第一篇:知識產(chǎn)權(quán)的法律特征
知識產(chǎn)權(quán)的法律特征:
(一)知識產(chǎn)權(quán)具有時間性。知識產(chǎn)權(quán)都有法定的保護(hù)期限,有效期限一旦屆滿,權(quán)利就自行終止或消滅,相關(guān)智力成果即成為整個社會的共同財富,任何人均得自由利用。
(二)知識產(chǎn)權(quán)具有地域性。地域性指依據(jù)一國法律所取得知識產(chǎn)權(quán)僅在該國范圍內(nèi)有效,在其他國家不發(fā)生效力。就此而言,知識產(chǎn)權(quán)有別于有別于財產(chǎn)權(quán)。
(三)知識產(chǎn)權(quán)具有專有性。智力成果可以同時為多個主體所使用,因此大多數(shù)的知識產(chǎn)權(quán)具有法律授予的獨占權(quán),它的排他性使對同一項智力成果不能同時存在兩個或兩個以上的所有權(quán)人。
(四)知識產(chǎn)權(quán)須經(jīng)法律直接確認(rèn)。知識產(chǎn)權(quán)沒有形體,不占有空間,難以實際控制。因此,雖然法律規(guī)定知識產(chǎn)權(quán)是一種民事權(quán)利,并不意味著每個公民對自己頭腦中的知識和聰明才智享有民事權(quán)利。法律僅承認(rèn)該種民事權(quán)利的客體是智力成果,而非智力本身。因而,知識產(chǎn)權(quán)的承認(rèn)與保護(hù)通常需要法律上的直接具體的規(guī)定。
(五)知識產(chǎn)權(quán)的客體屬無形財產(chǎn)。知識產(chǎn)權(quán)所保護(hù)的客體是一種沒有形體的精神財富??腕w的非物質(zhì)性是知識產(chǎn)權(quán)的本質(zhì)屬性和特征,也是該項權(quán)利與有形財產(chǎn)所有權(quán)相區(qū)別的最根本的標(biāo)志。
與所有權(quán)的區(qū)別:
知識產(chǎn)權(quán)法是指因調(diào)整知識產(chǎn)權(quán)的歸屬、行使、管理和保護(hù)等活動中產(chǎn)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。知識產(chǎn)權(quán)法的綜合性和技術(shù)性特征十分明顯,在知識產(chǎn)權(quán)法中,既有私法規(guī)范,也有公法規(guī)范;既有實體法規(guī)范,也有程序法規(guī)范。但從法律部門的歸屬上講,知識產(chǎn)權(quán)法仍屬于民法,是民法的特別法。民法的基本原則、制度和法律規(guī)范大多適用于知識產(chǎn)權(quán),并且知識產(chǎn)權(quán)法中的公法規(guī)范和程序法規(guī)范都是為確認(rèn)和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)這一私權(quán)服務(wù)的,不占主導(dǎo)地位。
第二篇:知識產(chǎn)權(quán)的法律沖突
知識產(chǎn)權(quán)的法律沖突
摘要:知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域存在法律沖突,源于一國對外國知識產(chǎn)權(quán)法域外效力的直接承認(rèn),而這種直接承認(rèn)在目前看來是非常有限的。因此,知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域內(nèi)的法律沖突也只在有限的范圍內(nèi)存在。
知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域存不存在法律沖突?這對傳統(tǒng)國際私法來講并不是一個問題,知識產(chǎn)權(quán)具有嚴(yán)格的地域性,根據(jù)一國法律獲得承認(rèn)和保護(hù)的知識產(chǎn)權(quán)只在該國發(fā)生法律效力,而不能被外國所承認(rèn)和保護(hù),因此在傳統(tǒng)國際私法上,知識產(chǎn)權(quán)被認(rèn)為與法律沖突無緣。但19世紀(jì)末建立起來的知識產(chǎn)權(quán)國際保護(hù)體制要求締約國對其他締約國的知識產(chǎn)權(quán)也通過內(nèi)國法予以保護(hù),從而對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)具有了國際性。有學(xué)者認(rèn)為“對知識產(chǎn)權(quán)的國際性保護(hù)必然導(dǎo)致知識產(chǎn)權(quán)的法律沖突”,并從一些國家對知識產(chǎn)權(quán)法律適用的規(guī)定,推斷出知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域是存在法律沖突的。事實是否如此?本文將對這一問題進(jìn)行有意義的探討。
一、知識產(chǎn)權(quán)的地域性與國際性
知識產(chǎn)權(quán)是個人或組織對其在科學(xué)、技術(shù)、文學(xué)、藝術(shù)等領(lǐng)域里創(chuàng)造的精神財富或智力成果依法享有的專有權(quán)或獨占權(quán)。知識產(chǎn)權(quán)可分為兩大類:一類是工業(yè)產(chǎn)權(quán),包括專利權(quán)、商標(biāo)權(quán);另一類是著作權(quán),亦稱版權(quán)。知識產(chǎn)權(quán)作為一種無體財產(chǎn)權(quán),具有專有性、地域性和時間性的特點,這也是知識產(chǎn)權(quán)與有體財產(chǎn)權(quán)的顯著區(qū)別。知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度的雛形,是封建社會的地方官、封建君主、封建國家通過特別榜文、敕令的形式授予的一種特權(quán)。一定的敕令當(dāng)時只可能在發(fā)出敕令的官員、君主或國家權(quán)力所及的地域內(nèi)有效,超出這個地域就無效了。所以,由此而產(chǎn)生的特權(quán)也只能在相應(yīng)的地域內(nèi)有效,超出這個地域也就無效了?,F(xiàn)代知識產(chǎn)權(quán)的地域性特征即是對封建時代特權(quán)這一特性的保留。與此同時,這也是資本主義自由競爭的需要所決定的。在一國出版的著作如果它具有商業(yè)價值,其他國家的出版商就會想方設(shè)法地加以復(fù)制銷售,以便從中獲利。為了盡可能多地牟取暴利,資本家當(dāng)然最愿意“無償”地利用外國的智力成果,因此,他們也就不愿意承認(rèn)其他國創(chuàng)造者依其本國法而取得的對其智力成果的專有權(quán)。從國家的角度來說,在資本主義自由競爭的條件下,承認(rèn)外國法產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)在內(nèi)國的效力,不僅不利于吸取外國文化、科技的新成果,而且也不利于內(nèi)國的社會經(jīng)濟(jì)進(jìn)步和文化發(fā)展。所以,自由競爭時期的資本主義各國都不愿承認(rèn)根據(jù)外國法而產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán),當(dāng)然也不會要求外國承認(rèn)根據(jù)內(nèi)國法而產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)。這樣知識產(chǎn)權(quán)的地域性便在資本主義自由競爭的條件下得以強(qiáng)化。這種知識產(chǎn)權(quán)的地域性指的就是在一國境內(nèi)依該國法律獲得的知識產(chǎn)權(quán)只在該國境內(nèi)有效和受到保護(hù),它不具有域外效力,不能得到其他國家法律當(dāng)然的承認(rèn)和保護(hù),當(dāng)一知識產(chǎn)品跨越國界進(jìn)入到另外一國而沒有獲得此國的知識產(chǎn)權(quán)時,該國就可以隨意使用該知識產(chǎn)品而不負(fù)法律責(zé)任并不受知識產(chǎn)品來源國法律的約束。
當(dāng)資本主義進(jìn)入到壟斷階段后,資本家不再滿足于在國內(nèi)市場的競爭和掠奪,他們把目光投向國際市場,希望在國外尋找商品(包括圖書)銷路、向國外輸出技術(shù)及產(chǎn)品,以便獲更大利潤,而這一目標(biāo)最直接和最現(xiàn)實的障礙便是外國知識產(chǎn)權(quán)法對他們的知識產(chǎn)品并不進(jìn)行保護(hù),這樣,知識產(chǎn)權(quán)的嚴(yán)格地域性同壟斷資本家擴(kuò)張國際市場的需要之間的矛盾變得越來越突出,這種矛盾的發(fā)展結(jié)果便是一系列全球性和區(qū)域性的保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)條約的訂立,如1883年《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》、1886年《保護(hù)文學(xué)藝術(shù)作品伯樂尼公約》、1952年《世界版權(quán)公約》和1994年《TRIPS協(xié)議》。具有嚴(yán)格地域性的知識產(chǎn)權(quán)由此得以某種方式獲得許多國家的保護(hù),具有了“國際性”。這里所謂的國際性是指同一智力成果通過國際條約規(guī)定的方式,在各個締約國依各該締約國的國內(nèi)法取得知識產(chǎn)權(quán),從而在這些國家都獲得保護(hù)。
然而,知識產(chǎn)權(quán)的國際性并沒有否定地域性,而是建立在充分尊重知識產(chǎn)權(quán)地域性基礎(chǔ)之上的,甚至可以說,起到了進(jìn)一步強(qiáng)化和確認(rèn)知識產(chǎn)權(quán)地域性特征的作用,這可以從《巴黎公約》、《伯爾尼公約》等公約確立的“國民待遇原則”、“獨立性原則”中得到說明。如《伯爾尼公約》第5條就規(guī) 定,國民待遇是指“就享有本公約保護(hù)的作品而言,作者在作品起源國以外的本同盟成員國中享有各該國法律給予其國民的待遇”,獨立性原則是指“享有和行使這些權(quán)利不論作品起源國是否存在保護(hù),保護(hù)程度以及補(bǔ)救方法完全由被要求給予保護(hù)的國家的法律規(guī)定”。這兩項原則要求在專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)和著作權(quán)的取得和保護(hù)方面,締約國間應(yīng)互相給予對方國家的公民和法人以同內(nèi)國國民相同的待遇;而且各締約國都是依據(jù)其內(nèi)國法的規(guī)定來決定對其他締約國國民的發(fā)明創(chuàng)造、商標(biāo)和作品是否給予保護(hù)和給予怎樣的保護(hù)。國民待遇原則是前提,獨立性原則是一種具體安排,兩者結(jié)合起來便是:對于外國的知識產(chǎn)權(quán)人同內(nèi)國的國民一樣,適用內(nèi)國知識產(chǎn)權(quán)法的有關(guān)規(guī)定。上述知識產(chǎn)權(quán)國際條約的意義只是為一國國民的智力成果在他國取得知識產(chǎn)權(quán)提供便利,創(chuàng)造條件或者說是為締約各國相互保護(hù)對方國民的智力成果規(guī)定了義務(wù),而各締約國在履行這種義務(wù)、實施這種保護(hù)的時候,其直接的法律依據(jù)仍然是各締約國的國內(nèi)法,發(fā)明創(chuàng)造者和作者由此而取得的知識產(chǎn)權(quán)仍然是各締約國國內(nèi)法意義上的知識產(chǎn)權(quán),而不是“國際知識產(chǎn)權(quán)”。簡言之,根據(jù)條約規(guī)定,各締約國有義務(wù)對符合其國內(nèi)法規(guī)定條件的來自其他締約國的智力成果給予知識產(chǎn)權(quán),使之在內(nèi)國得到保護(hù),對于不符合內(nèi)國法而在其他締約國已獲得知識產(chǎn)權(quán)的智力成果,內(nèi)國依然沒有保護(hù)的義務(wù)。也就是說,即使存在著上述條約,外國的知識產(chǎn)權(quán)法在內(nèi)國依然是沒有法律效力,是不被承認(rèn)的,內(nèi)國只依照本國知識產(chǎn)權(quán)法規(guī)定的條件對來自外國的智力成果決定是否給予保護(hù),外國知識法在內(nèi)國無域外效力,不能成為內(nèi)國判斷是否給予知識產(chǎn)權(quán)的根據(jù)。條約施加給締約國的義務(wù)僅僅是承認(rèn)和保護(hù)符合內(nèi)國法規(guī)定的外國智力成果,而在沒有條約的情況下,內(nèi)國對于即使符合內(nèi)國法規(guī)定的外國智力成果也是可以不予承認(rèn)和保護(hù)的。條約并沒有施加給締約國以義務(wù),要求其必然承認(rèn)和保護(hù)已在其他締約國取得知識產(chǎn)權(quán)的智力成果??梢?,其他締約國的知識產(chǎn)權(quán)法在內(nèi)國沒有效力。
綜上所述,知識產(chǎn)權(quán)的地域性和國際性是并行不悖的,各國的知識產(chǎn)權(quán)法依然只在本國地域范圍內(nèi)有效,并不因為知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的國際性而具有了域外效力。這恰恰與有的學(xué)者的觀點相左,他們認(rèn)為“保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的國際條約一般都要求締約國承認(rèn)對方國家知識產(chǎn)權(quán)的域外效力,使得知識產(chǎn)權(quán)的法律沖突由可能轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實”
二、知識產(chǎn)權(quán)的國際性與法律沖突
法律沖突,是指在涉外民事關(guān)系中,由于其涉外因素導(dǎo)致有關(guān)國家的不同法律在效力上的抵觸。關(guān)于涉外民事關(guān)系法律沖突產(chǎn)生的原因,眾說不一,歸納起來主要有三:第一,在同一個涉外民事關(guān)系中,有關(guān)國家的法律對同一問題的規(guī)定不同;第二,一個國家法律的域內(nèi)效力與另一個國家法律的域外效力同時出現(xiàn)在一個涉外民事關(guān)系中,便產(chǎn)生不同國家法律的域內(nèi)效力與域外效力的沖突;第三,涉案法院在一定條件下承認(rèn)外國法律的域外效力。知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域究竟存不存在法律沖突,我們可以從這三個條件來判斷。對于涉外知識產(chǎn)權(quán)關(guān)系,第一個條件的滿足自不待言,關(guān)鍵是看后兩個條件是否成立。
法律的域內(nèi)效力,亦稱屬地效力,是指法律的空間效力,即國內(nèi)立法對本國境內(nèi)的所有人、物和行為有效。法律的域外效力,亦稱屬人效力,是指一國法律對于本國的一切人,不論該人是在境內(nèi)還是境外都有效,都應(yīng)適用。任何國家在制定法律時都可以依照自己的主權(quán)確定自己的法律只具有域內(nèi)效力或既具有域內(nèi)效力,又具有域外效力,但這些域外效力只是一種虛擬的或自設(shè)的域外效力,只有當(dāng)別的國家根據(jù)主權(quán)原則和平等互利原則承認(rèn)其域外效力時,這種虛擬的域外效力才變成現(xiàn)實的域外效力。當(dāng)內(nèi)國承認(rèn)外國法在內(nèi)國的域外效力時,位于內(nèi)國的外國人便要受內(nèi)國法律的屬地效力和該外國法律屬人效力的雙重約束,法律沖突便自此產(chǎn)生。當(dāng)內(nèi)國不承認(rèn)外國法在內(nèi)國的域外效力時,外國法即使規(guī)定了域外效力也只是一種虛擬的域外效力,位于內(nèi)國的外國人便只受內(nèi)國法的支配,法律沖突無從產(chǎn)生。
就知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域來說,知識產(chǎn)權(quán)法的屬人效力表現(xiàn)在根據(jù)一國知識產(chǎn)權(quán)法獲得知識產(chǎn)權(quán)的智力成果在進(jìn)入某外國 后是否還受到被該外國所承認(rèn)的來自來源國知識產(chǎn)權(quán)法的保護(hù)。如果智力成果來源國規(guī)定其知識產(chǎn)權(quán)法具有域外效力,并且內(nèi)國承認(rèn)這種域外效力,那么法律沖突也就會隨之產(chǎn)生。無疑,來源國可以規(guī)定其知識產(chǎn)權(quán)法具有域外效力,這是其主權(quán)的正當(dāng)行使。如我國《著作權(quán)法》第2條規(guī)定“中國公民、法人或者其他組織的作品,不論是否發(fā)表,依照本法享有著作權(quán)”,事實上是說我國國民的作品無論在何國都受我國知識產(chǎn)權(quán)法的保護(hù),然而這只是一種虛擬的域外效力,外國有權(quán)決定是否承認(rèn)這種域外效力,除非外國自動承認(rèn),便不會產(chǎn)生我國著作權(quán)法域外效力與該國知識產(chǎn)權(quán)法域內(nèi)效力之間的沖突。然而依本文第一部分所述,知識產(chǎn)權(quán)具有嚴(yán)格的地域性,即使是保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的國際條約也沒有施加給締約國以義務(wù)要求其承認(rèn)其他締約國知識產(chǎn)權(quán)法在內(nèi)國的域外效力。各國的知識產(chǎn)權(quán)法依然只在本國地域范圍內(nèi)有效,并不因為知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的國際性而具有了現(xiàn)實的、被外國所承認(rèn)的域外效力,法律沖突也就無從產(chǎn)生。
至此,我們可以得出結(jié)論,知識產(chǎn)權(quán)的國際性并不會導(dǎo)致法律沖突,不會象有的學(xué)者所指出的那樣,“知識產(chǎn)權(quán)由國內(nèi)保護(hù)發(fā)展為國際保護(hù),逐步取得了在權(quán)利獨立原則之下間接的域外效力,從而引發(fā)了知識產(chǎn)權(quán)的法律沖突”。既然不存在法律沖突,因此有的學(xué)者認(rèn)為“公約中的‘國民待遇原則’可以看作是統(tǒng)一指向法院地法的單邊沖突規(guī)則”的觀點也就根本無從談起。
三、知識產(chǎn)權(quán)地域性突破與法律沖突
應(yīng)該承認(rèn),知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域是可能產(chǎn)生法律沖突的,關(guān)鍵條件在于一國承認(rèn)外國知識產(chǎn)權(quán)立法在內(nèi)國具有域外效力,亦即要求突破知識產(chǎn)權(quán)的地域性限制,要求一國對待依外國法成立的知識產(chǎn)權(quán)猶如對待依外國法成立的物權(quán)、債權(quán)一樣,予以自動承認(rèn)和保護(hù)。這種對知識產(chǎn)權(quán)地域性的突破可以見于為數(shù)不多的幾個國家的法律中,表現(xiàn)為對知識產(chǎn)權(quán)適用來源國法律,即專利權(quán)應(yīng)適用最初取得地法,商標(biāo)權(quán)應(yīng)適用最初登記地法,著作權(quán)應(yīng)適用最初發(fā)表地法。例如,1961年修改和補(bǔ)充的《法國民法典》第2305條規(guī)定:“文化及藝 術(shù)產(chǎn)品由作品的首次發(fā)表地法規(guī)定”;1974年《阿根廷國際私法》(草案)第21條規(guī)定:“文學(xué)和藝術(shù)作品受作品首次發(fā)表國的法律支配。外國文學(xué)藝術(shù)作品保護(hù)期依照其原始國的規(guī)定,但不得超過阿根廷準(zhǔn)許的期限?!痹摋l還規(guī)定“外國國家賦予任何人的商標(biāo)、廠商標(biāo)牌、專利的專用權(quán)或其他產(chǎn)生于工業(yè)產(chǎn)權(quán)的權(quán)利,在阿根廷具有同樣的效力,但要符合阿根廷共和國規(guī)定的條件。保護(hù)期不能超過阿根廷立法規(guī)定的期限”。對知識產(chǎn)權(quán)適用來源國法律的學(xué)說和立法可以保證知識產(chǎn)權(quán)在不同的國家有相同待遇,尊重和保護(hù)既得權(quán)利,讓智力成果的創(chuàng)造者有權(quán)決定知識產(chǎn)權(quán)的法律適用,避免侵權(quán)人有機(jī)會選擇知識產(chǎn)權(quán)的準(zhǔn)據(jù)法,防止因各國法規(guī)定不同,給當(dāng)事人造成利益損害。然而一國如在沒有對等和互惠情況下單方面承認(rèn)外國的知識產(chǎn)權(quán)在本國也能獲得保護(hù),將要大大增加本國的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),并對本國科技文化的發(fā)展造成一定的限制。另外,由于知識產(chǎn)權(quán)是一種具有排他性的對世權(quán),這種方法對其他保護(hù)此權(quán)的其他國家的相對人極為不利,他們難以查找到該權(quán)利的來源國或者為了利用某一知識產(chǎn)權(quán)而必須費力查找外國法,這種方法的實質(zhì)是將有關(guān)源于外國的知識產(chǎn)權(quán)的交易費用轉(zhuǎn)嫁于內(nèi)國人身上。此外,這種方法所能達(dá)到的實際效果是將智力成果吸引到知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平較高的國家,加劇精神產(chǎn)品分布不平衡,不利于發(fā)展中國家對知識產(chǎn)品的利用。最后,更重要的是,適用來源國法與知識產(chǎn)權(quán)國際保護(hù)法律體制所要求的“獨立性原則”是背道而馳的,“以作品來源國法來解決著作權(quán)的法律沖突在實踐中將難以實行”。因此,適用來源國法對知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行保護(hù)具有很大局限性,這就決定了這種做法不會被太多國家所接受,即使被接受也往往要采納阿根廷的做法,在一定程度上重疊適用內(nèi)國的知識產(chǎn)權(quán)法。因此可以說,這種對知識產(chǎn)權(quán)地域性的突破無論在范圍上還是程度上都是極其有限的,這同時也就決定了知識產(chǎn)權(quán)法律沖突存在的范圍和程度的有限性。
另外一種對外國知識產(chǎn)權(quán)法域外效力予以承認(rèn)從而突破 知識產(chǎn)權(quán)地域性的表現(xiàn)形式是一些國家關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)適用保護(hù)國法的規(guī)定。而在筆者看來,這種規(guī)定是否是對外國知識產(chǎn)權(quán)域外效力的承認(rèn)都還是很值得懷疑的。所謂適用保護(hù)國法是指適用實施權(quán)利行為地或侵權(quán)行為發(fā)生地的法律,如某人在甲國依法取得了一項專利權(quán),如果乙國有人使用了該項專利,專利權(quán)人可否在乙國請求法律保護(hù),乙國的使用人是否構(gòu)成了侵權(quán)行為,這些問題均依乙國法規(guī)定。如《奧地利聯(lián)邦國際私法法規(guī)》第34條規(guī)定:“無形財產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)立、內(nèi)容和消滅,依使用行為或侵權(quán)行為發(fā)生地國家的法律”。筆者認(rèn)為適用保護(hù)國法實際上是一種知識產(chǎn)權(quán)法屬地主義的主張,因為它堅持實施權(quán)利行為和侵權(quán)行為受該行為發(fā)生地所在國家知識產(chǎn)權(quán)法的調(diào)整。而知識產(chǎn)權(quán)法地域性所指的就是知識產(chǎn)權(quán)法只有屬地效力,只能調(diào)整其所屬國地域范圍內(nèi)的智力成果。反言之,與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的行為只受該行為地國知識產(chǎn)權(quán)法的調(diào)整。當(dāng)然適用保護(hù)國法也可以被理解為一種沖突規(guī)范,它似乎隱含的一層意思是內(nèi)國承認(rèn)知識產(chǎn)權(quán)來源國法律的域外效力,并且也存在著保護(hù)國法律域內(nèi)效力與來源國法律域外效力之間的沖突,但前者的效力優(yōu)先。然而,適用保護(hù)國法也可以理解為不承認(rèn)來源國法律的域外效力,與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的實施行為和侵權(quán)行為只受該行為發(fā)生地所在國家知識產(chǎn)權(quán)法的調(diào)整。不管如何理解,在效果上,適用保護(hù)國法都承認(rèn)了知識產(chǎn)權(quán)法屬地效力,而沒有突破知識產(chǎn)權(quán)的地域性。另外,保護(hù)國法說來源于知識產(chǎn)權(quán)國際保護(hù)公約中有關(guān)“獨立性原則”的規(guī)定,有的學(xué)者把公約中這種規(guī)定的內(nèi)容概括為:對知識產(chǎn)權(quán)的“保護(hù)依權(quán)利賦予國的法律”,即保護(hù)國法,因而認(rèn)為這是屬于沖突法意義上的“法律適用規(guī)范”。我們不同意這種看法,因為,如前所述,地域性的存在決定了法律沖突無從產(chǎn)生,公約所帶來的知識產(chǎn)權(quán)的國際性并沒有產(chǎn)生法律沖突,因而保護(hù)國法的提法不應(yīng)被看成是一種沖突規(guī)范??傊覀冋J(rèn)為知識產(chǎn)權(quán)適用保護(hù)國法的規(guī)定與其說是知識產(chǎn)權(quán)的沖突規(guī)范,毋寧說是在變相地堅持知識產(chǎn)權(quán)的地域性,只是礙于知識產(chǎn)權(quán)及其立法國際化的大趨勢,而不得不作出的一種靈活安排而已。
四、知識產(chǎn)權(quán)管轄權(quán)制度的新發(fā)展與法律沖突
對于涉外民事糾紛的管轄權(quán),各國一般均采取積極爭取的態(tài)度,以便在由本國法院審理時,盡可能保護(hù)本國及國民的利益。如英國在對“對人訴訟”中,只要被告身體出現(xiàn)在本國并可以送達(dá)傳票,哪怕只是路過,英國法院也可以行使管轄權(quán)。美國則采取了“長臂管轄原則”,只要被告在經(jīng)濟(jì)上與本國具有“最低限度的聯(lián)系”,就將被視為在本國營業(yè),本國即具有管轄權(quán)。然而在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的管轄權(quán)問題上,各國的態(tài)度卻截然不同,除了保護(hù)依本國法產(chǎn)生的內(nèi)國知識產(chǎn)權(quán),一國法院很少受理依外國法產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)案件,即使被告的依據(jù)在本國或被告為本國人。大陸法系,更多的國家固守絕對地域性原則,由案件發(fā)生的國家專屬管轄,幾乎沒有司法管轄權(quán)的合作。而在英美法系,對知識產(chǎn)權(quán)跨國案件雖基本沿用一般民事案件的處理方法,但更多地引用公共政策或不方便法院規(guī)則,限制對域外發(fā)生的案件的受理。在這種傳統(tǒng)的知識產(chǎn)權(quán)管轄權(quán)制度下,由于法院只受理依本國法產(chǎn)生的內(nèi)國知識產(chǎn)權(quán)案件,法院也是就當(dāng)然適用法院地法,根本不承認(rèn)也不用考慮外國知識產(chǎn)權(quán)法在內(nèi)國的效力,因此法律沖突也就無從產(chǎn)生。
由于傳統(tǒng)知識產(chǎn)權(quán)管轄制度很難適應(yīng)知識產(chǎn)權(quán)國際保護(hù)的新形勢,變革傳統(tǒng)制度的要求也就越來越強(qiáng)烈,主要表現(xiàn)在要求擴(kuò)大法院對涉外知識產(chǎn)權(quán)的管轄權(quán),以便對外國知識產(chǎn)權(quán)糾紛實行有效的司法管轄。德國、法國、荷蘭、英國等國也先后采納了這種主張,即可以受理依外國法產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)所涉及的案件。例如,1997年,英國高等法院就一在英國與荷蘭的版權(quán)分別受到侵害的案件中,予以管轄并合并審理,創(chuàng)造了英國對涉外知識產(chǎn)權(quán)案件域外管轄的先河。在此案中,原告建筑設(shè)計圖的版權(quán)分別在英國與荷蘭遭到侵犯,原告向英國法院起訴,并要求將該案中的所有侵權(quán)行為合并審理。法院同意了的原告的請求,認(rèn)為英國法院有權(quán)受理侵犯荷蘭版權(quán)的案件,只要被告在英國有住所,最后法院對在荷蘭的侵權(quán)行為適用了保護(hù)國法,即荷蘭法。有的學(xué)者就此認(rèn)為,“由于法院審理案件時適用了荷蘭法,使得荷蘭法具 有了域外效力,很明顯,知識產(chǎn)權(quán)法的地域性的的確確是被打破了??知識產(chǎn)權(quán)管轄權(quán)制度的創(chuàng)新致使法律沖突大量產(chǎn)生”。我們不同意這種觀點,并認(rèn)為管轄權(quán)制度的新發(fā)展不是導(dǎo)致法律沖突產(chǎn)生的原因,法院適用了外國法也不必然意味著法院地國承認(rèn)了外國法的域外效力。正如案例所述,英國法院適用荷蘭法是用來調(diào)整在荷蘭發(fā)生的侵權(quán)行為的,而不是用來荷蘭法調(diào)整在英國領(lǐng)域內(nèi)發(fā)生的侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為的。英國法院采納荷蘭法恰恰是對荷蘭法域內(nèi)效力——即荷蘭法約束本國領(lǐng)域內(nèi)的一切人、物、行為的效力的承認(rèn),而不是對荷蘭法域外效力的承認(rèn)。如果說英國法院承認(rèn)了荷蘭法在英國的域外效力,那么英國法院就應(yīng)該承認(rèn)依荷蘭法成立的知識產(chǎn)權(quán)在英國也必然受到保護(hù),然而英國實際上只用本國法來判斷一個發(fā)生在英國的行為是否構(gòu)成了侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為。所以,英國法院實際上實行的是保護(hù)國法的主張,正如本文第三部分所述,保護(hù)國法說事實上堅持的是知識產(chǎn)權(quán)的地域性和知識產(chǎn)權(quán)法的屬地主義,它不構(gòu)成對知識產(chǎn)權(quán)地域性的突破,不承認(rèn)知識產(chǎn)權(quán)法的域外效力,因而法律沖突也就無從產(chǎn)生,認(rèn)為知識產(chǎn)權(quán)管轄權(quán)制度的新發(fā)展帶來了法律沖突的觀點是站不住腳的。另外,在該案中,英國法院確實是適用了保護(hù)國法這樣一種規(guī)范,但這種規(guī)范不應(yīng)該被認(rèn)為是一種沖突規(guī)范,因為沖突規(guī)范是在效力相互沖突的兩個或幾個法律體系中進(jìn)行選擇的規(guī)范。然而對于在荷蘭發(fā)生的侵犯版權(quán)的案件,只有荷蘭法可以支配,英國版權(quán)法不存在支配在荷蘭發(fā)生的侵權(quán)行為的任何正當(dāng)理由,英國與荷蘭的版權(quán)法在此案中是不沖突的,或者說英國與荷蘭知識產(chǎn)權(quán)法間的沖突,根據(jù)英美學(xué)者對法律沖突的理解,只是“法官頭腦中的一個矛盾的反映,這個矛盾就是法官應(yīng)該選擇哪一個國家的法律”,這并不代表英國與荷蘭法之間存在真實的、效力上的沖突。
總之,一國法院適用外國法處理涉外民事案件即意味著承認(rèn)了外國法的域外效力,這在物權(quán)、債權(quán)家庭婚姻等民事領(lǐng)域是行得通的,但在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域卻沒有這種必然的因果關(guān)系。究其原因,實乃由于知識產(chǎn)權(quán)存在嚴(yán)格屬地性限制,其他民事權(quán)利則不存在這種地域性限制,各國對依一國法律產(chǎn)生的其他民事權(quán)利是普遍給予自動承認(rèn)的,這符合“既得權(quán)”的思想。
五、結(jié)語
至此,我們可以得出這樣一個結(jié)論,知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域是存在法律沖突的,但這種法律沖突既不來源于國際條約對知識產(chǎn)權(quán)提供保護(hù)的國際性,也不來源于知識產(chǎn)權(quán)管轄權(quán)制度的新發(fā)展,它只源于一國對外國知識產(chǎn)權(quán)法域外效力的直接承認(rèn)。這種直接承認(rèn)要以犧牲承認(rèn)國巨大經(jīng)濟(jì)利益為代價,并且與現(xiàn)行的知識產(chǎn)權(quán)國際保護(hù)法律制度相背,這就決定了無論是承認(rèn)國的數(shù)量還是承認(rèn)的范圍和程度都是極其有限的,進(jìn)而決定了知識產(chǎn)權(quán)法律領(lǐng)域內(nèi)的法律沖突遠(yuǎn)沒有我們想象中的嚴(yán)重。就知識產(chǎn)權(quán)法律適用的現(xiàn)狀而言,大多數(shù)國家尚未在立法中作出規(guī)定——這意味著,大多數(shù)國家還沒有承認(rèn)知識產(chǎn)權(quán)法的域外效力,它們在司法實踐中也僅僅實施內(nèi)國的知識產(chǎn)權(quán)法,根本不考慮外國的知識產(chǎn)權(quán)法。盡管各國知識產(chǎn)權(quán)法各不相同,但它們之間相互產(chǎn)生沖突的機(jī)會卻并不多。
第三篇:知識產(chǎn)權(quán)法律保障制度研究
名牌戰(zhàn)略與知識產(chǎn)權(quán)法律保障制度研究(楊軍著)
知識為社會發(fā)展的核心生產(chǎn)力已經(jīng)成為共識,從這個意思上講,人類的發(fā)展史就是知識的發(fā)展史。特別是在當(dāng)今社會,創(chuàng)新性知識更是社會發(fā)展的加速器。知識產(chǎn)權(quán)是基于創(chuàng)造性智力成果和工商業(yè)標(biāo)識依法產(chǎn)生的權(quán)利總稱。
第一章:實施自主創(chuàng)新戰(zhàn)略與知識產(chǎn)權(quán)制度
一、自主創(chuàng)新戰(zhàn)略與知識產(chǎn)權(quán)制度包括如下三個方面:
1、知識產(chǎn)權(quán)制度為增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力提供基本動力??萍紕?chuàng)新是知識經(jīng)濟(jì)條件下企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備的最基本特征。知識產(chǎn)權(quán)制度能夠有效解決企業(yè)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力的內(nèi)在動力問題。通過法律的設(shè)置于實施,發(fā)明創(chuàng)造的單位和個人可以依法在一定時間內(nèi)享有其專利權(quán),禁止其他人或單位使用,確保了發(fā)明者的特殊市場地位,而且通過出售或者授權(quán)專利,發(fā)明者可以得到豐厚的回報,這就更加激發(fā)了發(fā)明人或單位的創(chuàng)新熱情,為企業(yè)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力提供動力。
2、知識產(chǎn)權(quán)制度為增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力提供了法律環(huán)境。知識產(chǎn)權(quán)制度能夠有效建構(gòu)、協(xié)調(diào)各相關(guān)制度,通過有力的法律環(huán)境的創(chuàng)建,促進(jìn)科技創(chuàng)新工作的順利開展與自主創(chuàng)新能力的有效提升。
3、知識產(chǎn)權(quán)制度為增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力提供豐富的信息資源。知識產(chǎn)權(quán)制度要求創(chuàng)造者在申請知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的同時,向社會公開自己的創(chuàng)造成果,而研究中如能得到充分的信息,會節(jié)約一半以上的時間和財力。
二、創(chuàng)新性省份建設(shè)和知識產(chǎn)權(quán)制度
江蘇省于2006年4月決定率先將江蘇建成創(chuàng)新性省份,于是江蘇在最近幾年無論從高新技術(shù)企業(yè)的數(shù)量和產(chǎn)值上還是專利申請數(shù)量上都遙遙領(lǐng)先中國其他省份,并且在GDP的增長上也處于全國領(lǐng)先的位置。
三、外國制造業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)及對我國的啟示
1、完善知識產(chǎn)權(quán)法律,制定一系列配套制度
我國已成為世界第四大的制造業(yè)大國,并且還再飛速前進(jìn),我們被稱為“世界工廠”,但是我們的制造業(yè)長期處于產(chǎn)業(yè)鏈的最底層,而像設(shè)計、專利這些高附加值的技術(shù)卻被外國壟斷。所以我們急需完善我們的法律保護(hù)制度。
2、政府加大對制造業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的行政指導(dǎo)與扶植力度。
日本,韓國在創(chuàng)新科技方面的崛起過程中,政府起了很重要的作用。
3、加強(qiáng)對知識產(chǎn)權(quán)的開發(fā)與管理。
第二章:實施名牌戰(zhàn)略與知識產(chǎn)權(quán)制度
一、名牌戰(zhàn)略的繼續(xù)實施與目標(biāo)實現(xiàn)
1、發(fā)揮企業(yè)的主體作用,加強(qiáng)企業(yè)對名牌建設(shè)的重視,促進(jìn)企業(yè)主動而全面地落實名牌戰(zhàn)略。企業(yè)品牌建設(shè)之路永遠(yuǎn)沒有終點。我國的許多企業(yè),特別是中小企業(yè)面臨個誤區(qū),認(rèn)為自己目前的主要問題是生存問題,品牌是發(fā)展大之后的事情。實施上品牌與一切企業(yè)都有關(guān),并不一定非得是大企業(yè),只有重視品牌才能迅速壯大?,F(xiàn)在的大企業(yè)在10年前也都是一些小企業(yè)!
2、進(jìn)一步重視相關(guān)的法律法規(guī)建設(shè)
3、社會公眾要提高品牌與質(zhì)量認(rèn)識,重視品牌,支持名牌戰(zhàn)略的實施
二、實施名牌戰(zhàn)略與知識產(chǎn)權(quán)制度
1、實施名牌戰(zhàn)略必然需要知識產(chǎn)權(quán)法律制度的保障
2、實施名牌戰(zhàn)略與相關(guān)法律制度概述。包括《商標(biāo)法》《專利法》及其他法律法規(guī)。
第三章:名牌戰(zhàn)略與商譽(yù)法律保護(hù)制度
一、名牌的實質(zhì)性法律內(nèi)涵---商譽(yù)。為什么?
二、商譽(yù)與商譽(yù)權(quán)
1、商譽(yù)權(quán)的法律屬性。商譽(yù)權(quán)理解為知識產(chǎn)權(quán)(腦力智力產(chǎn)物,這是知識產(chǎn)權(quán)的固有產(chǎn)物),但不排除一定情況下歸入人格權(quán)(去也法人的名譽(yù)權(quán))。
2、商譽(yù)權(quán)的法律特征(與知識產(chǎn)權(quán)比較)
(1)沒有法定時間限制
(2)非確定的地域性
(3)非恒定的專有性
三、我國有關(guān)商譽(yù)的法律保護(hù)現(xiàn)狀,一句話,很不完善。
四、從商譽(yù)角度看名牌的法律保護(hù)制度建設(shè)與完善
1、順應(yīng)國情
2、與知識產(chǎn)權(quán)法的法律相協(xié)調(diào)
3、把握知識產(chǎn)權(quán)完善的時機(jī)
4、加強(qiáng)國際交流
第四章:名牌戰(zhàn)略與商業(yè)標(biāo)識法律制度
一、論我國商標(biāo)標(biāo)識法律制度的完善
1、名牌戰(zhàn)略與商業(yè)標(biāo)識法律制度。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,品牌已經(jīng)成為商品發(fā)展必須具備的市場競爭要素,已經(jīng)成為國際競爭中一個國家實力的象征。“2008全球最佳品牌排行榜“中,中國無疑上榜,是典型的制造大國,品牌小國,而這已經(jīng)影響到了我們參與的國際分工、獲取國際貿(mào)易利益的能力。所以國家于90年代開始重視品牌戰(zhàn)略。
2、相關(guān)法律現(xiàn)狀:立法分散,系統(tǒng)性不夠;失衡嚴(yán)重,存在法律漏洞:內(nèi)容滯后,沒適應(yīng)商業(yè)標(biāo)識發(fā)展需要;存在嚴(yán)重地區(qū)差異。
3、實施品牌戰(zhàn)略下我國商業(yè)標(biāo)識法律制度的完善思考
二、完善我國商號法律制度若干問題的思考
第五章:名牌戰(zhàn)略與專利法律制度
品牌是企業(yè)自主創(chuàng)新能力的重要標(biāo)志。是自主創(chuàng)新成果最有效的載體。沒有技術(shù)創(chuàng)新的內(nèi)核,就沒有產(chǎn)品的公信力,品牌更無從建立。
一、名牌戰(zhàn)略與專利制度的關(guān)系
1、品牌是企業(yè)自主創(chuàng)新能力的重要標(biāo)志,因為品牌的競爭力歸根到底是知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的競爭,沒有技術(shù)創(chuàng)新的內(nèi)核,就沒有產(chǎn)品的公信力,品牌更無從建立。
2、專利制度是名牌戰(zhàn)略的保障
專利技術(shù)是決定品牌壽命的重要因素,品牌沒有終身制,名牌的價值取決于它的市場信譽(yù)和公眾認(rèn)可度,也就是說名牌取決于市場而不是法律。當(dāng)今社會科技日新月異,市場瞬息萬變,只有領(lǐng)先市場的產(chǎn)品才能產(chǎn)生更大的利潤,也才可以產(chǎn)生品牌效應(yīng)。
專利權(quán)是名牌區(qū)的市區(qū)的市場份額的保證,因為專利權(quán)是一種合法的壟斷權(quán)。
3、專利申請是維護(hù)品牌競爭優(yōu)勢的手段
由于專利天生具有的壟斷性和排他性的特點,專利技術(shù)的擁有者可以在法定期間和地域范圍內(nèi)禁止他人生產(chǎn)制造其專利或使用其專利方法,從而維護(hù)其市場壟斷地位。
二、修改后的專利法對名牌戰(zhàn)略的促進(jìn)作用
1、明確提高自主創(chuàng)新能力的立法宗旨,自主創(chuàng)新被提到新的高度。
2.提高專利授權(quán)標(biāo)準(zhǔn),提升品牌的技術(shù)含金量:相對新穎改絕對新穎,提高外觀設(shè)計的創(chuàng)新要求
3、規(guī)范促進(jìn)技術(shù)推廣應(yīng)用的具體措施。共同許可變?yōu)槠胀ㄔS可
三、老字號企業(yè)的專利戰(zhàn)略
1、自主創(chuàng)新戰(zhàn)略
2、引進(jìn)型創(chuàng)新
3、通過專利許可獲得技術(shù)
第六章:名牌戰(zhàn)略與標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略
一、標(biāo)準(zhǔn)化概述
一種標(biāo)準(zhǔn)的建立與統(tǒng)一會使社會經(jīng)濟(jì)的運作更加高效化,實際上這在我們現(xiàn)代化社會的成功企業(yè)中可見一斑,這些企業(yè)制度規(guī)定讓別人去追隨、去遵循,使規(guī)則成為成功駕馭技術(shù)發(fā)展方向的籌碼(高通)。
當(dāng)前特點
1、不平衡(發(fā)展中國家與發(fā)達(dá)國家)
2、目標(biāo)和手段現(xiàn)代化
3、標(biāo)準(zhǔn)增加速度越來越快,涉及范圍越來越廣(國際標(biāo)準(zhǔn)組織ISO)
二、標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略在國際貿(mào)易的發(fā)展及其趨向,一句話:各國都很重視
三、我國名牌戰(zhàn)略背景下標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略剖析
1、對標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略的定位:掌握核心技術(shù);用知識產(chǎn)權(quán)為技術(shù)護(hù)航
2、對標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略的一體建設(shè)
前期:宏觀把握,預(yù)測前景
初期:科研的力度,對專利的及時申請
中期:進(jìn)行專利評估
后期:標(biāo)準(zhǔn)建立后的管理維護(hù)戰(zhàn)略
3、對標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略的綜合使用
雖然我們正在努力向標(biāo)準(zhǔn)化邁進(jìn),但是在相當(dāng)長的時間內(nèi),由于我們的國情決定我們還長期處于“用標(biāo)準(zhǔn)”階段。
熟練掌握技術(shù),熟悉制度,為以后做準(zhǔn)備。
四、名牌戰(zhàn)略下標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略的推進(jìn)
1、立足國情
2、強(qiáng)化自主創(chuàng)新
3、制定明確目標(biāo),積極應(yīng)對國際標(biāo)準(zhǔn)壁壘,從而參與國際競爭
4、完善標(biāo)準(zhǔn)化法律政策環(huán)境,重視人才培養(yǎng)
第七章:名牌戰(zhàn)略與其他知識產(chǎn)權(quán)法律問題
一、我國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)狀及其影響
1、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識淡薄,知識產(chǎn)權(quán)糾紛頻發(fā)。
2、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理存在缺陷,知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)能力低下(景泰藍(lán))
3、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)使用效率低下,影響企業(yè)的整體發(fā)展
二、馳名商標(biāo)的反淡化問題研究(賓利)
第四篇:勞動合同的法律特征
①勞動合同的形式是一種協(xié)議。即當(dāng)事人的合意,這種合意可以各種外在形式出現(xiàn),比如承諾書、意向書、契約、合同、協(xié)議等;
②勞動合同的內(nèi)容是有關(guān)勞動的權(quán)利和義務(wù)。根據(jù)勞動合同,勞動者須在一定期間內(nèi)為用人單位進(jìn)行工作,用人單位負(fù)責(zé)提供勞動條件和工作報酬。勞動者通過勞動獲得的收益來維持自己的生存和履行法定的贍養(yǎng)、撫養(yǎng)和扶助義務(wù)。用人單位通過支付報酬來換取職工的勞動力以取得利潤。這樣在勞動合同中以勞動付出和勞動報酬互為條件,實現(xiàn)了主體雙方權(quán)利和義務(wù)的統(tǒng)一。
③勞動合同的主體是勞動者和用人單位。勞動者包括:與在中國境內(nèi)的企業(yè)、個體經(jīng)濟(jì)組織建立勞動合同關(guān)系的職工和與國家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織、社會團(tuán)體建立勞動合同關(guān)系的職工。不包括與國家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織、社會團(tuán)體沒有建立勞動合同關(guān)系的公務(wù)員和其他工作人員。用人單位包括:(1)在中國境內(nèi)的企業(yè)單位,如國有企業(yè)、集體企業(yè)、私營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)、外商投資企業(yè)、外國公司在我國的分支機(jī)構(gòu)、股份制企業(yè)等;(2)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體等與勞動者訂立了勞動合同的單位;(3)個體工商戶、個體承包經(jīng)營戶等個體經(jīng)濟(jì)組織。
第五篇:買賣合同的法律特征
買賣合同的法律特征
買賣合同人們在現(xiàn)實中廣泛利用。買賣合同有哪些法律特征呢?
買賣合同是一方轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于另一方,另一方支付價款的合同。轉(zhuǎn)移所有權(quán)的一方為出賣人或賣方,支付價款而取得所有權(quán)的一方為買受人或者買方。
買賣是商品交換最普遍的形式,也是典型的有償合同。根據(jù)合同法第174條、第175條的規(guī)定,法律對其他有償合同的事項未作規(guī)定時,參照買賣合同的規(guī)定;互易等移轉(zhuǎn)標(biāo)的物所有權(quán)的合同,也參照買賣合同的規(guī)定。
買賣合同的當(dāng)事人中,出賣財產(chǎn)的一方稱為出賣人或賣方,接受財產(chǎn)并支付價款的一方稱為買受人或買方。在一般情況下,所有權(quán)人是最經(jīng)常的出賣人,但也有例外(如行紀(jì)人、代理人、擔(dān)保物權(quán)人、人民法院等)。合同法對買賣合同的當(dāng)事人的主體資格并未作特殊要求。因而,平等主體的自然人、法人或其他組織均可作為買賣合同的任何一方當(dāng)事人。當(dāng)然,對某些特殊物為標(biāo)的物的買賣,法律亦對主體進(jìn)行一定限制。另外,法人或其他組織還要受其經(jīng)營范圍的限制。
買賣合同的內(nèi)容,即買賣合同法律關(guān)系的權(quán)利義務(wù)。其中賣方最基本的權(quán)利是請求買方付價金并取得價金的所有權(quán);買方的基本權(quán)利是請求賣方交付貨物并取得貨物的所有權(quán)。買方的權(quán)利對應(yīng)于賣方的義務(wù)。反之亦然。買賣合同的當(dāng)事人除履行買賣合同的總義務(wù)即給付義務(wù)外,尚需承擔(dān)法律規(guī)定或雙方約定的付隨義務(wù)。
買賣合同的標(biāo)的物是指賣方所出賣的貨物。買賣合同廣義上的標(biāo)的物不僅指物、而且包括其他財產(chǎn)權(quán)利,如債權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)、永佃權(quán)等。我國合同法所規(guī)定的標(biāo)的物采取狹義標(biāo)準(zhǔn),指實物,不包括權(quán)利。買賣合同的標(biāo)的物,是指能滿足人們實際生活需要,能為人力獨立支配的財產(chǎn)。除法律予以禁止或限制的外,任何標(biāo)的物,無論是動產(chǎn)或不動產(chǎn),種類物還是特定物,消費物還是非消費物,均可作為買賣合同的標(biāo)的物。在我國,土地、山脈、河流、海洋只能由國家依法確定使用主體,不能作為買賣合同的標(biāo)的物。
1.買賣合同是有償合同。買賣合同的實質(zhì)是以等價有償方式轉(zhuǎn)讓標(biāo)的物的所有權(quán),即出賣人移轉(zhuǎn)標(biāo)的物的所有權(quán)于買方,買方向出賣人支付價款。這是買賣合同的基本特征,使其與贈與合同相區(qū)別。是有償民事法律行為。
2.買賣合同是雙務(wù)合同。在買賣合同中,買方和賣方都享有一定的權(quán)利,承擔(dān)一定的義務(wù)。而且,其權(quán)利和義務(wù)存在對應(yīng)關(guān)系,即買方的權(quán)利就是賣方的義務(wù),買方的義務(wù)就是賣方的權(quán)利。是雙務(wù)民事法律行為。
3.買賣合同是諾成合同。買賣合同自雙方當(dāng)事人意思表示一致就可以成立,不以一方交付標(biāo)的物為合同的成立要件,當(dāng)事人交付標(biāo)的物屬于履行合同。
4.買賣合同一般是不要式合同。通常情況下,買賣合同的成立、有效并不需要具備一定的形式,但法律另有規(guī)定者除外。
5.買賣合同是雙方民事法律行為。