)。法院在本案中重申了這一原則,并判定英艦在阿領(lǐng)海內(nèi)掃雷侵犯了阿的領(lǐng)土主權(quán),這無疑是正確的。但法院判定1946年10月22日英艦挑釁性地通過阿領(lǐng)海并未侵犯阿的領(lǐng)土主權(quán)則是大有疑問的。對(duì)此,連英國著名國際法學(xué)者布朗利也說:“無論如何,英國10月22日的行動(dòng)終究是用強(qiáng)力來肯定那種設(shè)想的權(quán)利。比較好的辦法是認(rèn)為這次海軍行動(dòng)是非法的?!?/p>
同時(shí),國家對(duì)領(lǐng)海的領(lǐng)土主權(quán)應(yīng)受一項(xiàng)習(xí)慣國際法規(guī)則的限制,此即外國商船在一國領(lǐng)海內(nèi)享有“無害通過權(quán)”。但這種無害通過權(quán)是否能適用于軍艦,在理論和實(shí)踐上都是有爭議的。一些西方國家主張外國軍艦在一國領(lǐng)海內(nèi)也享有無害通過權(quán),其他國家卻不同意外國軍艦享有此種權(quán)利。在實(shí)踐中,許多國家都要求外國軍艦在通過其領(lǐng)海時(shí)應(yīng)事先通知,甚至還要求得到它的許可或批準(zhǔn)。從當(dāng)時(shí)的情況來看,認(rèn)為軍艦享有無害通過權(quán)是一項(xiàng)習(xí)慣國際法規(guī)則是比較牽強(qiáng)的。退一步言,即使它能夠成立,英艦挑釁性地通過阿領(lǐng)海也不能算是“無害”的,因?yàn)樗且环N赤裸裸地炫耀武力、以武力相威脅的行為。正因?yàn)槿绱?,本案判決的這一部分長期受到非議。
1982年聯(lián)合國《海洋法公約》第17條規(guī)定,“在本公約的限制下,所有國家……其船舶均享有無害通過領(lǐng)海的權(quán)利”。由于各國對(duì)軍艦通過領(lǐng)海的實(shí)踐是完全矛盾的,該條模糊地使用了“船舶”一詞,它是否包括軍艦,尚有待于一個(gè)權(quán)威的解釋。另外,由于12海里領(lǐng)海制度的實(shí)行,使一些原本不屬于一國領(lǐng)海海峽的海峽變成了領(lǐng)海海峽。為了緩和國際航行的需要和沿海國領(lǐng)土主權(quán)的矛盾,《海洋法公約》還規(guī)定了用于國際航行的海峽的地位。當(dāng)然這與本案無關(guān),但科孚海峽現(xiàn)在就屬于這樣的海峽。
國家對(duì)其領(lǐng)土上發(fā)生的損害外國權(quán)益的行為應(yīng)否承擔(dān)國際責(zé)任是該案的另一個(gè)中心問題。法院認(rèn)為,不能僅僅因?yàn)橐粐鴮?duì)其領(lǐng)土擁有排他控制權(quán)的事實(shí)就推定該國一定知悉在其領(lǐng)土上發(fā)生的一切國際不法行為,并應(yīng)對(duì)此種行為負(fù)擔(dān)責(zé)任。但是,領(lǐng)土國負(fù)有適當(dāng)注意的義務(wù),從而它應(yīng)采取必要措施,防止其領(lǐng)土被用于損害外國權(quán)益,這包括如追訴不法行為人的義務(wù),警告外國其正在面臨的危險(xiǎn)的義務(wù),即作為的義務(wù)。在這種情況下,嚴(yán)重的不作為必然導(dǎo)致領(lǐng)土國的國際責(zé)任。
法院還運(yùn)用所謂間接證據(jù)的方式認(rèn)定阿爾巴尼亞的國際責(zé)任。法院認(rèn)為,排他的領(lǐng)土控制權(quán)在事實(shí)上往往使遭受不法行為損害的外國無法提出證明領(lǐng)土國負(fù)有責(zé)任的直接證據(jù),因此,應(yīng)允許該外國更自由地利用有關(guān)的事實(shí)和間接證據(jù)。這種做法在國際法上是否站得住腳是有疑問的。因此,它也招致了許多批評(píng)。
此外,法院的第一個(gè)判決中包含著一個(gè)重要的觀點(diǎn),即認(rèn)為在國際司法程序中可由當(dāng)事國默示同意法院的管轄。〖問題〗
什么是無害通過?哪些情況構(gòu)成非無害通過?
13.北海大陸架案 ——大陸架劃界原則 〖案情〗
1966年,德國與荷蘭和德國與丹麥在如何劃定北海大陸架界線上發(fā)生爭議:荷、丹主張依等距離規(guī)則劃定全部界線;德國認(rèn)為這種劃法不公平,因?yàn)榈聡暮0妒前既氲?,從其兩端劃出的等距離線會(huì)形成交叉,使德國得到的大陸架只是一個(gè)與其海岸長度小得不成比例的三角形。
1967年2月,德國與丹麥和德國與荷蘭分別達(dá)成協(xié)議,將爭議提交國際法院,請(qǐng)求法院判定,“在劃分屬于該三國的北海大陸架區(qū)域時(shí)應(yīng)適用什么國際法原則和規(guī)則”?!茧p方主張及理由〗
丹麥和荷蘭認(rèn)為,以等距離(中間線)規(guī)則劃分三國北海大陸架是合理的,因?yàn)樵撘?guī)則是一項(xiàng)公認(rèn)的國際法規(guī)則。它們向法院陳述的主要論點(diǎn)是:兩國認(rèn)為1958年《大陸架公約》規(guī)定了劃界的“等距離--特殊情況”規(guī)則,兩國都批準(zhǔn)了該公約。德國雖未批準(zhǔn)《大陸架公約》,但由于該規(guī)則是大陸架法律概念中所固有的,已成為國際習(xí)慣法,對(duì)德國有拘束力;且德國的海岸地形還稱不上“特殊情況”。因而,等距離規(guī)則應(yīng)適用于劃定三國的北海大陸架界線。德國向法院陳述的理由是:等距離無論作為協(xié)議規(guī)則或是習(xí)慣規(guī)則對(duì)本案都不能適用;它認(rèn)為同一大陸架上國家之間劃界應(yīng)經(jīng)協(xié)議決定,留給每個(gè)國家“公平合理的一份”,且北海東南部海岸外形應(yīng)屬于“特殊情況”,因而應(yīng)公平劃定這一地區(qū)各國大陸架的界線?!寂袥Q及其依據(jù)〗
國際法院在1969年2月20日以11票贊成、6票反對(duì)作出判決。法院指出,等距離概念從來不曾被認(rèn)為具有已被接受的大陸架學(xué)說的內(nèi)在必然性。日內(nèi)瓦公約第6條確實(shí)包含有一項(xiàng)規(guī)則,但它是一項(xiàng)純公約規(guī)則。如果日內(nèi)瓦公約在其起源或開始之時(shí)沒有宣告等距離原則是相鄰國家間大陸架區(qū)域劃界的習(xí)慣法強(qiáng)制性規(guī)則,那么其后的效果也不能構(gòu)成這樣一種規(guī)則;并且為此目的,迄今為止的國家實(shí)踐同樣是不充分的。法院不否認(rèn)等距離劃界方法是一種非常便利的方法,并在很多情況下被采用。但這些因素本身還不足以使該方法成為一項(xiàng)法律規(guī)則,從而把接受使用該方法的結(jié)果看作是在所有情況下必須履行的義務(wù)。等距離方法不是習(xí)慣法的強(qiáng)制性規(guī)則。在北海的情形,不顧地理環(huán)境而單純根據(jù)等距離方法劃界,由此引起的表面簡化將是多么不公平。因此,德國沒有義務(wù)接受等距離規(guī)則。劃界應(yīng)“通過協(xié)議,按照公平原則,并考慮到一切有關(guān)情況,以使每一個(gè)國家盡可能多地得到構(gòu)成其陸地領(lǐng)土自然延伸的大陸架所有部分,并且不侵占另一國陸地領(lǐng)土的自然延伸?!比绻麆澖鐚?dǎo)致各方的區(qū)域相重疊,這些區(qū)域應(yīng)按協(xié)議的比例在各方之間分配,或者在協(xié)議不成時(shí)由各方平分,除非它們決定對(duì)重疊區(qū)域或其中任何部分實(shí)行共同管轄、使用或開發(fā)的制度。在談判過程中,各當(dāng)事國應(yīng)予考慮的因素包括:(1)海岸的一般構(gòu)造以及任何特殊或異常特征的存在;(2)大陸架的自然和地質(zhì)結(jié)構(gòu)及其自然資源;(3)依公平原則劃歸沿海國的大陸架區(qū)域的范圍與依海岸線一般方向測算的海岸長度之間的合理比例。
在法院判決后,德荷和德丹分別經(jīng)過談判達(dá)成協(xié)議:在補(bǔ)劃給德國的位于北海中心的大陸架上,原丹麥和荷蘭已頒發(fā)的油田區(qū)特許權(quán)仍然有效。
〖評(píng)析〗
北海大陸架案是關(guān)于大陸架的自然延伸概念和經(jīng)協(xié)議公平劃界原則的重要案例。公平原則不排除依等距離規(guī)則劃界,但等距離規(guī)則不具有習(xí)慣法的地位,其適用在許多情況下可能有失公平。同時(shí),判決還指出了劃界導(dǎo)致的重疊處可實(shí)行共同管轄和開發(fā)。該判決的基本主張為后來的海洋劃界判例所援引和發(fā)展,成為海洋劃界法發(fā)展的重要淵源。1982年《聯(lián)合國海洋法公約》的劃界制度深受本判決的影響?!紗栴}〗
大陸架劃界的原則是什么?等距離規(guī)則的地位如何?
14.“荷花號(hào)”案
——屬地管轄權(quán)、公海管轄權(quán)
1926年8月2日,法國郵船“荷花號(hào)”在地中海的公海與土耳其船“博茲-庫特號(hào)”碰撞?!安┢?庫特號(hào)”被撞沉,8名土耳其人死亡。當(dāng)“荷花號(hào)”抵達(dá)土耳其港口伊斯坦布爾時(shí),土耳其對(duì)這起事件進(jìn)行了調(diào)查,稱該事件是由于“荷花號(hào)”上的負(fù)責(zé)值班人員法國海軍上尉戴蒙的失職所致,故將其同“博茲-庫特號(hào)”船長哈森·貝一并以殺人罪逮捕,并在伊斯坦布爾提出刑事訴訟。土耳其法院依據(jù)土耳其刑法第6條規(guī)定,“任何外國人在國外犯罪侵犯土耳其或土耳其臣民之罪行時(shí),若土耳其法律規(guī)定該犯罪行為應(yīng)受懲罰者,若此人在土耳其被逮捕,則應(yīng)受懲辦”,對(duì)戴蒙進(jìn)行了審判,并于1926年9月15日作出了刑事判決。
法國立即對(duì)此提出抗議。兩國于1926年10月12日簽訂了一項(xiàng)特別協(xié)議,將此案提交國際常設(shè)法院,請(qǐng)求法院裁判:土耳其對(duì)法國公民戴蒙的審判是否違反了國際法原則,以及如果回答是肯定時(shí),應(yīng)如何給予戴蒙以賠償?!茧p方主張及理由〗
土耳其堅(jiān)持認(rèn)為它對(duì)本案有管轄權(quán),其法律根據(jù)是土耳其刑法第6條。而法國認(rèn)為,這一規(guī)定違反了國際法原則,因?yàn)樗噲D把土耳其的管轄權(quán)擴(kuò)大到適用于外國人在第三國的犯罪行為,這是違背刑法的屬地管轄原則的。此外,國際法承認(rèn)船旗國的專屬管轄權(quán),這一原則尤其適用于公海上的船舶碰撞事件。因此,只有法國才有權(quán)對(duì)法國船員戴蒙行使管轄權(quán)。〖判決及其依據(jù)〗
1927年9月7日,法院作出判決。法院判稱,土耳其對(duì)法國“荷花號(hào)”的負(fù)責(zé)船員戴蒙行使刑事管轄權(quán),并沒有違反國際法原則,因此無需考慮對(duì)戴蒙的賠償問題。針對(duì)法國的第一項(xiàng)抗辯,法院認(rèn)為,國際法“遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有訂下一項(xiàng)禁止國家把其法律及其法院的管轄權(quán)擴(kuò)大適用于在其境外的人、財(cái)產(chǎn)和行為的普遍規(guī)則”,國際法讓國家在這方面享有廣泛的自由裁量權(quán);國際法只在某些特殊情況下才對(duì)此加以限制,而在其他情況下,“每個(gè)國家在采用它認(rèn)為最好和最適合的原則方面則仍然是自由的”。
法院認(rèn)為,雖然在任何法律制度中,刑法的屬地管轄是一項(xiàng)基本原則,但同時(shí),盡管管轄方式有所不同,幾乎所有的法律制度又把各自的管轄權(quán)擴(kuò)展及于在其領(lǐng)土之外的犯罪。因此,刑法的屬地管轄并不是一項(xiàng)絕對(duì)的國際法原則,也并不與領(lǐng)土主權(quán)完全一致。法院認(rèn)為,土耳其行使管轄的合法性不是基于受害者的國籍,而是因?yàn)榉缸镄袨榈暮蠊a(chǎn)生在土耳其船上,即產(chǎn)生在一個(gè)“比作土耳其領(lǐng)土的地方,在那里適用土耳其刑法是無可爭議的”。國際法上沒有規(guī)則規(guī)定國家只能考慮犯罪行為發(fā)生時(shí)犯人所在的那個(gè)地方。即使從所謂屬地原則來看,土耳其執(zhí)行其法律也是合法的。
至于法國的第二項(xiàng)抗辯理由,法院也不予承認(rèn)。法院認(rèn)為,船舶在公海上,即在沒有國家能主張領(lǐng)土主權(quán)的區(qū)域內(nèi),除受船旗國管轄外,不受其他國家管轄。但不能說一個(gè)國家不能在自己的領(lǐng)土上對(duì)外國船舶在公海上作的行為行使管轄權(quán)。在公海自由的法律體制下,在公海上的船舶就如同是在船旗國的領(lǐng)土一樣,但沒有理由說船旗國的權(quán)力比屬地國的權(quán)力更大。因此,在公海上的船舶所發(fā)生的事件必須被認(rèn)為是在船旗國領(lǐng)土上發(fā)生的事件。如果犯罪行為發(fā)生在公海上,而其效果發(fā)生在懸掛另一國旗幟的船舶上,或發(fā)生在它國領(lǐng)土上,就像發(fā)生在兩國領(lǐng)土上的事件一樣,國際法上沒有一個(gè)規(guī)則禁止犯罪行為效果所及的船舶所屬的國家把該行為當(dāng)作是發(fā)生在其領(lǐng)土上的行為。除非有一習(xí)慣國際法規(guī)則規(guī)定船旗國有專屬管轄權(quán),而存在這樣的規(guī)則是沒有足夠證據(jù)的,相反,國家對(duì)在外國船上所作出的行為根據(jù)本國法律加以處置的事例卻屢見不鮮。因此,國際法并不禁止犯罪結(jié)果地國家土耳其對(duì)罪犯行使刑事管轄權(quán)?!荚u(píng)析〗
本案涉及屬地管轄權(quán)和公海管轄權(quán)問題。屬地管轄即是國家對(duì)其領(lǐng)域內(nèi)的人、物和所發(fā)生的事件行使管轄。一國是否可對(duì)在其領(lǐng)域之外的人或事行使管轄權(quán)呢?國際法承認(rèn)一國可以根據(jù)“屬人優(yōu)越權(quán)”(國籍)、保護(hù)性管轄原則、普遍性管轄原則行使管轄權(quán)。例如,根據(jù)保護(hù)性管轄原則,為了保護(hù)國家及其國民的重大利益,國家有權(quán)對(duì)外國人在該國領(lǐng)域外所犯的某種罪行實(shí)行管轄。這表明,正如法院在本案中所判決的那樣,刑法的屬地性不是國際法的一項(xiàng)絕對(duì)的原則,也并不與領(lǐng)土主權(quán)完全一致。
雖然本案判決超越了刑法的屬地性原則,但并不等于說本案的判決就是正確的。事實(shí)上,本案的判決在下述兩個(gè)方面長期受到國際法學(xué)界的批評(píng),也為后來的國際實(shí)踐所否定。一是法院否認(rèn)當(dāng)時(shí)存在著船旗國對(duì)發(fā)生在公海上的碰撞事件具有專屬管轄權(quán)的國際法規(guī)則,1958年《公海公約》和1982年《海洋法公約》對(duì)此都作出了明確否定。公約規(guī)定國家對(duì)在公海上的本國船舶,包括船員、乘客、貨物有權(quán)行使管轄。《海洋法公約》第97條還排除了船旗國和船長或船員的國籍國以外的國家對(duì)他們行使刑事管轄權(quán)。二是法院將一國在公海上的船舶等同于該國領(lǐng)土,這實(shí)際上就是所謂的“浮動(dòng)領(lǐng)土說”的反映。雖然某些國際公約為了便于解決管轄權(quán)問題而將船舶稱為“擬制領(lǐng)土”,但它畢竟不是一國實(shí)際領(lǐng)土。而且,“浮動(dòng)領(lǐng)土”是與“治外法權(quán)”相聯(lián)系的,因此,法院的這個(gè)觀點(diǎn)是過時(shí)的和不恰當(dāng)?shù)??!紗栴}〗
(1)簡述公海管轄權(quán)。
(2)屬地管轄權(quán)與公海管轄權(quán)的關(guān)系如何?
15.卓長仁劫機(jī)案
——非法劫持航空器、或引渡或起訴 〖案情〗
1983年5月5日,從沈陽機(jī)場載客105名飛往上海的中國民航班機(jī)296號(hào),自沈陽東塔機(jī)場起飛后,被機(jī)上乘客卓長仁、姜洪軍、安衛(wèi)康、王彥大、高云萍和吳云飛等6名持槍歹徒采用暴力和威脅的方式劫持。他們用槍射擊駕駛艙門鎖,破門闖入駕駛艙后,對(duì)艙內(nèi)人員射擊,將報(bào)務(wù)員王永昌和領(lǐng)航員王培富擊成重傷;威逼機(jī)長王儀軒和副駕駛員和長林改變航向,并用槍頂住機(jī)長的頭,威脅乘客要與全機(jī)同歸于盡;還強(qiáng)行亂推駕駛桿,使飛機(jī)顛簸傾斜、忽高忽低(最低高度為離地600米)地飛行,嚴(yán)重危及飛機(jī)和全機(jī) 人員的安全。飛機(jī)被迫在我國渤海灣、沈陽、大連和丹東的上空盤旋后飛經(jīng)朝鮮民主主義人民共和國后飛入韓國領(lǐng)空,被韓國四架鬼怪式戰(zhàn)斗機(jī)攔截,迫降在該國的春川軍用機(jī)場。飛機(jī)降落后,罪犯們又控制了飛機(jī)和機(jī)上人員達(dá)8個(gè)小時(shí)之久。最后,他們向韓國當(dāng)局繳械并被拘留。
事發(fā)后,韓國有關(guān)當(dāng)局對(duì)事實(shí)進(jìn)行了調(diào)查,并迅速將情況通知了中國政府和國際民用航空組織理事會(huì)。
中國外交部接到通知后,向韓國提出請(qǐng)求,要求按照有關(guān)國際條約的規(guī)定,立即將被劫持的航空器以及機(jī)組人員、乘客交給中國民航當(dāng)局,并將劫機(jī)罪犯引渡給中國處理。國際民用航空組織致電韓國當(dāng)局,表示對(duì)中國民航296號(hào)班機(jī)被非法劫持一事的密切關(guān)注,并希望韓國將不遺余力地安全交還乘客、機(jī)組人員和飛機(jī),按國際民用航空組織大會(huì)的決議和韓國參加的1970年《關(guān)于制止非法劫持航空器的公約》的規(guī)定,對(duì)劫機(jī)犯予以懲處。
隨后,經(jīng)韓國民航局局長金徹榮的同意,中國民航局局長沈圖率民航工作組于1983年5月7日赴漢城協(xié)商處理這一事件。經(jīng)與韓國代表談判,簽署了一份關(guān)于交還乘客、機(jī)組人員和飛機(jī)問題的備忘錄。按備忘錄規(guī)定,被劫持的飛機(jī)上的乘客,除3名日本乘客回日本外,其余中國乘客和機(jī)組人員都先后返回中國。被劫持的飛機(jī)經(jīng)韓國有關(guān)部門做了技術(shù)檢修后歸還給中國。〖判決及其依據(jù)〗
對(duì)于劫機(jī)罪犯的處理,韓國拒絕了中國的引渡要求,而堅(jiān)持由其自行決定進(jìn)行審訊和實(shí)施法律制裁。1983年6月1日,韓國漢城地方檢察院以違反韓國《航空安全法》、《移民管制法》和《武器及爆炸物品管制法》為由,對(duì)6名劫機(jī)犯提起訴訟。7月18日,漢城地方刑事法院開始審判。經(jīng)審理后,法院作出判決:判處卓長仁、姜洪軍有期徒刑6年,安衛(wèi)建、王彥大有期徒刑4年,吳云飛和高云萍有期徒刑2年?!荚u(píng)析〗
1970年《關(guān)于制止非法劫持航空器的公約》(簡稱《海牙公約》)第1條明確規(guī)定:“凡是在飛行中的航空器內(nèi)的任何人:(甲)用暴力或用暴力威脅,或用任何其他恐嚇方式,非法劫持或控制該航空器,或企圖從事任何這種行為,或(乙)是從事或企圖從事這種行為的人的同犯,即是犯有罪行?!备鶕?jù)這一規(guī)定,卓長仁等6人均構(gòu)成了國際法上的空中劫持罪。
由于本案的6名被告都是中國人,被劫持的航空器為中國民航班機(jī),中國方面享有對(duì)該案的管轄權(quán)。根據(jù)《海牙公約》的規(guī)定,上述罪行是可引渡的罪行,如果一締約國規(guī)定只有在訂有引渡條約的情況下才予引渡,而有關(guān)國家間又無引渡條約時(shí),則公約就是引渡的法律根據(jù)。因此,中國通過外交途徑向韓國當(dāng)局提出了引渡罪犯的請(qǐng)求。由于公約所規(guī)定的引渡并非締約國的一項(xiàng)義務(wù),當(dāng)時(shí)中韓尚無外交關(guān)系,韓國方面拒絕了中國的引渡請(qǐng)求。依公約的規(guī)定,如果不引渡罪犯,則應(yīng)無例外地將此案提交主管當(dāng)局起訴。韓國方面承擔(dān)并履行了起訴及審判卓長仁等6名罪犯的義務(wù)。但是,《海牙公約》明確規(guī)定,締約國應(yīng)根據(jù)本國法律,對(duì)有關(guān)罪犯不問其行為動(dòng)機(jī)都應(yīng)予以嚴(yán)厲懲罰。韓國司法部門最后僅判處卓長仁等6名罪犯6年至2年有期徒刑,這一刑罰顯然是畸輕的,沒有徹底履行公約所規(guī)定的義務(wù)。
《海牙公約》還規(guī)定,締約國對(duì)被劫持航空器的機(jī)長和乘客給予協(xié)助和方便,將貨物和航空器歸還給合法所有人。在這方面,韓國方面的做法是令人滿意的?!紗栴}〗
根據(jù)國際法,非法劫持航空器的行為應(yīng)如何處理?
16.“阿拉巴瑪號(hào)”案 ——國際仲裁、戰(zhàn)時(shí)中立 〖案情〗
美國內(nèi)戰(zhàn)期間,聯(lián)邦政府封鎖了南方同盟的各個(gè)港口,同盟政府急需船只和裝備,它力圖從中立國--特別是從已承認(rèn)同盟是交戰(zhàn)團(tuán)體的英國購買軍艦。因此,同盟政府以私人名義向英國私人船廠訂購了許多船舶,其中一艘被稱為“恩利加號(hào)”的“290號(hào)”船于1862年5月15日下水。該船就是后來聞名的“阿拉巴瑪號(hào)”,是當(dāng)時(shí)同盟軍所擁有的最有名的一艘巡洋艦。
1819年7月3日的《英國外國征募法》嚴(yán)禁賣軍艦給外國,但英國政府不愿執(zhí)行這個(gè)法律,其理由是聯(lián)邦政府駐倫敦的公使未能證實(shí)“290號(hào)”的真實(shí)性質(zhì)。后來,經(jīng)進(jìn)一步提出證據(jù)后,王室法律官員建議應(yīng)拿捕此船,但發(fā)現(xiàn)“290號(hào)”剛剛離港試航,并從此一去不復(fù)返了。那時(shí)候“290號(hào)”尚無武器裝備,航行人員也沒有配備齊全。在亞速群島的水面上,兩艘負(fù)責(zé)把所有裝備物資送到會(huì)合地點(diǎn)的英國船舶,向這艘當(dāng)時(shí)已屬于同盟軍的巡洋艦“阿拉巴瑪號(hào)”提供了人員和武器。從那以后,“阿拉巴瑪號(hào)”便開始從事劫掠商船的勾當(dāng),在大西洋、印度洋,甚至在中國海面上追擊美國商船隊(duì)。在富有傳奇色彩的船長拉菲爾·賽墨的指揮下,“阿拉巴瑪號(hào)”在不到兩年的時(shí)間里,擊沉、燒毀或劫持了近七十艘聯(lián)邦船舶。它給聯(lián)邦海商事業(yè)造成了極為嚴(yán)重的損害,不僅使船只受到了直接損失,而且給美國船主造成了極重的恐怖心理,使他們后來不得不在外國(尤其是英國)登記以取得外國船旗。1864年6月19日,在法國瑟堡以外的海面上,“阿拉巴瑪號(hào)”被聯(lián)邦軍艦“凱撒基號(hào)”擊沉。它的船長、部分軍官和水手被一艘英國私人快艇救起,并被送到英國?!茧p方主張及理由〗
聯(lián)邦政府向英國提出抗議,認(rèn)為其非法承認(rèn)南方同盟為交戰(zhàn)團(tuán)體是干涉其內(nèi)政的行為;并抗議英國違反中立義務(wù),因?yàn)樗鼪]有防止在它管轄的范圍內(nèi)建造和裝備南方同盟的軍艦;而且當(dāng)這些軍艦停泊在港口內(nèi)時(shí),它也沒有采取措施予以拿捕。在內(nèi)戰(zhàn)期間,聯(lián)邦政府曾向英國提出過賠償請(qǐng)求,但雙方?jīng)]有達(dá)成協(xié)議。1869年,雙方簽訂《約翰遜·克萊列頓專約》,該專約規(guī)定設(shè)立一個(gè)英美混合委員會(huì),以解決(除其他事項(xiàng)外)美國對(duì)英國當(dāng)局給南方同盟供應(yīng)軍艦并給予支持的行為而提出的所有賠償要求的問題。由于英國拒絕將它承認(rèn)南方同盟為交戰(zhàn)團(tuán)體一事是否合法的問題提交委員會(huì)解決,美國參議院未批準(zhǔn)這個(gè)專約。隨后雙方進(jìn)行了進(jìn)一步的談判,最終于1871年5月8日簽訂了《華盛頓條約》。該約規(guī)定,將“阿拉巴瑪號(hào)”求償爭端提交給一個(gè)設(shè)在日內(nèi)瓦的仲裁法庭解決,該法庭由5人組成,這5人分別是訴訟的兩個(gè)當(dāng)事國、意大利國王、瑞士聯(lián)邦總統(tǒng)和巴西皇帝各指派的1名仲裁員。有關(guān)交戰(zhàn)團(tuán)體的承認(rèn)問題不在仲裁之列。條約包括以下3項(xiàng)規(guī)則,說明了在海戰(zhàn)中的中立國所承擔(dān)的義務(wù)。中立國應(yīng)受下列各條之約束:
第一,以相當(dāng)注意防止在其管轄范圍內(nèi)對(duì)任何該政府有合理的根據(jù)認(rèn)為是為了追逐一個(gè)與它處于和平狀態(tài)的國家的船舶或?qū)υ搰鲬?zhàn)的船只進(jìn)行裝備、武裝及配備;并以同樣的注意防止全部或部分地在其管轄范圍內(nèi)進(jìn)行特別裝備以適合戰(zhàn)爭使用而具有如上之追逐及作戰(zhàn)之目的的任何船只離開其管轄的地區(qū)。
第二,不得允許或容忍任何交戰(zhàn)一方利用它的港口或領(lǐng)水作為攻擊他方的海軍活動(dòng)基地,或用于更新或補(bǔ)充軍需或武器及補(bǔ)充兵源的目的。
第三,在其港口或領(lǐng)水內(nèi),對(duì)于在其管轄下的任何人,加以“相當(dāng)注意”,防止他們作出任何破壞上述義務(wù)及責(zé)任的行為。根據(jù)該條約第6條,仲裁員須適用這些規(guī)則和與這些規(guī)則相一致的國際法原則。英國政府不同意將這些規(guī)則作為在求償問題發(fā)生時(shí)有效的國際法原則,但它同意仲裁員在裁決案情時(shí)應(yīng)推定,英國已經(jīng)承允按照這些規(guī)則提出的原則行事。〖裁決及其依據(jù)〗
1872年9月14日,仲裁法庭作出了裁決。對(duì)于“阿拉巴瑪號(hào)”,法庭認(rèn)為,英國政府沒有采取有效措施在該船建造時(shí)即加以制止,因而在履行中立義務(wù)方面沒有加以“相當(dāng)注意”。而且,“阿拉巴瑪號(hào)”數(shù)次自由進(jìn)入英國殖民地的港口,也“沒有受到應(yīng)得的控告”。法庭認(rèn)為,英國政府不能以它缺乏能夠運(yùn)用的合法的訴訟方式為理由,而為其不給以相當(dāng)注意的行為辯護(hù)。結(jié)果,仲裁員以4票對(duì)1票的多數(shù)裁定:英國在“阿拉巴瑪號(hào)”案中由于失責(zé)未能履行《華盛頓條約》第6條所確定的規(guī)則中的第1項(xiàng)和第3項(xiàng)所述之義務(wù);裁決由英國支付給美國15 500 000美元的金幣作為賠償,以了結(jié)“阿拉巴瑪號(hào)”案的全部賠償要求?!荚u(píng)析〗
“阿拉巴瑪號(hào)”案的重要意義體現(xiàn)在國際仲裁和中立義務(wù)兩個(gè)方面。在國際仲裁史上,“阿拉巴瑪號(hào)”案的判決具有十分深遠(yuǎn)的影響,它成功地解決了英美間的一項(xiàng)嚴(yán)重爭端,突出了仲裁方法的價(jià)值和效用,促進(jìn)了國際仲裁制度的完善和發(fā)展。在中立義務(wù)方面,華盛頓三規(guī)則第一次使海戰(zhàn)中的中立行為的某些普遍原則系統(tǒng)化,對(duì)傳統(tǒng)的戰(zhàn)時(shí)中立制度作了補(bǔ)充和發(fā)展。1907年10月18日的《海戰(zhàn)中的中立國權(quán)利和義務(wù)的第八海牙公約》吸收了華盛頓規(guī)則的內(nèi)容?!紗栴}〗
(1)國際仲裁有哪些特點(diǎn)?
(2)戰(zhàn)時(shí)中立的性質(zhì)和由此引起的后果是什么?
17.紐倫堡審判
——戰(zhàn)爭犯罪、個(gè)人國際刑事責(zé)任 〖案情〗
第二次世界大戰(zhàn)期間,希特勒及其法西斯同伙領(lǐng)導(dǎo)納粹德國,對(duì)人類犯下了不可饒恕的滔天罪行。1942年1月18日,9個(gè)被希特勒占領(lǐng)的國家在英國流亡的政府,在倫敦發(fā)表《圣·詹姆斯宣言》,表示要懲處戰(zhàn)犯,這后來得到美國、英國和蘇聯(lián)的贊同。1943年10月25日,“聯(lián)合國家戰(zhàn)犯委員會(huì)”成立,同年它發(fā)表了懲處戰(zhàn)犯的莫斯科宣言;為了執(zhí)行這一宣言,美、英、法、蘇在倫敦簽訂了《控訴和懲處歐洲軸心國主要戰(zhàn)犯的協(xié)定》及其附件《歐洲國際軍事法庭憲章》(簡稱《憲章》),決定在德國紐倫堡組織歐洲國際軍事法庭,對(duì)德國主要戰(zhàn)犯進(jìn)行審判。該《憲章》規(guī)定,本法庭是為了公正迅速審判及處罰歐洲軸心國家首要戰(zhàn)爭罪犯而設(shè)立的。法庭由蘇、美、英、法四國各委任法官和助理法官各一人組成。法庭的管轄權(quán)是:
(一)審判和處罰個(gè)人和集體成員代表歐洲軸心國家利益而犯有如下罪行者:
1.反和平罪。就是策劃、準(zhǔn)備、發(fā)動(dòng)或進(jìn)行侵略戰(zhàn)爭或違反國際條約、協(xié)定和諾言之戰(zhàn)爭,或參與上述任何罪行之共同計(jì)劃和陰謀。2.戰(zhàn)爭罪。就是違反戰(zhàn)爭法規(guī)與慣例,此種違反應(yīng)包括但不限于對(duì)所在領(lǐng)土或占領(lǐng)地內(nèi)的平民之謀殺、虐待、為奴隸勞役的或其他目的的放逐,對(duì)戰(zhàn)俘或海上人員之謀殺或虐待,殺害人質(zhì),劫掠公私財(cái)物,任意破壞城市、集鎮(zhèn)或鄉(xiāng)村,或從事并不根據(jù)軍事需要之蹂躪。
3.反人道罪。就是在戰(zhàn)爭發(fā)生前和戰(zhàn)爭期間,對(duì)任何平民之謀殺、滅絕、奴化、放逐,及其他非人道行為,或因政治、種族或信仰關(guān)系,為執(zhí)行或關(guān)涉本法庭管轄范圍內(nèi)之任何罪行而為之迫害,不問其是否違反犯罪所在國之法律。
(二)對(duì)于參與策動(dòng)或?qū)嵭兄荚谕瓿缮狭腥魏巫镄械墓餐?jì)劃或陰謀的領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、教唆者和共謀者也須予以追究。
(三)有權(quán)確認(rèn)被告所屬的那個(gè)團(tuán)體或組織是犯罪團(tuán)體或組織。如果法庭確認(rèn)該組織或團(tuán)體是犯罪的,那么協(xié)定簽字國的國內(nèi)法庭、軍事法庭或占領(lǐng)區(qū)法庭有權(quán)審理這個(gè)組織或團(tuán)體的所屬成員。在此種情況下,該組織或團(tuán)體的犯罪性是不容爭辯的。(四)有權(quán)缺席審理未經(jīng)緝獲的罪犯的案件。
(五)使用證據(jù)之形式不受拘束。它可以采用它認(rèn)為有證據(jù)價(jià)值的任何證據(jù)并得規(guī)定最簡化最迅速的審理案件的手續(xù)。
(六)有權(quán)判處被告以死刑或法庭認(rèn)為公正的其他刑罰。被告所處職位無論是國家元首或部長或主管機(jī)關(guān)首長,都不能成為免刑或減刑的理由。除判處基本刑罰外,法庭得判決沒收判刑者所劫奪的財(cái)產(chǎn)并命令將其交與對(duì)德管制委員會(huì)管理。有罪判決按照對(duì)德管制委員會(huì)的命令執(zhí)行之。該委員會(huì)有權(quán)修正判決或減輕刑罰,但無權(quán)加重既定的刑罰。
后來加入《倫敦協(xié)定》的國家澳大利亞、比利時(shí)、捷克斯洛伐克、丹麥、埃塞俄比亞、希臘、海地、印度、盧森堡、荷蘭、新西蘭、挪威、波蘭、南斯拉夫等,與4國一道都是法庭的原告。它們各指派一名檢察官,組成偵查和起訴委員會(huì)。1945年10月18日,偵查和起訴委員會(huì)在柏林向歐洲國際軍事法庭正式提交了起訴書。
起訴書指控了25名德國首要戰(zhàn)犯,他們是:戈林、赫斯、里賓特洛甫、列伊、凱特爾、卡登勃倫納、羅森堡、佛蘭克、佛利克、史特萎赫、馮克、沙赫特、克虜伯、杜尼茲、菱德爾、史拉赫、昭克爾、約德爾、巴本、捷其、因瓜特、史菲爾、內(nèi)拉特、弗立茲、鮑爾曼。
起訴書還要求確認(rèn)納粹德國的下列各團(tuán)體和組織為有罪:納粹黨領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、法西斯黨衛(wèi)軍及其保安勤務(wù)處、國家秘密警察(蓋世太保)、法西斯突擊隊(duì)、帝國內(nèi)閣、德國參謀本部及國防軍最高統(tǒng)帥部。
起訴書列舉了希特勒法西斯從1920年起至德國無條件投降之日止所犯下的滔天罪行。〖雙方主張及理由〗
偵查和起訴委員會(huì)根據(jù)事實(shí),指控上述被告已構(gòu)成反和平罪、戰(zhàn)爭罪和反人道罪,要求對(duì)上述首要戰(zhàn)犯處以嚴(yán)厲的刑罰;并向法庭提出了大量的證據(jù)。被告則矢口否認(rèn)起訴書對(duì)他們指控的罪狀。為被告進(jìn)行辯護(hù)的律師團(tuán)提出如下辯護(hù)意見,要求無罪開釋上述被告,其理由是:(1)追究個(gè)人責(zé)任不符合國際法;(2)追究被告的個(gè)人責(zé)任屬于事后立法,這違反了“罪刑法定”和刑法無溯及力的原則?!寂袥Q及其依據(jù)〗
1945年10月18日,紐倫堡國際軍事法庭開庭接受起訴書,11月20日開始審訊。由于列伊在審判開始之前就在監(jiān)獄里自殺殞命;克虜伯經(jīng)醫(yī)務(wù)委員會(huì)檢查認(rèn)為已患不治之癥,不能參加受審,法庭宣布終止審理他們的案件。鮑爾曼未緝獲歸案,法庭決定對(duì)其進(jìn)行缺席審判。經(jīng)過近一年的開庭審理,包括對(duì)證人、證言、物證等各種證據(jù)材料的審查后,法庭逐一駁回了為被告辯護(hù)的律師團(tuán)所提出的辯護(hù)主張。法庭指出,“有人主張:國際法涉及的是主權(quán)國家的行為,那么,執(zhí)行此種行為的人不負(fù)個(gè)人責(zé)任,受到國家主權(quán)的理論的保護(hù)。本法庭認(rèn)為這些主張應(yīng)予駁斥?!`反國際法的罪行是人作出來的,而不是抽象的實(shí)體作出來的,也只有處罰犯有這些罪行的人,國際法的規(guī)定才能執(zhí)行?!瓏H法對(duì)個(gè)人和對(duì)國家一樣,可以加諸義務(wù)和責(zé)任。”在實(shí)踐中,一系列久已存在的戰(zhàn)爭法規(guī)和慣例也確認(rèn)違反它們的行為,如使用被禁止的武器,殺害或虐待俘虜,攻擊、掠劫和屠殺平民,都是應(yīng)受懲罰的犯罪行為;一戰(zhàn)結(jié)束后在萊比錫組織的對(duì)戰(zhàn)犯的審判也證明可以追究個(gè)人責(zé)任;1928年巴黎“非戰(zhàn)公約”使以戰(zhàn)爭作為推行國家政策的工具為非法;等等。所有這些都表明,追究戰(zhàn)爭犯罪的責(zé)任不屬于事后立法。
根據(jù)《歐洲國際軍事法庭憲章》,1946年9月30日至10月1日,法庭作出如下判決:(一)判處戈林等12人絞刑,赫斯等3人無期徒刑,史拉赫等2人有期徒刑20年,內(nèi)拉特有期徒刑15年,杜尼茲有期徒刑10年;(二)判決沙赫特、巴本、弗立茲3人無罪,立即釋放;
(三)判定納粹黨的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、黨衛(wèi)軍、國家秘密警察和保安勤務(wù)處為犯罪組織。
蘇聯(lián)籍法官對(duì)于宣判沙赫特等3人無罪,對(duì)于判處赫斯無期徒刑而非死刑,對(duì)于不宣布德國內(nèi)閣、參謀本部和國防軍最高統(tǒng)帥部為犯罪組織,提出了強(qiáng)烈的反對(duì)意見。〖評(píng)析〗
紐倫堡審判是國際法上歷史性的創(chuàng)舉。它綜合第二次世界大戰(zhàn)以前的一系列國際宣言、法令、條約中所確定的規(guī)則,在實(shí)踐中確認(rèn)了一項(xiàng)國際法原則:發(fā)動(dòng)侵略戰(zhàn)爭是嚴(yán)重的國際罪行,有關(guān)國家和個(gè)人必須為此承擔(dān)國際責(zé)任并應(yīng)受到懲罰。這對(duì)國際法,尤其是戰(zhàn)爭法和國際責(zé)任法的發(fā)展,具有深遠(yuǎn)的意義和影響。
傳統(tǒng)國際法認(rèn)為,國家在國際上不負(fù)刑事責(zé)任,對(duì)于代表國家行事的個(gè)人也不負(fù)刑事責(zé)任。紐倫堡審判表明,戰(zhàn)爭犯罪是以國家名義或作為國家機(jī)關(guān)的行為作出的,有關(guān)國家和個(gè)人均應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任。因?yàn)閲倚袨榕c代表國家行事的個(gè)人行為不是相互對(duì)立的,所以國家責(zé)任與從事國務(wù)活動(dòng)的個(gè)人責(zé)任也不可能截然分開。國家的職能必須通過國家領(lǐng)導(dǎo)人和國家機(jī)關(guān)工作人員的個(gè)人行動(dòng)來實(shí)現(xiàn),其中個(gè)人的行為不是以私人身份而是以國家名義或以國家代表的資格作出的,從而也是國家的行為。如果一國并未犯下發(fā)動(dòng)侵略戰(zhàn)爭的國際罪行,那么代表該國行事的人就不應(yīng)因此而受懲罰。反之,正是由于侵略國負(fù)有罪責(zé),才使得有關(guān)個(gè)人也必須承擔(dān)國際刑事責(zé)任。當(dāng)然,正如國家行為最終是由個(gè)人作出的一樣,國家刑事責(zé)任的具體承受者實(shí)際上是代表國家行事的有關(guān)個(gè)人。懲罰了有關(guān)個(gè)人,也就等于追究了其所屬國的國際刑事責(zé)任。此外,有關(guān)紐倫堡審判的國際條約明確規(guī)定、法庭也公開宣判了某些組織或團(tuán)體為犯罪組織,這似乎暗示著國家也可以被確認(rèn)為犯罪組織,當(dāng)然,追究其國際刑事責(zé)任是毫無問題的。
1946年12月11日,第一屆聯(lián)合國大會(huì)第95(1)號(hào)決議一致確認(rèn)《紐倫堡憲章》中所包括的國際法原則。1950年,聯(lián)合國國際法委員會(huì)根據(jù)聯(lián)大決議編纂出如下國際法原則:
(一)反和平罪、戰(zhàn)爭罪、反人道罪是違反國際法的罪行;(二)共謀、從事上述罪行的人承擔(dān)個(gè)人責(zé)任并應(yīng)受懲罰;
(三)不違反所在國的國內(nèi)法,被告的地位、政府或上級(jí)命令不能作為免除國際法責(zé)任的理由。1948年《防止及懲治滅絕種族罪公約》載入了這些原則?!紗栴}〗
(1)紐倫堡審判在國際法上有何意義?(2)紐倫堡原則的內(nèi)容是什么?
18.東京審判
——戰(zhàn)爭犯罪、個(gè)人國際刑事責(zé)任 〖案情〗
依據(jù)1943年《開羅宣言》、1945年《波茨坦公告》和日本投降書以及同年的莫斯科會(huì)議的宗旨,為審判日本戰(zhàn)犯,遠(yuǎn)東盟軍最高統(tǒng)帥部于1946年1月19日公布了《遠(yuǎn)東國際軍事法庭憲章》(以下簡稱《憲章》)。按照該《憲章》,由中、美、英、蘇、澳、法、荷、印、加、新、菲等11國各指派一名法官,組成遠(yuǎn)東國際軍事法庭,上述11個(gè)國家系本法庭的原告。代表原告起訴的機(jī)構(gòu)是國際檢察處。按照《憲章》第8條之規(guī)定,由盟軍最高統(tǒng)帥部指派檢察長對(duì)屬本法庭管轄內(nèi)之戰(zhàn)爭罪犯的控告負(fù)調(diào)查及起訴之責(zé)。任何曾與日本處于戰(zhàn)爭狀態(tài)之聯(lián)合國家得指派陪席檢察官一人,以協(xié)助檢察長。法庭公布《憲章》的同時(shí),季楠被正式任命為檢察長。
國際檢察處列出的被告有:荒木貞夫、土肥原賢
二、橋木欣五朗、煙俊天、平治騏一郎、廣田弘毅、星野直樹、坂恒征四郎、賀屋興宣、本戶本
一、木村兵太郎、永野國昭、松井石根、松岡洋右、南次郎、武藤章、永野修男、岡敬純、大川周明、大島浩、佐藤賢了、重光葵、島田繁太郎、白鳥敏夫、鈴木貞
一、東鄉(xiāng)茂德、東條英機(jī)、梅津美治郎?!茧p方主張及理由〗 國際檢察處指控上列被告自1928年1月1日至1945年9月2日期間犯有破壞和平罪、戰(zhàn)爭罪和反人道罪,并在起訴書中列出了55項(xiàng)罪狀,其中有些是針對(duì)全體被告提出的,有些則是針對(duì)部分被告提出的。被告的辯護(hù)律師則辯駁說,聯(lián)合國沒有授權(quán)盟軍最高統(tǒng)帥審判破壞和平罪的權(quán)利;侵略戰(zhàn)爭不構(gòu)成非法;戰(zhàn)爭是國家行為,個(gè)人在國際法上沒有責(zé)任。〖判決及其依據(jù)〗
法庭于1946年4月29日正式受理國際檢察處的起訴,并駁回了被告的異議,依《憲章》規(guī)定確定了它的管轄權(quán)?!稇椪隆返?條規(guī)定:
本法庭有權(quán)審判及懲罰被控以個(gè)人身份或團(tuán)體成員身份犯有各項(xiàng)罪狀,以下任何一項(xiàng)行為,均構(gòu)成犯罪,本法庭均有管轄權(quán): 1.破壞和平罪。指策劃、準(zhǔn)備、發(fā)動(dòng)或執(zhí)行一種經(jīng)宣戰(zhàn)或不經(jīng)宣戰(zhàn)之侵略戰(zhàn)爭,或違反國際法條約、協(xié)定或保證之戰(zhàn)爭,或參與上述任何罪行之共同計(jì)劃或陰謀。
2.戰(zhàn)爭犯罪。指違反戰(zhàn)爭法規(guī)及戰(zhàn)爭慣例之犯罪行為。
3.反人道罪。指戰(zhàn)爭發(fā)生前或戰(zhàn)爭進(jìn)行中對(duì)任何和平人口之殺害、滅種、奴役,借暴力強(qiáng)迫遷居,以及其他不人道行為,或基于政治上或種族上之理由之虐害行為,此種虐害行為系于執(zhí)行或共謀歸本法庭管轄之任何罪狀所施行者,至于其是否違反犯罪所在地國之法則在所不問。
按照該《憲章》的規(guī)定,上述罪行都是應(yīng)該追究個(gè)人責(zé)任的國際罪行,被告的官方地位,遵從政府或上級(jí)命令,都不能成為免除個(gè)人責(zé)任的理由。
經(jīng)過兩年半的審理,法庭在調(diào)查了大量證據(jù)(有419人出庭作證,書面證據(jù)達(dá)4 336件)的基礎(chǔ)上,逐一駁回了為被告辯護(hù)的律師所提出的辯護(hù)理由。1948年11月4日法庭作出了最后判決。被告中除松岡洋右和永野修男在審訊中死亡、大川周明因患精神病而中止受審?fù)?,其?5人全部被判為有罪。其中,判處東條英機(jī)、廣田弘毅,坂垣征四郎、土肥原賢
二、松井石根、木村兵太郎、武藤章等7人絞刑;判處東鄉(xiāng)茂德20年徒刑;判處重光葵7年徒刑;判處其余16名罪犯無期徒刑?!荚u(píng)析〗
遠(yuǎn)東國際軍事法庭的審判和判決,與紐倫堡審判一樣,在國際法上,尤其是戰(zhàn)爭法上是一種歷史性的創(chuàng)舉,它確立了追究首要戰(zhàn)犯的國際刑事責(zé)任,這對(duì)國際責(zé)任法的發(fā)展具有十分深遠(yuǎn)的意義。但是,在應(yīng)該受到懲罰的戰(zhàn)犯中,由于種種原因,許多人逃脫了審判。從日本投降至今,在日本總有一小撮軍國主義分子從暗地里到公開、從小打小鬧到大規(guī)模、有計(jì)劃有組織地為其侵略戰(zhàn)爭辯護(hù),試圖篡改歷史。東京審判鐵案如山。它已經(jīng)證明并且還將證明,發(fā)動(dòng)侵略戰(zhàn)爭是國際法上最嚴(yán)重的罪行,戰(zhàn)爭罪犯必須承擔(dān)國際刑事責(zé)任并應(yīng)受到懲罰。 〖問題〗
遠(yuǎn)東國際軍事法庭的審判和判決在國際法上有何意義?
19.特萊爾冶煉廠案
——跨界環(huán)境損害賠償、國家責(zé)任 〖案情〗
特萊爾冶煉廠是一家由加拿大私人經(jīng)營的北美最大的冶煉廠,位于美加邊界線附近的英屬哥倫比亞。它從1896年開始冶煉鋅和錫。由于所提煉的礦物含有硫磺,煙霧排入大氣后變成二氧化硫。到1930年,每天排入大氣的二氧化硫達(dá)600噸至700噸。這股有害氣體隨著上升的氣流南下進(jìn)入美國,在華盛頓州造成嚴(yán)重的污染損害,特別是對(duì)莊稼、樹木、牧場、牲畜等農(nóng)牧業(yè)損害嚴(yán)重,成為歷史上最嚴(yán)重的一起跨界污染事件,從而引起美加之間關(guān)于損害賠償問題的爭端。由于私人提出的索賠多年沒有獲得滿意的解決,從1927年起,美加開始外交談判,并在1931年達(dá)成共識(shí),成立混合委員會(huì)解決該問題。同年,該委員會(huì)提出報(bào)告說,截止到1932年1月1日,特萊爾冶煉廠給美國方面造成的損失將達(dá)到35萬美金。加拿大政府表示同意支付35萬美金作為對(duì)美方全部損失的賠償,但這一建議遭到美方拒絕,該爭端未能得到解決。此后,特萊爾冶煉廠采取了一些控制排放的措施,使二氧化硫的排放量逐步減少,到1937年中,二氧化硫的排放量已下降到不足1930年排放量的一半。但是,華盛頓州所蒙受的損失問題并未得到解決,新的污染源也依然存在。
1935年4月15日,美加兩國接受委員會(huì)的建議,簽訂了一個(gè)特別協(xié)定(《渥太華條約》),設(shè)立了由比利時(shí)人霍斯蒂任主席、美加各自任命一名科學(xué)家為仲裁員的特別仲裁法庭,請(qǐng)求法庭裁決以下問題:(1)特萊爾冶煉廠給華盛頓州造成的任何損害是否是從1932年1月1日起發(fā)生的?如果是,對(duì)此應(yīng)如何賠償?(2)如果對(duì)第一個(gè)問題的回答是肯定的,是否應(yīng)要求特萊爾冶煉廠抑制今后對(duì)華盛頓州造成損害?如果應(yīng)抑制,要抑制到什么程度?(3)根據(jù)對(duì)上述問題的回答,特萊爾冶煉廠應(yīng)采取什么措施或制度?(4)根據(jù)對(duì)第二個(gè)和第三個(gè)問題的裁決,應(yīng)支付什么樣的損害賠償?協(xié)議還規(guī)定,法庭適用的法律是“美國在處理同類問題上所適用的法律和慣例,以及國際法和國際慣例”,并考慮雙方謀求公平解決的愿望?!疾脹Q及其依據(jù)〗
1938年4月16日,法庭作出第一個(gè)裁決。法庭指出,加拿大已根據(jù)協(xié)議對(duì)業(yè)已發(fā)生的跨國損害承擔(dān)國際責(zé)任,該爭端的性質(zhì)是政府間的且不是以對(duì)個(gè)人實(shí)行外交保護(hù)為基礎(chǔ)的。對(duì)于第一個(gè)問題的第一部分,法庭作出了肯定的回答,裁定冶煉廠自1932年1月1日起已在華盛頓州造成損害,損害期間確定至1937年10月1日止。對(duì)損害程度的估定問題,法庭適用了美國法院在損害與侵權(quán)案件中發(fā)展起來的原則,對(duì)美國經(jīng)過證實(shí)的開墾地及未開墾地的損害賠償要求給予了滿足,但駁回了美國提出的主權(quán)遭到破壞的賠償要求。裁決判決加拿大支付美國78 000美元,作為自1932年1月1日至1937年10月1日期間的“完全的和最后的補(bǔ)償與賠償”,并應(yīng)自本報(bào)告及裁決作出之日至付清此筆賠償金以前,附加年息6%的利息。該項(xiàng)裁決不得變更或修改。對(duì)于第二、第三個(gè)問題,法庭使冶煉廠接受一個(gè)臨時(shí)制度,以便提供必要資料建立一個(gè)有效的永久制度以及在過渡期間避免發(fā)生進(jìn)一步的損害行為。針對(duì)美國提出的修改1938年裁決的要求,1941年3月11日,法庭作出最后裁決。它駁回了美國的要求,明確說明了爭端的性質(zhì)、尊重“定案”原則以及應(yīng)適用的法律等問題。
法庭認(rèn)為,由于國際法上缺乏有關(guān)處理大氣污染問題的規(guī)則和慣例,在最近似的、可比擬的水污染問題上的國際實(shí)踐亦告闕如,故可以借鑒美國最高法院有關(guān)處理空氣或水污染的先例;但國際法庭一般不得背離國際法規(guī)則而適用國內(nèi)法的規(guī)則和判例,在與國際法規(guī)則不矛盾的情況下,則沒有理由排除它們的適用。而且美國最高法院在處理州際間的準(zhǔn)主權(quán)權(quán)利問題上所適用的規(guī)則與國際法規(guī)則是一致的。因此,沒有必要討論應(yīng)根據(jù)國際法或是根據(jù)美國法律來裁決的問題。
法庭認(rèn)為,本案是兩國關(guān)于在一國領(lǐng)土內(nèi)遭受損害問題的爭端,而不是私人或國家代表私人提出求償。在兩國之間,如果損害得到證實(shí),損害國就應(yīng)給予受害國公平的和適當(dāng)?shù)馁r償。法庭1938年的裁決已對(duì)此作了明確的答復(fù)。這一裁決具有定案效力,尊重“定案”是確定的國際法原則,美國要求對(duì)它進(jìn)行審查和審議的理由是不充分的。
對(duì)于第一個(gè)問題的后半部分,法庭以證據(jù)不足駁回了美國提出的1937年至1940年期間存在損害以及補(bǔ)償有關(guān)調(diào)查費(fèi)用的要求。對(duì)于第二個(gè)問題,法庭判定,特萊爾冶煉廠應(yīng)抑制造成進(jìn)一步的損害。法庭指出:“根據(jù)國際法以及美國法律的原則,任何國家都沒有權(quán)利以這樣的一種做法使用或允許使用其領(lǐng)土,以致帶來了由煙霧在他國領(lǐng)土或?qū)λ麌约霸擃I(lǐng)土之上財(cái)產(chǎn)和生命的損害”。對(duì)于第三個(gè)問題,法庭要求冶煉廠建立一個(gè)永久的煙霧排放制度,應(yīng)將排放限制在被認(rèn)為能夠適當(dāng)防止損害的程度,并設(shè)立一個(gè)保證適應(yīng)氣象條件變化的調(diào)節(jié)系統(tǒng)。如果恰當(dāng)?shù)乇3诌@種制度仍發(fā)生損害,則應(yīng)給予一筆議定的賠償款?!荚u(píng)析〗
本案是一個(gè)在國際司法實(shí)踐中確定跨界空氣污染應(yīng)承擔(dān)國家責(zé)任的著名案例。它在國際法上第一次明確提出了一國使用其領(lǐng)土或者管理其國民使用其領(lǐng)土而對(duì)鄰國造成損害應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。因此,有人認(rèn)為這一案例是對(duì)禁止濫用權(quán)利原則即國家行使領(lǐng)土主權(quán)應(yīng)受限制的確認(rèn),也有人認(rèn)為這是國家之間善意與相鄰關(guān)系義務(wù)的確認(rèn)。不管如何,這一案例的影響是巨大的。正如上文所引用的那一段經(jīng)典判詞所指出的,這是國際法和美國法的原則。如今,這一原則已得到普遍確認(rèn)。1972年斯德哥爾摩聯(lián)合國人類環(huán)境會(huì)議所通過的《人類環(huán)境宣言》第2條、第21條明確規(guī)定:各國有責(zé)任確保其管轄或控制的活動(dòng),不給其他國家或國家管轄以外的地區(qū)的環(huán)境造成損害。這就確立了一個(gè)比“特萊爾冶煉廠案”意義更深遠(yuǎn)的原則。
本案在國際法上也受到一定批評(píng)。主要是法庭所適用的美國法律原則,尤其是損害與侵權(quán)行為的原則,在國際法上并無普遍的意義。以一國法律原則確定另一國的國際責(zé)任也不合適。此外,這一案例是以傳統(tǒng)的過失責(zé)任為前提的,雖然它加強(qiáng)了國家須加以適當(dāng)注意的義務(wù),但是它與現(xiàn)代高度危險(xiǎn)行為,包括環(huán)境損害行為的嚴(yán)格責(zé)任原則是不相符合的?!紗栴}〗
(1)評(píng)析本案在國際法上的意義。
(2)結(jié)合本案,分析說明國家為什么要對(duì)跨界環(huán)境損害承擔(dān)賠償責(zé)任?
20.英伊石油公司案 ——條約解釋、條約的特征 〖案情〗
英伊石油公司是一家英國私有公司,由伊朗政府授予其在伊朗境內(nèi)開采石油的特許權(quán)。雙方在許多問題上存在著分歧。1951年,伊朗議會(huì)通過了石油工業(yè)國有化的法律。根據(jù)這項(xiàng)法律,伊朗政府對(duì)英伊石油公司實(shí)行了國有化。這就引起了伊朗和該公司之間更大的沖突。英伊石油公司認(rèn)為這些法律違反了以前與伊朗政府簽訂的有關(guān)契約。英國政府支持該公司的主張,并以行使外交保護(hù)權(quán)的名義,于1951年5月26日以單方申請(qǐng)形式在國際法院對(duì)伊朗提起訴訟?!茧p方主張及理由〗
英國認(rèn)為,根據(jù)兩國曾經(jīng)發(fā)表過的愿意接受國際法院強(qiáng)制管轄的聲明,國際法院對(duì)本案有管轄權(quán)。其中,伊朗1932年9月19日的聲明指出:對(duì)于伊朗接受的條約或公約所發(fā)生的爭端,愿意依照《國際常設(shè)法院規(guī)約》第36條第2款接受國際常設(shè)法院的管轄。英國認(rèn)為,該聲明對(duì)于1932年9月19日以后締結(jié)的條約也應(yīng)適用,國際法院對(duì)本案應(yīng)有管轄權(quán)。
英國政府還指出:1933年伊朗與英伊石油公司締結(jié)的協(xié)定,既是一項(xiàng)特許權(quán)契約,又是伊朗與英國之間的國際條約。英國與伊朗兩國政府根據(jù)該條約分別負(fù)有義務(wù),所以,違反了該協(xié)定,即是違反了國際條約,因而也違反了國際法。此外,英國還向法院申請(qǐng)了臨時(shí)保全措施。
伊朗則對(duì)國際法院的管轄權(quán)提出初步反對(duì)意見,理由是:伊朗的前述接受國際法院管轄權(quán)的聲明,只適用于該聲明發(fā)表后的條約、協(xié)定的爭端,而英國的要求都是直接或間接地以1932年以前與伊朗締結(jié)的條約為依據(jù)的。〖判決及其依據(jù)〗
國際法院于1951年7月5日作出臨時(shí)保全措施的裁決,裁定伊朗政府不得采取措施阻撓英伊石油公司照常進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)和商業(yè)活動(dòng),這種活動(dòng)仍然在公司的管理機(jī)構(gòu)控制之下進(jìn)行,另成立一個(gè)監(jiān)察委員會(huì)予以監(jiān)督。
1952年7月22日,國際法院對(duì)管轄權(quán)問題作出判決:它對(duì)本案沒有管轄權(quán),并立即終止臨時(shí)保全措施。法院認(rèn)為,其管轄權(quán)只能建立在爭端當(dāng)事國同意的基礎(chǔ)之上。本案中,對(duì)伊朗1932年9月19日所作出的聲明的適用范圍,英國和伊朗存在著兩種不同的理解。法院承認(rèn),從語法上看,上述兩種理解都是可能的。但是,法院認(rèn)為,不能建筑在純語法性的解釋之上,只能以自然的、合理的方式閱讀文本,并充分考慮伊朗作出聲明時(shí)的意圖。這樣做的結(jié)果是,法院管轄權(quán)應(yīng)只局限于1932年聲明作出以后的條約爭端。
國際法院不接受英國關(guān)于1933年特許權(quán)協(xié)定既是一項(xiàng)契約、又是兩國之間的條約的主張。法院認(rèn)為,雖然在簽訂這項(xiàng)協(xié)議前,兩國政府間進(jìn)行過談判,但協(xié)議本身只能被認(rèn)為是一國政府和外國法人之間的一項(xiàng)特許合同,英國政府并非契約的當(dāng)事人,英國政府同伊朗政府無契約上的法律關(guān)系。伊朗政府既不能根據(jù)契約對(duì)英國提出任何權(quán)利要求,而只能向該公司提出要求,也不對(duì)英國政府負(fù)擔(dān)任何契約上的義務(wù),而只對(duì)該公司負(fù)擔(dān)義務(wù)。協(xié)議文件由伊朗政府與英伊石油公司雙方簽署,惟一的目的是規(guī)定伊朗政府同公司之間有關(guān)特許協(xié)議的關(guān)系,絕不是調(diào)整兩國政府間的關(guān)系。因此,英國政府不能援引1933年協(xié)定,要求伊朗對(duì)其承擔(dān)國際法上的義務(wù)?!荚u(píng)析〗
本案涉及到條約的解釋方法和條約的定義及特征問題。在該案中,法院指出,條約的解釋,只能以自然的、合理的方式閱讀文本,并充分考慮當(dāng)事國的意圖。這一點(diǎn)為1969年《條約法公約》所確認(rèn)。該公約規(guī)定,條約文字必須按其在上下文中自然而通常的意義加以解釋,即通常意義原則。此外,由于條約是國家間締結(jié)的協(xié)議,因此,解釋條約還應(yīng)探究當(dāng)事國的真實(shí)意思表示,即考慮當(dāng)事國的意圖。
在國際法上,條約是國際法主體之間依據(jù)國際法所締結(jié)的據(jù)以確定其相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的國際協(xié)議。只有國家、國際組織等國際法主體間訂立的協(xié)議才是條約,任何自然人或法人與國家間訂立的協(xié)議,不論內(nèi)容和形式如何,均不是條約而只是契約。法院在本案中對(duì)以英伊石油公司為一方,伊朗政府為另一方所訂立的特許權(quán)協(xié)議的性質(zhì)的理解,正是建立在此基礎(chǔ)上的。因此,任何國家都不能以一個(gè)契約為根據(jù)對(duì)另一個(gè)國家提出權(quán)利請(qǐng)求。如本案的情況,伊朗不能以該特許權(quán)契約要求英國承擔(dān)國際法上的義務(wù),反之,英國也不能以其為根據(jù)要求伊朗承擔(dān)國際法上的義務(wù),兩國之間不存在條約關(guān)系。〖問題〗
(1)條約解釋的原則是什么?(2)條約的特征是什么?
21.美國駐德黑蘭外交和領(lǐng)事人員案 ——外交、領(lǐng)事特權(quán)與豁免、國家責(zé)任 〖案情〗
1979年11月4日,在美國駐伊朗大使館外進(jìn)行游行示威的伊朗人襲擊了大使館館舍。盡管大使館曾多次呼吁伊朗當(dāng)局給予援助,但伊朗保安部隊(duì)并沒有干預(yù)或控制這種局勢(shì),結(jié)果大使館館舍被占領(lǐng),使館人員,包括領(lǐng)事及非美籍人員和當(dāng)時(shí)在大使館的來賓,均被拘禁。11月5日,在伊朗的領(lǐng)事館也發(fā)生了同樣的事件。從那時(shí)起,該大使館和領(lǐng)事館館舍一直在占領(lǐng)者手中,占領(lǐng)者搜索并掠奪外交和領(lǐng)事檔案與文件。除釋放13人外,其余的被拘禁人員均被扣作人質(zhì),以迫使美國滿足他們提出的要求。
1979年11月29日,美國向國際法院就美國駐伊朗大使館的處境及美國駐伊朗的外交和領(lǐng)事人員被扣為人質(zhì)的問題對(duì)伊朗提起訴訟。
〖雙方主張及理由〗
美方聲稱,伊朗政府已經(jīng)違反并且仍在違反1961年《維也納外交關(guān)系公約》、1963年《維也納領(lǐng)事關(guān)系公約》、1955年《美伊友好經(jīng)濟(jì)關(guān)系及領(lǐng)事權(quán)利條約》、1973年《關(guān)于防止和懲罰對(duì)國際保護(hù)人員包括外交代表犯罪的公約》、《聯(lián)合國憲章》和國際慣例,請(qǐng)求法院判決并宣布:(1)伊朗違反了對(duì)美國承擔(dān)的各項(xiàng)條約義務(wù);(2)伊朗有義務(wù)立即釋放拘禁于大使館的所有人員及拘禁于伊朗外交部的3人,并保證他們安全離境;(3)伊朗政府應(yīng)對(duì)其不法行為向美國賠償損失;(4)將對(duì)此罪行負(fù)責(zé)的人員送交主管當(dāng)局懲處;同時(shí)請(qǐng)求采取臨時(shí)保全措施。
伊朗政府辯稱,國際法院不能、也不應(yīng)該受理此案。由于這個(gè)問題僅代表一個(gè)全面問題的非中心的、次要的側(cè)面,不應(yīng)該將全面的問題分割開來研究。25年來,美國一直在干涉伊朗內(nèi)政,剝削伊朗,對(duì)伊朗人民犯下了無數(shù)違反國際法準(zhǔn)則和人道主義的罪行。伊美沖突中所包括的問題不是美國起訴書所根據(jù)的條約的解釋和適用的問題,而是其他許多更基本和更復(fù)雜的問題?!寂袥Q及其依據(jù)〗
1979年12月15日,國際法院指示了臨時(shí)措施。法院認(rèn)為:在處理國家關(guān)系上,沒有比外交使節(jié)及大使館不受侵犯權(quán)更基本的先決條件。縱觀歷史,各種信仰及文化的國家都為此目的遵循上述相互義務(wù);這些義務(wù),特別是保證外交人員人身安全及不受追訴的義務(wù),乃是他們的代表性質(zhì)和外交職務(wù)所必不可少的、絕對(duì)的和固有的。
外交機(jī)構(gòu)及其特權(quán)與豁免是經(jīng)受了多少世紀(jì)以來的考驗(yàn),并證明是在國際社會(huì)中有效合作的一種重要工具;而且不問各國的憲政及社會(huì)制度為何,它都有助于國家間達(dá)到互相理解并以和平方式解決爭端。
自古以來,各民族間在處理領(lǐng)事關(guān)系上所建立的不受妨礙的行為準(zhǔn)則,在促進(jìn)各國友好關(guān)系的發(fā)展,保證外國僑民在僑居國領(lǐng)土上受到保護(hù)并得到幫助方面,在當(dāng)代國際法條件下,仍不失重要性;因此,領(lǐng)事官員及雇員的特權(quán)與豁免,領(lǐng)事館舍及檔案的不可侵犯權(quán),同樣是深深根植于國際法的原則。
任何一國固然不負(fù)有同他國維持外交關(guān)系或領(lǐng)事關(guān)系的義務(wù),但卻不能不承認(rèn)那些不可回避的、固有的義務(wù),這些義務(wù)現(xiàn)已被編纂在1961年和1963年的維也納公約中,而伊朗和美國都是締約國。
本案所請(qǐng)求之事的局勢(shì)繼續(xù)存在,揭示了有關(guān)人員仍置身于困乏、痛苦、憂慮,甚至是生命和健康的威脅之中,并因而可能造成嚴(yán)重的不可彌補(bǔ)的損失。
法院還不能不注意到伊美作為締約國的1973年《關(guān)于防止和懲罰對(duì)國際保護(hù)人員包括外交代表犯罪的公約》的規(guī)定。
鑒于上述種種考慮,根據(jù)本法院規(guī)約第41條的規(guī)定,本法院認(rèn)為基于目前情況,有必要指示臨時(shí)措施,以保全所要求的權(quán)利。為此,本法院一致同意指示下列臨時(shí)措施:
1.(1)伊朗政府應(yīng)立即保證歸還美國大使館、辦事處及領(lǐng)事館,恢復(fù)美國當(dāng)局對(duì)上述館舍絕對(duì)的控制和占有,并應(yīng)按兩國間的有效條約及一般國際法的規(guī)定,保證其不受侵犯并得到有效的保護(hù);
(2)伊朗政府應(yīng)立即無例外地釋放一切被扣押在美國大使館或伊朗外交部中或在其他地方作為人質(zhì)的全部美國公民,并應(yīng)依兩國間有效條約和一般國際法,對(duì)上述全體人員提供充分的保護(hù);
(3)伊朗政府應(yīng)從即日起,對(duì)美國外交領(lǐng)事人員提供依兩國間有效條約和一般國際法所享有的充分的保護(hù)、特權(quán)和豁免,包括一切刑事的管轄豁免,以及離開伊朗的自由和便利。
2.美伊兩國政府不得采取,并應(yīng)保證不采取可能加劇兩國間緊張局勢(shì)或使解決現(xiàn)有爭端更加困難的行動(dòng)。
1980年5月24日,法院對(duì)本案實(shí)質(zhì)部分作出判決。法院駁回了伊朗的主張,認(rèn)為對(duì)本案有管轄權(quán)。法院將實(shí)質(zhì)部分分為兩個(gè)階段。第一階段的事實(shí)包括襲擊、占領(lǐng)使領(lǐng)館及其財(cái)產(chǎn)、毀壞檔案、扣留人質(zhì)的行為。這段期間的事件不能直接歸因于伊朗國家,因?yàn)檫€不能證明這些行為是代表國家或由國家機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)以便執(zhí)行某種職務(wù)而作出的,所以不能歸因于國家。但這不是說伊朗國家對(duì)這一階段的事實(shí)就沒有任何責(zé)任,因?yàn)橐晾时憩F(xiàn)出來的行為是與它所承擔(dān)的國際義務(wù)是不相符的。維也納外交和領(lǐng)事關(guān)系公約的許多條款規(guī)定使領(lǐng)館及外交與領(lǐng)事人員不可侵犯和接受國有義務(wù)予以保護(hù),這不僅僅是條約法的規(guī)則,而且是國際法的普遍規(guī)則。事件發(fā)生后,美國使館請(qǐng)求伊朗當(dāng)局給予援助和保護(hù),但伊朗當(dāng)局沒有采取適當(dāng)步驟保護(hù)使領(lǐng)館及其人員和制止事態(tài)的發(fā)展,伊朗已完全違反了它的條約義務(wù)。第二階段的事實(shí)是武裝分子完全占領(lǐng)使領(lǐng)館,外交和領(lǐng)事人員被扣作人質(zhì)。法院指出,根據(jù)維也納公約,伊朗有義務(wù)立即采取一切措施盡快結(jié)束這一場侵犯使領(lǐng)館及其人員的事件,使一切恢復(fù)原狀和賠償損失。但伊朗政府沒有這樣做,反而贊同和支持武裝分子的行為,從而使非法占領(lǐng)和扣留人質(zhì)得以繼續(xù)下去。伊朗政府的這種贊同和支持就使武裝分子的行為轉(zhuǎn)化為伊朗國家的行為,因此伊朗再次違反了它的條約義務(wù)。
總之,伊朗在許多方面業(yè)已違反,并正在違反它根據(jù)國際條約和長期確立的國際法規(guī)則所承擔(dān)的義務(wù)。伊朗違反對(duì)美國所承擔(dān)的義務(wù),根據(jù)國際法應(yīng)負(fù)國際責(zé)任。
1981年1月19日,美國和伊朗締結(jié)了一些解決此爭端的協(xié)議,人質(zhì)獲釋。此案最終以政治方法得到解決?!荚u(píng)析〗
外交、領(lǐng)事特權(quán)與豁免是使領(lǐng)館及其人員的代表性和職務(wù)需要所必不可少的,不僅是條約法的規(guī)則,而且是習(xí)慣法的規(guī)則,任何國家均應(yīng)尊重這些特權(quán)與豁免,并給予使領(lǐng)館及其人員特別保護(hù)。如果一國未履行其義務(wù),就引起國家責(zé)任。在本案中,伊朗對(duì)武裝分子襲擊、占領(lǐng)使領(lǐng)館和扣留人質(zhì)的行為本來不負(fù)責(zé),但它在美國使館請(qǐng)求伊朗當(dāng)局給予援助和保護(hù)時(shí)采取不作為的態(tài)度,這就違反了其應(yīng)采取一切適當(dāng)步驟保護(hù)使領(lǐng)館及其人員的國際義務(wù)。而且,伊朗政府還贊同和支持武裝分子的行為。通過這種國家行為,武裝分子的非法行為就可歸于伊朗國家而成為伊朗的國家行為,這構(gòu)成伊朗對(duì)其國際義務(wù)的再次違反。因此,伊朗要承擔(dān)國家責(zé)任?!紗栴}〗
(1)外交與領(lǐng)事特權(quán)和豁免的內(nèi)容是什么?它們的關(guān)系如何? 哪些行為可歸于國家而成為國家行為?
第三篇:國際法案例分析
案情:紐倫堡國際軍事法庭審判案(見教材445頁)
(一)在國家享有戰(zhàn)爭權(quán)的傳統(tǒng)國際時(shí)期,戰(zhàn)爭犯罪指違反公認(rèn)的戰(zhàn)爭法規(guī)和慣例的行為。這種行為不僅違反國際法,也違反犯罪人本國的刑法。第二次大戰(zhàn)后戰(zhàn)爭犯罪的概念得到了充實(shí)發(fā)發(fā)展,根據(jù)1945年《歐洲國際軍事法庭憲章》和1946 《遠(yuǎn)東國際軍事法庭憲章》的規(guī)定,戰(zhàn)爭罪行包括:破壞和平罪、戰(zhàn)爭罪、反人道罪三種。
(二)紐倫堡國際軍事法庭的審判實(shí)踐不僅開創(chuàng)了審判戰(zhàn)爭罪犯,懲治戰(zhàn)爭罪行國際范例,而且對(duì)發(fā)展戰(zhàn)爭法具有重要意義。首先確立了戰(zhàn)爭罪行的概念和性質(zhì)。法庭對(duì)被告的定罪使該法庭憲章規(guī)定戰(zhàn)爭罪行得到了證實(shí),從此戰(zhàn)爭罪行被確立包括:(見教材413頁)破壞和平罪、戰(zhàn)爭罪、違反人道罪。
本案的審判進(jìn)一步確定了戰(zhàn)爭罪為國際犯罪。
法庭認(rèn)為第一次世界大戰(zhàn)后一系列的國際文件規(guī)定侵略戰(zhàn)爭是一種國際罪行。在此,法庭基礎(chǔ)上法庭在它的判決書中稱:破壞和平,即侵略戰(zhàn)爭,是最大的國際罪行,是“全部禍害的總和”因?yàn)闆]有侵略便不會(huì)有國際戰(zhàn)爭,沒有國際戰(zhàn)爭便不會(huì)殺傷、破壞、奸淫、掠奪、虐待俘虜、殘害平民以及其他種種戰(zhàn)爭罪行。這不僅闡明了侵略戰(zhàn)爭行為是國際犯罪,而且指出由侵略戰(zhàn)爭而發(fā)生的違反戰(zhàn)爭法規(guī)和慣例的行為,違反人道的行為也國際犯罪行為。
(三)紐倫堡國際軍事法庭,根據(jù)《歐洲國際軍事救憲章》對(duì)德國戰(zhàn)犯進(jìn)行了審判。
(四)為了懲治上述國際罪行《紐倫堡國際軍事法庭憲章》及審判實(shí)踐確立了懲治原則,而且早為聯(lián)合國所肯定,這些原則也被國際法委員會(huì)編纂的1950年通過的紐倫堡原則所涵蓋。具體有如下原則:(見教材419頁注解)。
案情:卓長仁動(dòng)機(jī)案(見教材第434頁)
(一)韓國是嚴(yán)格遵守了《海牙公約》的規(guī)定的。
對(duì)于被非法劫持的航空器及其內(nèi)的機(jī)組人員和乘客,依公約規(guī)定航空器降落地國應(yīng)予保護(hù)?!逗Q拦s》第9條規(guī)定:締約國應(yīng)采取一切適當(dāng)措施以恢復(fù)或維護(hù)合法機(jī)長對(duì)航空器的控制。對(duì)航空器、乘客或機(jī)組人員的繼續(xù)旅行提供方便,并應(yīng)將航空器和所載貨物不遲延地交還給合法所有人。韓國對(duì)我國被劫持的296號(hào)民航機(jī)的機(jī)組成員和乘客提供了方便,不僅提供了食宿,還組織了當(dāng)?shù)氐挠^光。且應(yīng)日本乘客要求讓他們返回了日本,協(xié)助中國乘客和機(jī)組人員順利返回中國,并將航空器交還給中國。所以應(yīng)認(rèn)定,韓國是嚴(yán)格遵守了《海牙公約》規(guī)定的。
(二)韓國拒絕引渡卓長仁等罪犯沒有違反國際法。根據(jù)《海牙公約》第4條規(guī)定(174)中國和韓國對(duì)卓長仁等人罪犯行為都有管轄權(quán),因?yàn)橹袊潜唤俪值?96民航登記國并且是6名罪犯的國籍國,而韓國是該飛機(jī)的降落地國,并且該飛機(jī)降落時(shí)卓長仁等人犯均在該機(jī)內(nèi)。盡管中國是航空器的登記國,但由于公約并沒有賦予其優(yōu)先行使管轄的權(quán)利,因此只有在韓國將人犯引渡給中國的情況下,中國才能行使管轄要
權(quán)。而韓國作為人犯的所在地國基于其屬地優(yōu)越權(quán)可首先行使其管轄權(quán)。因此,韓國的司法機(jī)關(guān)拘留、逮捕并起訴卓長仁等人犯,其法院對(duì)他們進(jìn)行了審判和處罰不違反國際法。
(三)中國引渡卓長仁等的根據(jù)是《海牙公約》
關(guān)于對(duì)被指控的劫機(jī)罪犯的引渡,《海牙公約》原則上規(guī)定締約國應(yīng)將非法劫持航空器的行為視為可引渡的罪行規(guī)定在它們之間的現(xiàn)行的和即將締結(jié)的引渡條約中;若締約國規(guī)定只有在定立引渡條約情況下,才能引渡,而其與請(qǐng)求引渡國間尚沒有引渡條約,則可以本公約作為引渡的法律依據(jù);締約國沒規(guī)定只有引渡條約才可引渡,則可按照被被請(qǐng)求國法律規(guī)定的條件,承認(rèn)上述罪行為可引渡的罪行。我國當(dāng)時(shí)雖與韓國沒有外交關(guān)系,但兩國均為《海牙公約》的當(dāng)事國,我國是被劫持飛機(jī)的登記國和罪犯的國籍國,對(duì)他們的罪行有管轄權(quán),因此向韓國提出了引渡請(qǐng)求。韓國與我國雖無外交關(guān)系和締約引渡條約,但若它愿意引渡,可以按公約闡明的引渡原則,將人犯引渡給中國。但它拒絕了中國的引渡請(qǐng)求,因?yàn)椤逗Q拦s》并未規(guī)定締約國之間的引渡人犯的義務(wù)。
(四)“或引渡或起訴原則”
這樣《海牙公約》為發(fā)現(xiàn)罪犯而不將引渡的締約國規(guī)定了一種絕對(duì)的起訴義務(wù)。無論基于何種原因,只要罪犯沒有被引渡給其他國家,則罪犯發(fā)現(xiàn)地國就必須對(duì)其起訴?!逗Q拦s》所確定的這一原則為《蒙特利爾公約》及其后來其他反恐怖主義公約所采用,在國際刑法中產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。
案情:光華寮案(見教材第426頁)光華寮案至今未完結(jié)。該案涉及多方面的國際法問題,主要有以下幾點(diǎn):
(一)光華寮案違背國際法上的承認(rèn)制度 根據(jù)國際法的承認(rèn)制度,承認(rèn)新政府的法律效果是,承認(rèn)了新政府就不能再承認(rèn)被推翻了的舊政府。一般來說,未被承認(rèn)的國家或政府在不承認(rèn)國的法院沒有起訴權(quán)的,這一原則為國際社會(huì)普遍接受和確認(rèn)。1972年日本是以條約的形式承認(rèn)中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府,從而使所承擔(dān)的義務(wù)就更加明確。既然日本已經(jīng)不再承認(rèn)所謂的“中華民國”,那么臺(tái)灣就不能以“中華民國”的名義在日本法院就光華寮提起訴訟。因此,日本法院受理臺(tái)灣當(dāng)局以“中華民國”的名義提起的訴訟,完全違反了國際法的承認(rèn)制度。(二)光華寮案違背國際法上的繼承制度 在光華寮案上,京都地方法院和大阪高等法院完全混淆了國際法上的國家繼承和政府繼承的兩個(gè)不同的概念。國家繼承是國際法主體發(fā)生變化的情況下,新國家如何繼承前國家的財(cái)產(chǎn)問題。但政府繼承則不同。它是國家本身沒有變,國家的同一性沒有變,只是代表這個(gè)國家的政府發(fā)生了更迭,新政府取代了舊政府,而不問其財(cái)產(chǎn)以什么形式出現(xiàn)(動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)),也不管這些財(cái)產(chǎn)處于國內(nèi)還是國外。中華人民共和國建立后,其國家本身沒有發(fā)生任何變化,國際法主體依然如故,只是中華人民共和國政府取代了中華民國政府,所以,凡屬于前政府的國家財(cái)產(chǎn),完全由我國政府全部繼承是符合國際法和國際實(shí)踐的?,F(xiàn)在,日本法院關(guān)于對(duì)光華寮案的判決理由之一,就是“中華人民共和國實(shí)際上不完全繼承舊中國政府在外國的財(cái)產(chǎn)”。不符合中日之間簽訂的條約精神,也違反國際法上的繼承制度。因?yàn)?,無論從國際法上政府繼承的理論,還是從對(duì)該寮的實(shí)際控制和管理情況看,光華寮都應(yīng)該屬于中
華人民共和國政府所有。無疑,日本京都地方法院于1977年9月16日對(duì)光華寮案的判決是正確的,而1982年大阪高等法院的判決是錯(cuò)誤的
(三)光華寮案違背了日本承擔(dān)的國際義務(wù) 1972年9月29日由中日兩國政府領(lǐng)導(dǎo)人簽署的聯(lián)合聲明中規(guī)定:“日本國政府承認(rèn)中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府”?!爸腥A人民共和國政府重申:臺(tái)灣是中華人民共和國領(lǐng)土不可分割的一部分。日本政府充分理解和尊重中國政府的這一立場?!?978年,中日兩國政府簽署的和平友好條約也進(jìn)一步確認(rèn)了上述原則。因此,這兩個(gè)重要法律文件,它不僅規(guī)定了日本方面的承諾,也規(guī)定了中國方面的承諾。日本是以條約的形式承認(rèn)中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府,臺(tái)灣是中國領(lǐng)土的一部分,從此日本取消了對(duì)“中華民國”的承認(rèn),臺(tái)灣當(dāng)局就不能再以所謂“中華民國”的名義在日本法院提起訴訟。這對(duì)日本不僅依據(jù)國際法一般原則所產(chǎn)生的義務(wù),而且是所承擔(dān)的特殊的條約義務(wù)。現(xiàn)在,臺(tái)灣當(dāng)局在光華寮案中居然在日本法院享有起訴權(quán)。這完全違背了日本政府承擔(dān)的不得承認(rèn)所謂“中華民國”政府的具體義務(wù),勢(shì)必在政治上造成“兩個(gè)中國”或“一中一臺(tái)”。所以,日本法院在處理光華寮案的問題上是違反國際法的。
第四篇:國際法案例分析
國際法視角下的斯諾登事件
事件回顧:
2013年6月,前中情局(CIA)職員愛德華·斯諾登將兩份絕密資料交給英國《衛(wèi)報(bào)》和美國《華盛 頓郵報(bào)》,并告之媒體何時(shí)發(fā)表。按照設(shè)定的計(jì)劃,2013年6月5日,英國《衛(wèi)報(bào)》先扔出了第一顆輿論炸彈:美國國家安全局有一項(xiàng)代號(hào)為“棱鏡”的秘密項(xiàng)目,要求電信巨頭威瑞森公司必須每天上交數(shù)百萬用戶的通話記錄。6月6日,美國《華盛頓郵報(bào)》披露稱,過去6年間,美國國家安全局和聯(lián)邦調(diào)查局通過進(jìn)入微軟、谷歌、蘋果、雅虎等九大網(wǎng)絡(luò)巨頭的服務(wù)器,監(jiān)控美國公民的電子郵件、聊天記錄、視頻及照片等秘密資料。美國輿論隨之嘩然。
2013年6月7日,在加州圣何塞視察的美國總統(tǒng)奧巴馬做出回應(yīng),公開承認(rèn)該計(jì)劃。他強(qiáng)調(diào)說,這一項(xiàng)目不針對(duì)美國公民或在美國的人,目的在于反恐和保障美國人安全,而且經(jīng)過國會(huì)授權(quán),并置于美國外國情報(bào)監(jiān)視法庭的監(jiān)管之下。
2013年6月11日,泄露美國監(jiān)測項(xiàng)目的愛德華·斯諾登離開他居住的香港酒店后去向不明。
2013年6月23日,中國香港特別行政區(qū)政府就斯諾登事件發(fā)表聲明,稱斯諾登已自行循合法和正常途徑,離開中國香港,前往第三國?!赌先A早報(bào)》證實(shí),斯諾登23日上午10時(shí)55分左右離開香港,乘坐俄航SU213航班飛往莫斯科。而莫斯科并不是斯諾登的最終目的地,他可能由該地繼續(xù)前往冰島或厄瓜多爾。俄羅斯駐中國大使館沒有對(duì)這一消息進(jìn)行證實(shí),而俄在香港的領(lǐng)事館則拒絕發(fā)表評(píng)論。據(jù)俄媒援引機(jī)場內(nèi)部人士的消息,斯諾登的飛行路線是今天從香港乘坐俄航su213航班飛抵莫斯科,明天中午乘坐su150飛往古巴的哈瓦那,當(dāng)天再飛往委內(nèi)瑞拉的加拉加斯。俄羅斯航空已確認(rèn)斯諾登飛往古巴哈瓦那的行程。
2013年6月24日,據(jù)外媒報(bào)導(dǎo),美國國安網(wǎng)路竊聽行為泄密者斯諾登正式向拉丁美洲國家厄瓜多爾尋求庇護(hù)。厄瓜多爾外交部部長在社交網(wǎng)站推特上證實(shí),美國國家安全局前雇員斯諾登向該國尋求政治庇護(hù)。
2013年7月1日,設(shè)在莫斯科謝列梅捷沃機(jī)場的俄羅斯外交部領(lǐng)事機(jī)構(gòu)證實(shí),美國“棱鏡門”事件揭秘者斯諾登已通過該機(jī)構(gòu)向俄羅斯提出政治避難請(qǐng)求。
玻利維亞總統(tǒng)莫拉萊斯7月2日在俄羅斯出席世界天然氣出口國論壇峰會(huì)后乘專機(jī)取道法國回國。但法國因懷疑美國“棱鏡門”事件揭秘者斯諾登在該專機(jī)上,拒絕飛機(jī)經(jīng)過其領(lǐng)空。葡萄牙、意大利和西班牙隨后也決定關(guān)閉領(lǐng)空,莫拉萊斯最后只得迫降奧地利維也納,被迫滯留機(jī)場十多個(gè)小時(shí)并遭搜查。
2013年7月12日,斯諾登在莫斯科謝列梅捷沃機(jī)場與多名人權(quán)組織代表會(huì)談,并向俄提出庇護(hù)申請(qǐng)。
2013年8月1日,據(jù)路透社報(bào)道,俄羅斯律師透露,斯諾登已經(jīng)獲得允許其離開莫斯科機(jī)場的文件。莫斯科機(jī)場代表稱其已經(jīng)離開莫斯科機(jī)場,進(jìn)入俄羅斯境內(nèi)。
國際法視角分析:
一、管轄權(quán)
管轄權(quán)主要是指國家對(duì)其領(lǐng)域內(nèi)的一切人(享受和面權(quán)者除外)、物和所發(fā)生的事件,以及對(duì)在其領(lǐng)域外的本國人行使管轄的權(quán)利。斯諾登事件中美國政府行使的屬于屬人管轄(國籍管轄),指國家可以對(duì)本國人在外國的犯罪行為,行使管轄權(quán)。美國政府認(rèn)為斯諾登的行為泄露國家機(jī)密,損害國家利益,威脅國家安全,屬于犯罪行為,所以對(duì)其實(shí)行屬人管轄權(quán)。
二、引渡問題
1、引渡的根據(jù):從國際法上講,引渡的根據(jù)是國際條約。國家間若無此類條約,就可拒絕引渡請(qǐng)求,除非請(qǐng)求國承諾遵守相互條件或特殊規(guī)定,即基于互惠原則。
2、引渡的條件:雙重歸罪條件(相同原則)被請(qǐng)求引渡的人所實(shí)施的行為,按請(qǐng)求國和被請(qǐng)求國的法律規(guī)定都構(gòu)成犯罪,且具有可罰性。當(dāng)然這不要求兩國法律規(guī)定的罪名相同,只要兩國法律規(guī)定的罪行之間實(shí)質(zhì)相似即可。在此基礎(chǔ)上,對(duì)所控訴的罪行要求懲罰或執(zhí)行的刑罰達(dá)到一定的高度。
3、拒絕引渡的理由 A、強(qiáng)制性理由
1、被請(qǐng)求國認(rèn)為作為請(qǐng)求引渡理由的犯罪行為屬政治性罪行;
2、被請(qǐng)求國有充分理由確信,提出引渡請(qǐng)求是為了某人的種族、宗教、民族、族裔本源、政治見解、性別或身份等原因而欲對(duì)其進(jìn)行起訴或懲處,或確信該人的地位會(huì)因其中任一原因而受到損害;
3、作為請(qǐng)求引渡的理由的犯罪行為系軍法范圍的罪行而非普通刑法范圍內(nèi)的罪行
4、在被請(qǐng)求國已因作為請(qǐng)求引渡理由的罪行對(duì)被請(qǐng)求引渡者作出終審判決
5、根據(jù)請(qǐng)求國和被請(qǐng)求國任何一方的法律,被請(qǐng)求引渡者因時(shí)效已過或大赦等任何原因而免于起訴或懲罰
6、被請(qǐng)求引渡者在請(qǐng)求國內(nèi)曾因受到或?qū)?huì)受到酷刑或其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰,或者沒有得到或不會(huì)得到《公民權(quán)利和政治權(quán)利公約》第14條所載的刑事訴訟程序中的最低限度保障
7、請(qǐng)求國的判決系缺席判決,被定罪的人未獲得有關(guān)審判的充分通知,也沒有機(jī)會(huì)安排保護(hù),沒有機(jī)會(huì)或?qū)⒉粫?huì)有機(jī)會(huì)在其本人出庭的情況下使該案獲得重審。B、任擇性理由
1、被請(qǐng)求引渡者為被請(qǐng)求國國民
2、被請(qǐng)求國主管當(dāng)局已決定不就作為請(qǐng)求引渡理由的罪行對(duì)該人提起訴訟,或已決定終止訴訟
3、被請(qǐng)求國即將就作為請(qǐng)求引渡理由的罪行對(duì)被請(qǐng)求引渡者提起訴訟
4、按請(qǐng)求國的法律作為請(qǐng)求引渡理由的罪行應(yīng)判處死刑,除非該國作出被請(qǐng)求國認(rèn)為有充分的保證,表示不會(huì)判死刑,或即使判死刑,也不會(huì)予以執(zhí)行
5、作為請(qǐng)求引渡理由的罪行系在請(qǐng)求國和被請(qǐng)求國領(lǐng)土所犯,而被請(qǐng)求國的法律沒有對(duì)這種情況下所犯的罪行規(guī)定管轄權(quán)
6、按被請(qǐng)求國的法律,作為請(qǐng)求引渡理由的罪行被視為全部或部分在該國境內(nèi)所犯
7、被請(qǐng)求引渡者在被請(qǐng)求國已由特別或特設(shè)法院或法庭判刑或者將可能受審或判刑
8、鑒于被請(qǐng)求引渡人的年齡、健康、或其他個(gè)人具體情況,將該人引渡將不符合人道 主義的考慮。
4、香港放任斯諾登離去依據(jù):
根據(jù)香港法例第503章《逃犯移交條例》以及港美《移交逃犯協(xié)定》,美國政府提出的刑事指控不得涉及政治檢控,而且該“逃犯”所犯的罪行應(yīng)為港美協(xié)議第二條所述罪行。因此,港府要求美方澄清是否存在美國政府機(jī)構(gòu)入侵香港電腦系統(tǒng)的事實(shí),以便界定美方的指控是否為政治指控,以及要求美方明確其指控的“未獲授權(quán)泄露國防資料和情報(bào)資料”罪名性質(zhì)為何,屬依法辦事。但在斯諾登離港之時(shí),美國的臨時(shí)拘捕申請(qǐng)尚未符合要求。依照法律,香港政府不能對(duì)斯諾登進(jìn)行臨時(shí)拘捕。斯諾登以自由之身,且持有合法的美國護(hù)照,可以自由離港。香港政府的一切行動(dòng)或不行動(dòng),從法律層面上看,并無不妥。
三、玻利維亞總統(tǒng)專機(jī)遭迫降
1、國家主權(quán)豁免:國家主權(quán)豁免是指國家根據(jù)國家主權(quán)平等原則而享有的不收他國管轄的特權(quán)。國家對(duì)其領(lǐng)域內(nèi)的一切人、物和所發(fā)生的事件,有權(quán)行使管轄。但是國家不能對(duì)外國元首、外交官以及外國的國家行為和國家財(cái)產(chǎn)行使管轄。國家元首、外交官在東道國享有外交特權(quán)與豁免,是一項(xiàng)公認(rèn)的國際法規(guī)則。
2、莫拉萊斯專機(jī)遭迫降并被搜查,這其實(shí)是違反了國際法,因?yàn)槿魏我粋€(gè)國家的航空器都帶有主權(quán)性質(zhì),更何況這是總統(tǒng)專機(jī)。另一方面,這也涉及到一個(gè)主權(quán)國家的尊嚴(yán)。
四、庇護(hù)問題(政治避難)
1、定義:國際法上庇護(hù)的一般意義是指國家對(duì)于因政治原因遭到追訴或迫害而請(qǐng)求避難的外國人,準(zhǔn)其入境、居留和給予保護(hù)。國家庇護(hù)外國人是其屬地越權(quán)的表現(xiàn),雖然依國際法人人都有權(quán)尋求外國的保護(hù),但是否庇護(hù)外國人,則屬國家自由決定的事情,因?yàn)槌龡l約規(guī)定外,國際法并未賦予各國庇護(hù)外國人的義務(wù)。國際實(shí)踐中,各國庇護(hù)的對(duì)象主要是被外國追訴的政治犯罪者或因從事政治活動(dòng)而遭到迫害的人。因此,庇護(hù)又稱“政治避難”,庇護(hù)國實(shí)際上為避難者提供了避難所。
2、斯諾登向20多個(gè)國家申請(qǐng)庇護(hù),有的國家拒絕,有的則表示同意。這里沒有好與不好之分。根據(jù)國際法,斯諾登有申請(qǐng)的權(quán)利;但反過來說,庇護(hù)權(quán)也是國家的主權(quán)權(quán)利,是國家自主處理和自由決定的事項(xiàng)。同外交保護(hù)權(quán)一樣,這種權(quán)利屬于國家,而不是個(gè)人享有。外國人不具有向其進(jìn)入的國家要求給予庇護(hù)的權(quán)利,國家沒有義務(wù)答應(yīng)。所以,斯諾登可向任何國家申請(qǐng)庇護(hù),但同意或不同意,則由相關(guān)國家自主決定。是否給予某個(gè)人以庇護(hù),由國家綜合考慮各種因素后自由作出裁斷,任何國家和個(gè)人都無權(quán)干涉。
國際法上有刑事犯罪和引渡,也有政治迫害和庇護(hù)。刑事犯罪與政治迫害概念不同,但它們之間的界限會(huì)由于國家利益不同而變得不易辨認(rèn)。同一個(gè)人或同樣的行為,在不同的國家眼里會(huì)有不同的詮釋。拿斯諾登來說,他在美國政府的眼里是損害美國國家安全利益并被起訴的犯罪嫌疑人,但在同意接受他庇護(hù)的拉美國家看來,他則是一個(gè)揭露了包括“棱鏡”計(jì)劃在內(nèi)的“美國政府大規(guī)模監(jiān)控計(jì)劃”的英雄。
此次斯諾登申請(qǐng)的是臨時(shí)避難,因?yàn)榕c正式避難相比,臨時(shí)避難審批手續(xù)相對(duì)簡單:一是程序時(shí)間短,二是不用由俄羅斯總統(tǒng)簽字批準(zhǔn)俄聯(lián)邦移民局即可決定。屆滿一年,還可以再次提出申請(qǐng)。
許子豪
20***
第五篇:關(guān)于國際法的案例分析
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育 課程考試論文(案例)考核
關(guān)于國際法的案例分析
作
者 鐘曉歡
考試批次 1404 學(xué)籍批次 1303 學(xué)習(xí)中心 海寧學(xué)習(xí)中心 層
次 專升本
專
業(yè) 法學(xué)(跨專業(yè))完成時(shí)間 2015年4月20日
關(guān)于國際法的案例分析
“西藏是中國不可分割的一部分。西藏和平解放以來的變化特別是改革開放以來翻天覆地的變化,西藏的民族自治、社會(huì)發(fā)展、傳統(tǒng)文化保護(hù)和藏族人民的宗教自由是有目共睹的。中央政府將一如既往地支持西藏發(fā)展,大力幫助西藏各族群眾尤其是農(nóng)牧民改善生產(chǎn)生活條件,繼續(xù)執(zhí)行宗教信仰自由政策,保護(hù)包括藏族在內(nèi)的西藏各民族的優(yōu)良文化傳統(tǒng),保護(hù)西藏的生態(tài)環(huán)境。任何一個(gè)真正熱愛祖國的中國人,都應(yīng)該真誠地希望西藏穩(wěn)定和發(fā)展?!?/p>
根據(jù)上述材料,結(jié)合中國西藏問題的實(shí)踐分析:(1)什么是民族自決權(quán)?
(2)民族自決權(quán)是否與國家主權(quán)相沖突?
(3)我國實(shí)施的民族區(qū)域自治政治是否有助于民族自決權(quán)的實(shí)現(xiàn)?(4)**集團(tuán)要求西藏獨(dú)立是否有國際法上的依據(jù)?
二、就以上案例本人分析如下
1.按國際法上的「民族自決權(quán)」原則,「民族自決」的范圍有嚴(yán)格的界定,即只適用于殖民地、非自治地、暫時(shí)托管地,一些被其它民族和國家兼并而原本就是獨(dú)立的民族和國家,以及由于種種原因存有歸屬爭議的領(lǐng)土;但不適用于歷史遺留問題(如香港、澳門本為中國領(lǐng)土,被英國、葡萄牙脅迫清政府簽約租占,中國有權(quán)適時(shí)收回,這是失地回歸,不能簡單地與非殖民化劃上等號(hào)。正因?yàn)槿绱耍?972年聯(lián)合國應(yīng)我國要求,將香港、澳門從應(yīng)給予獨(dú)立或自治的名單中刪除),不適用于一國內(nèi)部的民族問題和地區(qū)問題(如加拿大的魁北克、英國的北愛爾蘭,西班牙的巴斯克族、伊拉克的庫爾德族等問題,均屬這些國家的內(nèi)政)。「民族自決權(quán)」原則對(duì)于臺(tái)灣來說,顯然「不適用」。第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后,隨著中華民族全面抗日戰(zhàn)爭的勝利,被日本殖民統(tǒng)治整整半個(gè)世紀(jì)的臺(tái)灣重入中國版圖,中國已在臺(tái)灣這塊自己的領(lǐng)土上解決了「非殖民化」問題。從那時(shí)到現(xiàn)在的臺(tái)灣,顯然已不是哪個(gè)國家的殖民地、不是什么非自治領(lǐng)地、不是任何人的暫時(shí)托管地,顯然不存在反殖民統(tǒng)治、反民族壓迫、刪除暫時(shí)托管、明確領(lǐng)土歸屬等問題,不存在以「入聯(lián)公投」等名義通過「公民投票」進(jìn)行「民族自決」的任何理由。聯(lián)合國先后于1960年、1970年通過的《給予殖民地國家和人民獨(dú)立宣言》、《關(guān)于各國依聯(lián)合國憲章建立友好關(guān)系及合作之國際法原則之宣言》,即為防止「民族自決權(quán)」被濫用為「民族分離」作了專條規(guī)定。前者規(guī)定,「任何旨在部分地或全面地分裂一個(gè)國家的團(tuán)結(jié)和破壞其領(lǐng)土完整的企圖都是與聯(lián)合國憲章的目的和原則相違背的」;后者規(guī)定,「民族自決權(quán)」原則,「不得解釋為授權(quán)或鼓勵(lì)采取任何行動(dòng),局部或全部破壞或損害在行為上符合上述各民族享有平等權(quán)及自決權(quán)原則并因之具有代表領(lǐng)土內(nèi)不分種族、信仰或膚色之全體人民之政府之自主獨(dú)立國家之領(lǐng)土完整或政治統(tǒng)一」。國際法不承認(rèn)「民族分離」,根本原因是「分離」與聯(lián)合國的宗旨和目的相違背,與國家的主權(quán)和領(lǐng)土完整相對(duì)立。正因?yàn)檫@樣,世界上沒有任何主權(quán)國家允許其內(nèi)屬某個(gè)地區(qū)加入聯(lián)合國,聯(lián)合國也沒有任何理由接納一個(gè)主權(quán)國家內(nèi)某個(gè)地區(qū)的「入聯(lián)」訴求
2.不沖突。民族自決是使本民族的集團(tuán)利益最大化;而國家主權(quán)是使地理民眾的集團(tuán)利益最大化;當(dāng)前者利益之和小于國家利益的時(shí)候,它必須依賴于國家的支持;當(dāng)前者利益之和大于國家利益的時(shí)候,它也得依附于國家的強(qiáng)大后盾以為靠山使自己得到更大的發(fā)展……當(dāng)然,如果是國家意謾上出現(xiàn)“民族壓迫”的時(shí)候,這就將出現(xiàn)相反現(xiàn)象了。這種情況,以中國兩千多年的文字記載來看,無不是這個(gè)規(guī)律的體現(xiàn)!
3.我國實(shí)施的民族區(qū)域自治政治有助于民族自決權(quán)的實(shí)現(xiàn).4.**集團(tuán)要求西藏獨(dú)立在國際法上是沒有法律依據(jù)的.